Фактическое вступление в наследство статья ГК РФ
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Фактическое вступление в наследство статья ГК РФ». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
- Решение Верховного суда: Определение N 5-КГ15-180, Судебная коллегия по гражданским делам, кассация Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. Аналогичные положения закона содержатся в статье 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующей на момент рассмотрения дела судом…
- Решение Верховного суда: Определение N 20-КГ14-23, Судебная коллегия по гражданским делам, кассация Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства установленного статьей 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, в силу статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации, если наследником совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии им наследства, то именно на нем лежит обязанность доказать факт того, что наследство принято не было…
- Решение Верховного суда: Определение N 4-КГ15-20, Судебная коллегия по гражданским делам, кассация Таким образом, в силу статьи 1153 ГК РФ, если наследником совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии им наследства, то именно на нем лежит обязанность доказать факт того, что наследство принято не было…
Помимо фактического принятия, наследство должно быть юридически оформлено за наследником. Для этого необходимо, чтобы нотариус выдал наследнику свидетельство о праве наследство на имущество наследодателя.
Закон не ограничивает срок, в течение которого наследник, фактически принявший наследство, может обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство. Это можно сделать в любое время.
Свидетельство о праве на наследство требуется, когда в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество (дом, квартира, земля, транспортные средства, денежные вклады, акции и векселя и иные ценные бумаги, гаражи, доля в бизнесе, и т.д.), право на которое должно быть зарегистрировано (оформлено) в установленном законом порядке.
Переход по наследству предметов домашнего обихода, техники, личных вещей и прочего подобного имущества наследодателя не требует какого-то оформления.
Процедура оформления наследства по мотиву его фактического принятия не так сложна, как судебное восстановление срока вступления в наследство, но и в этом случае может потребоваться обращение в суд.
Установить факт принятия наследства нотариус вправе самостоятельно.
Для этого наследнику следует обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, с документами, подтверждающими факт принятия наследства. Если наследственное дело вовсе не заводилось, по заявлению наследника нотариус заведет его.
Нотариус наделен правом самостоятельно оценить действия наследника, направленные на фактическое принятия наследства, исследовать все представленные в качестве подтверждения документы, и решить, можно ли считать наследника фактически принявшим наследство.
Процедура установления факта принятия наследства по завещанию не отличается какими-то особенностями.
Не важно, каким способом наследует наследник – по закону или по завещанию, такой способ принятия наследства, как фактическое владение и управление имуществом наследодателя, возможно в обоих случаях.
Пропуск срока вступления в наследство будет иметь одинаковые последствия как для наследника по закону, так и для наследника по завещанию.
С правовой точки зрения особой сложностью дела данной категории не обладают, все зависит от представленных заявителем доказательств. Суд может установить факт принятия наследства, если наследник представит необходимые документы, а при их отсутствии докажет свои доводы иными доказательствами, в том числе с помощью свидетельских показаний. Но, как правило, суды оценивают все представленные по делу письменные и устные доказательства в их совокупности.
Заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается судом в порядке особого производства (статья 264 ГПК РФ).
Однако, если заинтересованные лица по делу (другие наследники) будут возражать против установления данного юридического факта, суд обязан оставить заявление без рассмотрения, поскольку между наследниками имеет место спор о праве.
В этом случае суд разъясняет заявителю его право обращения в суд в исковом порядке.
Соответственно, необходимо будет подавать исковое заявление об установлении факта принятия наследства, также в нем можно заявить второе требование – о признании права собственности на долю в наследстве.
Помните, что требование о признании права собственности на наследственное имущество в любом случае рассматривается судом исключительно в порядке искового производства.
Наследники, принявшие наследство, будут ответчиками по делу, и могут представлять свои возражения по делу и доказательства в их обоснование.
Решение суда об установлении факта принятия наследства будет основанием для выдачи нотариусом заявителю свидетельства о праве на наследство, а если суд признает за фактическим наследником право собственности на наследство (или его часть), право собственности будет зарегистрировано Росреестром на основании судебного акта, необходимости в получении свидетельства о праве наследство в этом случае не будет.
Сроки принятия наследства. Восстановление сроков. Фактическое принятие.
Необходимое условие для приобретения прав и обязанностей погибшего родственника – это принятие наследства. Но из этого правила есть исключение, и касается оно тех прав, которые отходят непосредственно в собственность страны.
Процесс принятия наследства представляет собой ту же сделку, но только в ней одна сторона. Основные её составляющие – это воля и действия наследника, которые нацелены на то, чтобы получить наследство. Передаются права и обязанности двумя путями:
- по закону;
- по завещанию.
Принятие прав умершего члена семьи – это процедура безусловная и безоговорочная. Законодатель наложил запрет на то, чтобы принимать наследство только при каких-либо условиях или с какими-либо оговорками. Если же какое-то условие и будет предусмотрено, то оно считается таким, что не имеет юридической силы. Поэтому когда при таких условиях будет выдано свидетельство о том, что наследство принято, то оно будет считаться недействительным.
Процедура принятия наследства носит сугубо индивидуальный характер. Это означает, что принятые права и обязанности касаются только того, кто их принял. Для других наследников, при их наличии, действия одного наследника не влекут никаких последствий. Если часть наследства была принята одним родственником, то это не будет означать, что все остальные также приобрели права и обязанности покойного.
Однако, если одному из наследников или одному наследнику, если он единственный, причитается несколько объектов, входящих в наследство, то он может принять их все или не принять ничего. Если же наследник сделает действия, чтобы принять только один объект, то он автоматически принимает все наследство, которое ему причитается.
В первую очередь необходимо в установленный срок подготовить письменные доказательства. Затем нужно обратиться к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство.
Документальными доказательствами могут служить:
- договоры о сдаче помещения в аренду;
- справки от жилищно-эксплуатационных организаций или органов местного самоуправления либо органов внутренних дел о совместном проживании правопреемника с наследодателем на дату смерти последнего, о проживании наследника в наследуемом жилом помещении;
- копия искового заявления наследника к лицам, безосновательно завладевшим наследственным имуществом, о выдаче данного имущества, с отметкой суда о принятии дела к производству, а также определение суда касательно приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство;
- квитанции о погашении кредитной задолженности;
- договоры о проведении ремонта в квартире или доме и другое.
Если доказательства представлены, гражданин вправе обратиться за свидетельством тогда, когда посчитает это нужным. Заявление о выдаче свидетельства подается нотариусу по месту открытия дела вместе с указанными выше документами.
Если признание факта принятия наследства невозможно, нужно попросить нотариального специалиста выдать справку об отказе в выдаче свидетельства с указанием на то причин, а затем обратиться в суд.
Первоначально в судебную инстанцию требуется подать заявление с просьбой об установлении факта того, что наследственное имущество принято. После удовлетворения иска судом нужно подать набор документов в нотариат.
Получив судебное подтверждение принятия имущественных активов по факту, нотариус оформляет свидетельство.
Для реализации права на вступление в наследство подается заявление об установлении факта его принятия.
Однако бывают случаи, когда наследователь фактически принял наследство, но не оформил его должным образом. Такому наследнику требуется оформить юридическое право на собственность через суд.
Требование о признании факта вступления в наследство рассматривается судом в порядке особого производства. Однако при возникновении между правопреемниками спора о праве наследования предусматривается порядок искового судопроизводства.
На практике довольно часто исковые заявления оставляют без движения в связи с предоставлением только копий документов, подтверждающих факт принадлежности наследодателю спорной жилплощади, – такие действия суда являются незаконными.
Спорные ситуации возникают, когда в деле присутствует несколько наследников и между ними делится право на имущество.
Проблемы могут быть связаны с предоставлением в суд копий документов без оригиналов или вызывающих сомнение в подлинности бумаг.
Для каждого конкретного случая перечень необходимых документов может варьироваться. Если какие-либо сведения или документы отсутствуют, или в них есть ошибки, то в судебном порядке потребуется установить факт родства заявителя с наследодателем.
Когда в деле отсутствуют заинтересованные лица, такие проблемы при установлении факта принятия наследства решаются путем привлечения ИФНС по месту жительства умершего гражданина.
Совершивший свидетельствующие о принятии наследства действия правопреемник вправе доказать отсутствие своего намерения принять его. Непринятие наследства может быть вызвано отказом наследника от наследуемого имущества, его тяжелой болезнью или другими причинами.
По сути, это фактическое положение, при котором призванный к наследованию субъект не проявляет интереса к открывшемуся наследству в течение установленного срока: не подает заявление о принятии имущества или об отказе от него, не совершает соответствующих фактических действий.
Решить вопрос, как установить факт непринятия наследства правопреемником, может другой заинтересованный наследник. В соответствии со ст. 1154 ГК РФ, доказать отсутствие намерения принять имущество можно и по истечении установленного на то законом срока. Для этого нужно обратиться к нотариусу или в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства.
При наличии доказательств бездействия в плане принятия имущественных активов судебный орган устанавливает факт непринятия наследства и решает, удовлетворить или отклонить иск.
Итак, как же подтвердить фактическое вступление и оформить права собственности на имущество умершего родственника. Обратиться за установлением факта принятия заявитель может к нотариусу или в суд с исковым заявлением.
Первой инстанцией при получении прав на наследство – это нотариальная контора. Заявитель должен подготовить все необходимые документы:
- Свидетельство о смерти наследодателя.
- Заявление о принятии наследства.
- Завещание или документы, доказывающие родственные связи с умершим.
- Документы о праве владения покойного в отношении его имущества.
- Доказательства действий, свидетельствующих о факте принятия.
При наличии веских доказательств, которые оформлены по законным нормам, нотариус выдаст документы о праве на наследование. Однако при отсутствии доказательств о фактическом вступлении свои права на собственность приемник может восстановить только в суде. Доказать фактическое вступление можно наличием:
- Выписки из регистрационного органа о наличии прописки на территории наследодателя.
- Квитанции и чеки о погашении задолженности умершего по налогам и иным обязательствам.
- Чеки, договора и квитанции, свидетельствующие о расходах в пользу поддержания имущества.
Установить факт вступления можно при наличии чеков об оплате коммунальных услуг, налогов. Также это возможно сделать на основании квитанций о покупке товаров и услуг с целью поддержания состояния собственности или ее улучшения.
1. Принятие наследства — действия наследников, выражающие волю последних на вступление в наследство, юридические факты, с которыми закон связывает возникновение прав на наследственное имущество. Принятие наследства — всегда действие. Законом установлены два способа принятия наследства: 1) формальный и 2) фактический.
2. Формальный способ вступления в наследство осуществляется посредством подачи соответствующего заявления нотариусу или иному уполномоченному в соответствии с законом лицу. Способ подачи заявления — лично, через представителя либо посредством почтовой связи.
3. Фактический способ выражается в совершении наследником конклюдентных действий, с которыми закон связывает принятие наследства. При этом необходимо учитывать, что законом установлена опровергаемая презумпция намерения наследника принять наследство.
Судебная практика.
…Указанные действия (действия по принятию наследства, указанные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ) могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами (Постановление ВС РФ от 23.04.1991 N 2).
1. Принятие наследства — это односторонняя сделка, направленная на приобретение наследства. Такая сделка совершается по воле одного лица — наследника по закону или по завещанию и выражает волю этого лица.
К совершению наследником сделки, выражающей принятие им наследства, применяются общие правила о сделках, предусмотренные гл. 9 ГК, постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.
1.1. Сделка, направленная на принятие наследства, должна быть совершена дееспособным лицом (если наследником является физическое лицо), правоспособным лицом (если наследником по завещанию является юридическое лицо), уполномоченным органами властно-публичного образования (если наследником по завещанию является Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование).
Принятие наследства лицами, не достигшими 14 лет (малолетними), лицами, признанными в установленном порядке недееспособными, осуществляется в силу ст. 28, 29, 32 ГК их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами). Принятие наследства несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет совершается собственными действиями и волей самого несовершеннолетнего наследника с письменного согласия его законных представителей — родителей, усыновителей, попечителей. Гражданин, ограниченный в дееспособности по решению суда, совершает сделки, включая принятие наследства, самостоятельно, однако с согласия попечителя (ст. 30 ГК РФ).
Для принятия наследства законными представителями наследников (родителями, усыновителями, опекунами), действующими от их имени, и для дачи попечителями согласия на принятие наследства несовершеннолетними наследниками или ограниченными в дееспособности наследниками не требуется получать предварительное согласие органов опеки и попечительства, поскольку эти действия опекунов и попечителей направлены на увеличение, а не на уменьшение имущества подопечных (ст. 37 ГК РФ).
Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет или объявленные эмансипированными, принимают наследство самостоятельно (ст. 21, 27 ГК РФ).
Принятие наследства от имени не рожденного еще наследника может быть совершено его законными представителями лишь после рождения такого наследника живым.
1.2. В случае если наследник по завещанию или по закону признан судом безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК РФ), право принять наследство сохраняется лишь за этим лицом и не может быть осуществлено другими лицами, которым поручено охранять имущество безвестно отсутствующего или управлять им.
Несмотря на имущественный результат, создаваемый осуществлением права принять наследство, само по себе право на принятие наследства не является имуществом и не входит в состав имущества любого наследника, в том числе безвестно отсутствующего. Допуская переход права на принятие наследства, закон не признает переходящее в порядке наследственной трансмиссии право на принятие наследства составной частью имущества того наследника, который был призван к наследованию, но умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок (см. коммент. к ст. 1156). Вывод о несовместимости права на принятие наследства с имуществом наследника можно считать общим положением наследственного правопреемства. Право на принятие наследства не проистекает непосредственно из имущества наследодателя и не является принадлежностью имущества наследника. Имуществом наследника становится именно имущество наследодателя, при этом в силу принятия наследства и не ранее принятия наследства, хотя и с момента открытия наследства.
Если наследник признан безвестно отсутствующим, то в соответствии со ст. 43 ГК наследственное имущество при необходимости может быть передано органами опеки и попечительства в доверительное управление.
Но органы опеки и попечительства не вправе принимать наследственное имущество за безвестно отсутствующего.
В соответствии со ст. 32 ГК опека устанавливается над малолетними гражданами и гражданами, признанными судом недееспособными. Опекуны наделяются полномочиями законных представителей подопечных, т.е. граждан, и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки, включая принятие наследства. Учреждение опеки над имуществом безвестно отсутствующего не предусмотрено нормами ГК и СК и не вытекает из существа наследования. Правовой режим доверительного управления также не дает права доверительному управляющему действовать от имени безвестно отсутствующего и принять наследство. Таким образом, опека над имуществом безвестно отсутствующего лица не может быть установлена.
Наследник, признанный безвестно отсутствующим, сохраняет свой статус наследника и право на принятие наследства в течение установленного срока (см. коммент. к ст. 1154). Если безвестное отсутствие наследника было тем обстоятельством, которое лишало наследника возможности получить сведения об открывшемся наследстве, или тем обстоятельством, которое оказалось уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства, то в случае своей явки такой наследник вправе требовать восстановления срока и признания его принявшим наследство. Условия и правовые последствия удовлетворения требований «опоздавшего» наследника установлены законом (см. коммент. к ст. 1155).
1.3. Юридические лица Российской Федерации, субъекта РФ, муниципальных образований принимают наследство в том же порядке, что и при совершении других сделок.
Юридические лица принимают наследство через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами (ст. 53 ГК РФ). Правомочия определенного физического лица, совершающего принятие наследства в качестве органа юридического лица, подтверждаются соответствующими документами о его назначении или избрании.
Наследуемое имущество принимается (согласно ст. 1153 ГК РФ) 2 путями: в формальном и фактическом порядке.
Способы различаются по правовым последствиям. Формальное наследование осуществляется в нотариате. Наследнику нужно обратиться в контору, подать прошение с пакетом документов, необходимых для оформления.
Чтобы установить факт принятия наследства и признать право собственности таким способом потребуется подать соответствующее заявление и бумаги в нотариат по месту регистрации ныне покойного или месту последнего проживания.
Правопреемство признается при наличии одного или нескольких обстоятельств, подтверждающих, что претендент действительно связан с имуществом.
К примеру, можно доказать факт принадлежности к наследству, если заявитель успел сделать следующее:
- вселился в квартиру, где перед кончиной жил наследодатель;
- вместе с усопшим владел имуществом на совместной или долевой основе;
- передал наследуемые вещи на хранение с предыдущего места;
- успел подать заявку нотариусу о подготовке мер по охране наследуемой массы и/или самостоятельно обеспечил безопасность (потратился на установку замков, сигнализации и пр.);
- тратил собственные деньги на проведение ремонта, оплаты имущественного налога, платил по любым долгам умершего, либо под расписку получал средства, положенные усопшему.
Не имеет значение, являлся ли он собственником недвижимости, важен факт эксплуатации вещей бывшего владельца, которые находились на последнем месте пребывания.
Если на одном из оснований наследополучатель примет хотя бы один предмет, он вправе принять и остальные причитающиеся ему ценности, независимо от их состава и расположения.
Не всегда наследники усопшего хотят присвоить их себе из-за возможных негативных последствий (уплаты налогов, закрытия задолженности и пр.). Исполнение перечисленных действий не принуждает лицо оформлять наследуемую массу.
Обратите внимание: если гражданин не хочет отвечать за блага почившего, беря на себя его долги, то можно подготовить судебный иск.
Пользоваться и распоряжаться большей частью предметов и объектов запрещено, пока потенциальный владелец не оформит наследуемую массу усопшего в собственность.
Пока правопреемник не признан владельцем, он не вправе:
- заключать сделки по передаче имущества;
- пользоваться транспортом;
- снимать деньги со счетов наследодателя;
- управлять и получать прибыль от деятельности и дивиденды от акций компании;
- вступать в ООО.
Но перед тем как оформить правоустанавливающий документ на наследуемую массу, гражданину необходимо запросить принятие прав и обязанностей на имущество, которые возлагались на прежнего владельца. Легче провести формальную преемственность, поскольку данные о завещании и открытое дело хранится у нотариуса и ЕИСН.
Для того, чтобы фактическое принятие наследства было оформлено в соответствии с законом, перед тем, как обращаться к нотариусу, наследник должен выяснить, какие нормы применяются при фактическом принятии наследства. Нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, совершают нотариальные действия, предусмотренные статьей 35 Основ законодательства о нотариате, а также выдают свидетельства о праве на наследство и принимают меры к охране наследственного имущества. При отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение названных нотариальных действий поручается совместным решением территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой.
Свидетельство о праве собственности в случае смерти одного из супругов выдается государственной нотариальной конторой, в компетенцию которой входит оформление наследственных прав.
Таким образом, наследственные дела имеют право заводить только государственные нотариусы. Однако, государственных нотариусов становится все меньше и функции гос. нотариальных контор постепенно переходят к частным нотариусам. В настоящий момент завелась следующая практика: если наследодатель умер до принятия ГК РФ, то его «обслуживает» государственный нотариус, если после – частный. Причем частный нотариус может быть не только по месту открытия наследства (последнему месту жительства наследодателя), но также и любой другой, к которому хочет обратиться наследник. Важно знать, что если наследник хочет оформить фактическое принятие наследства, то перед тем, как идти к нотариусу, стоит получить архивную справку о том, что до этого наследственное дело не открывалось. Получить ее необходимо в той нотариальной конторе, которая определена нотариальной палатой субъекта.
После получения всех необходимых документов, наследник может написать и подать в нотариальную контору заявление о фактическом принятии наследства.
- Вправе ли страховая компания отказать в выплате страхового возмещения, если не полностью оплачены страховые взносы? (15.04.2021)
- Можно ли подать в суд на ребенка? (02.04.2021)
- Что такое корпоративный договор? (11.03.2021)
- Законно ли снятие денег перед отзывом лицензии у банка? (22.02.2021)
- Как юридически грамотно купить бизнес? (12.02.2021).
- Гражданское право (25)
- August 2017 (25)
- September 2017 (25)
- Octeber 2017 (25)
- December 2017 (25)
6.3 Способы принятия наследства
1. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.
2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
1. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.
2. Указание в завещании на части неделимой вещи (статья 133), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.
В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с настоящей статьей. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.
1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса.
Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.
Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса.
Не допускается составление завещания с использованием электронных либо иных технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса). (в ред. Федерального закона от 18.03.2019 N 34-ФЗ)
Положения абзаца четвертого пункта 1 статьи 1124 (в редакции Федерального закона от 18.03.2019 N 34-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу Федерального закона от 18.03.2019 N 34-ФЗ (часть 2 статьи 4 Федерального закона от 18.03.2019 N 34-ФЗ).
2. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:
нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
неграмотные;
граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание;
супруг при совершении совместного завещания супругов; (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ)
стороны наследственного договора. (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ)
3. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, может являться основанием признания завещания недействительным.
4. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1126 настоящего Кодекса.
5. Неотъемлемой частью завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, являются решение завещателя об учреждении наследственного фонда, устав фонда, а также условия управления фондом. Такое завещание составляется в трех экземплярах, два из которых должны храниться у нотариуса, удостоверившего такое завещание. Нотариальному удостоверению подлежат все экземпляры завещания. (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ)
В порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и нотариальной деятельности, нотариус, ведущий наследственное дело, после смерти завещателя обязан получить электронный образ решения об учреждении наследственного фонда и электронный образ устава наследственного фонда и передать их в уполномоченный государственный орган, а также запросить у нотариуса, хранящего экземпляры завещания, один экземпляр завещания и по его получении передать лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа наследственного фонда, один экземпляр решения об учреждении наследственного фонда, устава наследственного фонда и условий управления наследственным фондом. По заявлению выгодоприобретателя нотариус обязан передать ему копию решения об учреждении наследственного фонда вместе с копиями устава наследственного фонда и условий управления наследственным фондом. (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ)
1. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других медицинских организаций, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; (в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 39-ФЗ)
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз; (в ред. Федерального закона от 05.06.2012 N 51-ФЗ)
4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.
В остальном к такому завещанию соответственно применяются правила статей 1124 и 1125 настоящего Кодекса.
3. Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу. (в ред. Федерального закона от 29.04.2008 N 54-ФЗ)
4. Если в каком-либо из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.
5. Совместное завещание супругов и наследственный договор не могут быть удостоверены в порядке, предусмотренном настоящей статьей. (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ)
1. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124-1127 настоящего Кодекса, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.
2. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации.
3. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами настоящего Кодекса. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1174 настоящего Кодекса.
4. Правила настоящей статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.
1. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.
Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
2. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.
Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.
Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.
3. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.
4. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной настоящим Кодексом для совершения завещания. К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила пункта 3 настоящей статьи.
5. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129), может быть отменено или изменено только такое же завещание.
6. Завещательным распоряжением в банке (статья 1128) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.
1. При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.
Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга совместное завещание супругов может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ)
3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.
4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.
5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
Вступить в наследственные права может только лицо, которое подлежит призванию к наследованию. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 1141 ГК РФ необходимо учитывать порядок очередности.
Однако нельзя исключать ситуацию, когда имуществом наследодателя начнет владеть гражданин, который не вправе его наследовать. В частности, это может произойти по причине его заблуждения. В таком случае действия этого лица не являются основаниями для признания его наследником.
Согласно общим положениям ГК РФ фактическое принятие наследства следует рассматривать как сделку, совершаемую наследником в одностороннем порядке. При этом закон признает действительными только сделки, которые совершены дееспособными гражданами. Если владеть имуществом усопшего начнет недееспособное лицо, оно по общему правилу не может быть признано вступившим в наследство. Это означает, что принять имущество по факту в интересах недееспособного гражданина может только его представитель.
Но здесь следует оговориться, что вступление в наследство находящегося под опекой лица все же могут признать законным, если с соответствующим заявлением в суд обратится его опекун (ч. 2 ст. 171 ГК РФ). Последнему будет необходимо доказать, что сделка является выгодной для подопечного. Однако если окажется, что сумма долгов усопшего превышает стоимость оставшегося от него имущества, заявление опекуна удовлетворению не подлежит.
Граждане, частично ограниченные в дееспособности, а также несовершеннолетние старше 14 лет могут вступать в наследство, если их попечители против этого не возражают. В какой конкретно форме должно быть дано согласие, ГК РФ не предусмотрено. Но в случае его отсутствия сделка может быть оспорена в судебном порядке. При этом следует отметить, что нотариус принимает только письменные доказательства. Поэтому законные представители не до конца дееспособных граждан должны составить бумагу о том, что они не имеют возражений против принятия наследства этими лицами.
Наследнику следует подготовить документы, в которых зафиксирован факт того, что он совершал определенные действия. Какие конкретно бумаги потребуются, зависит от вида наследуемого имущества и обстоятельств дела.
Рассмотрим более детально, как можно доказать фактическое принятие наследства. Из п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № «О судебной практике по делам о наследовании» следует, что в качестве доказательств нужно рассматривать следующие документы:
- Справку, в которой зафиксировано, что наследник проживал по тому же адресу, что и наследодатель.
- Квитанцию, позволяющая установить, что наследник уплачивал налоги по наследственному имуществу.
- Квитанцию, содержащую сведения о внесении наследником коммунальных платежей.
- Договор подряда, который был заключен с целью проведения ремонта квартиры или другого имущества наследодателя.
- Иную подобную документацию.
В рассматриваемой ситуации наследнику не потребуется предъявлять нотариусу заявление о принятии наследства, т.к. фактически он его уже принял. Но при этом стоит учитывать, что по правилам, закрепленным в ГК РФ, фактическое принятие наследства предполагает подготовку заинтересованным лицом заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.
В заявление нужно включить следующие данные:
- Информация о нотариусе (его Ф.И.О., адрес нотариальной конторы).
- Данные о наследнике (место проживания, контактная информация).
- Если заявление подается представителем гражданина, следует также указать сведения о нем.
- Название документа – «Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство».
- Сведения о наследодателе (Ф.И.О., адрес его проживания, дата наступления смерти, номер свидетельства о смерти и дата его выдачи).
- Кем наследник приходится наследодателю (степень родства), с помощью каких бумаг это может быть подтверждено.
- Перечень наследственного имущества с указанием правоустанавливающих документов.
- Информация о других наследниках, если таковые существуют.
- Просьба о выдаче свидетельства.
- Список прилагаемой документации.
- Дата подачи заявления.
- Подпись заявителя и ее расшифровка.
Вместе с заявлением нотариусу следует передать и другие бумаги, подтверждающие наследственные права его составителя, в том числе те, которые можно считать доказательствами фактического принятия наследства.
За оформление свидетельства с заявителя будет взыскана государственная пошлина. Ее величина составляет 0,3% от стоимости наследства для супруга и лиц, имеющих близкую степень родства с наследодателем, и 0,6% — для всех прочих граждан. В первом случае максимальный размер госпошлины может составлять 100 000 руб. а во втором – 1 000 000 руб. При этом несовершеннолетние наследники и лица, которые на момент смерти наследодателя жили с ним в одной квартире (если после этого события они не сменили место жительства), получат свидетельство бесплатно.
А что нужно делать в случае отказа нотариуса выдавать вам свидетельство? В такой ситуации его следует попросить подготовить постановление об отказе. В данном постановлении должны быть указаны причины принятия такого решения (ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате). Оно может пригодиться в случае обращения в суд.
Фактическое принятие наследства по закону и завещанию
В соответствии со ст. 1134 ГК РФ наследник должен заявить о принятии причитающейся ему доли имущества не позднее 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Это правило распространяется и на ситуации, когда осуществляется принятие наследства по факту.
Если в течение полугода гражданин не предпримет никаких действий, говорящих о принятии положенной ему доли наследственного имущества, он теряет право на его получение. Однако фактическое принятие наследства по истечении установленного срока будет признано правомерным, если на это будет получено согласие от остальных наследников (ч. 2 ст. 1155 ГК РФ). Оно должно быть оформлено в виде письменного документа и надлежащим образом засвидетельствовано.
Кроме этого, в исключительных ситуациях право на получение наследственного имущества может быть реализовано позже определенных в законодательных актах сроков в случае вынесения соответствующего судебного решения (ст. 1155 ГК РФ). Данный порядок подразумевает подачу в суд заявления о фактическом принятии наследства. Но в таком случае заявителю будет необходимо доказать, что пропуск срока вступления в наследство обусловлен уважительной причиной. Следует учесть, что суд рассмотрит заявление только в том случае, если оно будет подано не позднее 6 месяцев с момента прекращения действия обстоятельств, ранее помешавших своевременно вступить в наследство.
Что касается получения свидетельства о праве на наследство, то правопреемник наследодателя может обратиться за ним к нотариусу в любой день после даты окончания шестимесячного срока с момента смерти наследодателя (ч. 1 ст. 1163 ГК РФ). При этом не имеет значения, сколько месяцев или лет прошло после этого события. Юридически значимым является только факт принятия наследства.
Нотариус может вручить гражданину свидетельство и раньше, если будет установлено, что другие претенденты на вступление в наследственные права отсутствуют. Но если окажется, что ожидается рождение еще одного наследника, выдача свидетельства может быть отложена на основании судебного решения.
Принятие наследства — это односторонняя сделка, направленная на приобретение наследства. Такая сделка совершается по воле одного лица — наследника по закону или по завещанию и выражает волю этого лица.
Принятие наследства лицами, не достигшими 14 лет (малолетними), лицами, признанными в установленном порядке недееспособными, осуществляется их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами). Принятие наследства несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет совершается собственными действиями и волей самого несовершеннолетнего наследника с письменного согласия его законных представителей — родителей, усыновителей, попечителей. Гражданин, ограниченный в дееспособности по решению суда, совершает сделки, включая принятие наследства, самостоятельно, однако с согласия попечителя.
Для принятия наследства законными представителями наследников (родителями, усыновителями, опекунами), действующими от их имени, и для дачи попечителями согласия на принятие наследства несовершеннолетними наследниками или ограниченными в дееспособности наследниками не требуется получать предварительное согласие органов опеки и попечительства, поскольку эти действия опекунов и попечителей направлены на увеличение, а не на уменьшение имущества подопечных.
Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет или объявленные эмансипированными, принимают наследство самостоятельно.
Принятие наследства от имени не рожденного еще наследника может быть совершено его законными представителями лишь после рождения такого наследника живым.
В случае если наследник по завещанию или по закону признан судом безвестно отсутствующим, право принять наследство сохраняется лишь за этим лицом и не может быть осуществлено другими лицами, которым поручено охранять имущество безвестно отсутствующего или управлять им.
Юридические лица принимают наследство в том же порядке, что и при совершении других сделок.
От имени Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований как наследников по завещанию принимают наследство уполномоченные органы, действующие в рамках их компетенции, установленной правовыми актами, определяющими статус этих органов.
1. Как сделка, принятие наследства подчиняется общим правилам гражданского законодательства о форме сделок. Статья 1153 предусматривает возможность заключения сделки по принятию наследства в письменной или устной форме в зависимости от того, какой способ заключения сделки выбран субъектом.
Выделяются формальный и фактический способы принятия наследства. Они различаются по способу волеизъявления наследника, но обладают равной силой и влекут одинаковые последствия: наследник считается обладателем наследственного имущества.
2. Наследник может выразить свою волю на принятие наследства прямо. В данном случае законом предусмотрена письменная форма сделки по принятию наследства. Такой способ принятия наследства в литературе получил название формального, поскольку предполагает оформление документов и соблюдение определенных правил их подготовки и подачи. Его также можно назвать и прямым способом принятия наследства, так как воля наследника выражается прямо и направлена именно на создание правовых последствий — приобретение наследства в полном составе.
Прямой способ заключения наследства состоит в подаче наследником соответствующего заявления в уполномоченные органы. В соответствии со ст. 62 Основ законодательства о нотариате заявление должно быть сделано в письменной форме.
Наследник может подать либо заявление о принятии наследства, либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. В последнем случае предполагается, что если наследник желает получить свидетельство о праве на наследство, то естественно, что этим он выражает и свою волю на принятие наследства. На практике чаще всего наследниками подаются именно заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление о принятии наследства подается наследником, если он совсем или временно не желает получать свидетельство о праве на наследство, например когда осуществление наследственных прав не требует их государственной регистрации.
Объем документов, которые истребуются нотариусом от заявителя, различается в зависимости от того, какое заявление подается. Если подается заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то истребуются все документы в полном объеме, необходимые для удостоверения наследственных прав. Заявление о принятии наследства не подразумевает выдача свидетельства о праве на наследство, поэтому должно быть принято независимо от того, приложены ли к нему какие-либо документы, доказаны ли наследником какие-либо факты и т.п. Такое правило обеспечивает принятие наследства в установленные законом сроки и, таким образом, содействует осуществлению прав и защите законных интересов наследников.
Заявление подается по месту открытия наследства. Уполномоченными органами, в которые подается заявление, являются государственные нотариальные конторы, действующие по месту открытия наследства (ст. 36 Основ законодательства о нотариате), а также консульские учреждения, если наследство открывается за пределами Российской Федерации (ст. 38 Основ законодательства о нотариате). В последнем случае уполномоченными должностными лицами являются консул или должностное лицо, которому поручено консулом выполнение нотариального действия. Если в нотариальном округе отсутствует государственная нотариальная контора, то наследник может подать заявление частному нотариусу, которому поручено их принятие совместным решением органов юстиции и нотариальной палаты (ч. 2 ст. 36 Основ законодательства о нотариате).
3. Законом подробно регламентированы правила подачи заявления наследником.
Наследник может подать заявление о принятии наследства лично, по почте или через другое лицо. Кроме того, возможна подача заявления представителем наследника как законным, так и договорным.
Если заявление подается наследником лично, нотариус устанавливает личность заявителя, проверяет подлинность подписи и делает отметку на заявлении с указанием сведений о наследнике. Заявление помимо подписи наследника должно содержать отметку о документе, удостоверяющем личность наследника, и о его реквизитах. Подлинные документы, поданные вместе с заявлением на первичном приеме, принимаются нотариусом под расписку, в которой указываются дата принятия и индивидуальные признаки каждого документа. Расписка заверяется подписью и печатью нотариуса.
Если заявление отправляется по почте, то подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом, или лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (п. 3 ст. 185 ГК). Если по почте прислано заявление с незасвидетельствованной подписью наследника, нотариус обязан его также принять, чтобы не допустить пропуска срока для принятия наследства. Дата заявления фиксируется по первому отправлению. Но нотариус в этом случае посылает наследнику извещение о необходимости выслать надлежаще оформленное заявление по почте или явиться к нотариусу лично (п. 23 Приказа Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» // Бюллетень Минюста РФ. 2000. N 4). Наследник не сможет получить свидетельство о праве на наследство без выполнения данных правил.
При пересылке заявления по почте датой подачи заявления считается дата сдачи его на почту. Доказательством факта отправки служат конверт с почтовым штемпелем или квитанция об отправке ценного или заказного письма. При отсутствии у наследника таких доказательств факт отправления заявления по почте может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Если заявление, подписанное наследником, передается нотариусу другим лицом, то подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным согласно п. 7 ст. 1125 ГК или п. 3 ст. 185 ГК.
В разделе 5 «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19 содержатся следующие разъяснения:
Два способа принятия наследства
Принятие наследства осуществляется подачей наследником нотариусу по месту открытия наследства соответствующего заявления либо путем фактического принятия наследства.
Подача нотариусу заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство также считается принятием наследства, даже если заявление непосредственно о принятии наследства не подавалось (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).
Наследник вправе подать нотариусу заявление о принятии наследства и в случае фактического принятия им наследства.
Письменная форма заявления о принятии наследства
Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть подано наследником в письменной форме (ст. 62 Основ) с соблюдением требований ст. 45 Основ.
Заявление о принятии наследства по доверенности
Заявление о принятии наследства может быть подано нотариусу представителем наследника по доверенности (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). В этом случае нотариус проверяет его полномочия на принятие наследства от имени наследника, что должно быть специально предусмотрено в доверенности.
Принятие наследства законным представителем
Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Однако нотариусу следует проверить статус обратившегося лица, а именно, является ли заявитель законным представителем наследника, что подтверждается, например, свидетельством о рождении ребенка, решением органа местного самоуправления о назначении опекуна (попечителя) и т.д.
Подробнее о принятии наследства см. раздел 5 «Методических рекомендаций»
В пп. 36, 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся следующие разъяснения:
Примерный перечень действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства
Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.
В качестве таких действий, в частности, могут выступать:
- вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания),
- обработка наследником земельного участка,
- подача в суд заявления о защите своих наследственных прав,
- обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя,
- осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей,
- возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ,
- иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.
При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.
Наличие совместной с наследодателем собственности еще не говорит о факте принятия наследства
Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.
Какие документы могут быть представлены в подтверждение фактического принятия наследства?
В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности:
- справка о проживании совместно с наследодателем,
- квитанция об уплате налога,
- квитанция о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
- сберегательная книжка на имя наследодателя,
- паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю,
- договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы.
При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.
- Факт принятия наследства. Вопрос-ответ
- Совместное проживание наследника с наследодателем означает фактическое принятие наследства
Заявление в суд об установлении факта принятия наследства
- Пример заявления об установлении факта принятия наследства
- Заявление об установлении факта принятия наследства (наследник — внук по праву представления)
- Возражения на иск об установлении факта принятия наследства ребенком, признании права собственности на долю в наследстве
Фактическое принятие наследства по ГК РФ
1. Как сделка, принятие наследства подчиняется общим правилам гражданского законодательства о форме сделок. Статья 1153 предусматривает возможность заключения сделки по принятию наследства в письменной или устной форме в зависимости от того, какой способ заключения сделки выбран субъектом.
Выделяются формальный и фактический способы принятия наследства. Они различаются по способу волеизъявления наследника, но обладают равной силой и влекут одинаковые последствия: наследник считается обладателем наследственного имущества.
2. Наследник может выразить свою волю на принятие наследства прямо. В данном случае законом предусмотрена письменная форма сделки по принятию наследства. Такой способ принятия наследства в литературе получил название формального, поскольку предполагает оформление документов и соблюдение определенных правил их подготовки и подачи. Его также можно назвать и прямым способом принятия наследства, так как воля наследника выражается прямо и направлена именно на создание правовых последствий — приобретение наследства в полном составе.
Прямой способ заключения наследства состоит в подаче наследником соответствующего заявления в уполномоченные органы. В соответствии со ст. 62 Основ законодательства о нотариате заявление должно быть сделано в письменной форме.
Наследник может подать либо заявление о принятии наследства, либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. В последнем случае предполагается, что если наследник желает получить свидетельство о праве на наследство, то естественно, что этим он выражает и свою волю на принятие наследства. На практике чаще всего наследниками подаются именно заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление о принятии наследства подается наследником, если он совсем или временно не желает получать свидетельство о праве на наследство, например когда осуществление наследственных прав не требует их государственной регистрации.
Объем документов, которые истребуются нотариусом от заявителя, различается в зависимости от того, какое заявление подается. Если подается заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то истребуются все документы в полном объеме, необходимые для удостоверения наследственных прав. Заявление о принятии наследства не подразумевает выдача свидетельства о праве на наследство, поэтому должно быть принято независимо от того, приложены ли к нему какие-либо документы, доказаны ли наследником какие-либо факты и т.п. Такое правило обеспечивает принятие наследства в установленные законом сроки и, таким образом, содействует осуществлению прав и защите законных интересов наследников.
Заявление подается по месту открытия наследства. Уполномоченными органами, в которые подается заявление, являются государственные нотариальные конторы, действующие по месту открытия наследства (ст. 36 Основ законодательства о нотариате), а также консульские учреждения, если наследство открывается за пределами Российской Федерации (ст. 38 Основ законодательства о нотариате). В последнем случае уполномоченными должностными лицами являются консул или должностное лицо, которому поручено консулом выполнение нотариального действия. Если в нотариальном округе отсутствует государственная нотариальная контора, то наследник может подать заявление частному нотариусу, которому поручено их принятие совместным решением органов юстиции и нотариальной палаты (ч. 2 ст. 36 Основ законодательства о нотариате).
3. Законом подробно регламентированы правила подачи заявления наследником.
Наследник может подать заявление о принятии наследства лично, по почте или через другое лицо. Кроме того, возможна подача заявления представителем наследника как законным, так и договорным.
Если заявление подается наследником лично, нотариус устанавливает личность заявителя, проверяет подлинность подписи и делает отметку на заявлении с указанием сведений о наследнике. Заявление помимо подписи наследника должно содержать отметку о документе, удостоверяющем личность наследника, и о его реквизитах. Подлинные документы, поданные вместе с заявлением на первичном приеме, принимаются нотариусом под расписку, в которой указываются дата принятия и индивидуальные признаки каждого документа. Расписка заверяется подписью и печатью нотариуса.
Если заявление отправляется по почте, то подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом, или лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (п. 3 ст. 185 ГК). Если по почте прислано заявление с незасвидетельствованной подписью наследника, нотариус обязан его также принять, чтобы не допустить пропуска срока для принятия наследства. Дата заявления фиксируется по первому отправлению. Но нотариус в этом случае посылает наследнику извещение о необходимости выслать надлежаще оформленное заявление по почте или явиться к нотариусу лично (п. 23 Приказа Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» // Бюллетень Минюста РФ. 2000. N 4). Наследник не сможет получить свидетельство о праве на наследство без выполнения данных правил.
При пересылке заявления по почте датой подачи заявления считается дата сдачи его на почту. Доказательством факта отправки служат конверт с почтовым штемпелем или квитанция об отправке ценного или заказного письма. При отсутствии у наследника таких доказательств факт отправления ��аявления по почте может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
- Информационное письмо Банка России от 22.04.2021 N ИН-06-59/25 «Об информировании потребителей страховых услуг об условиях страховых продуктов, связанных с заражением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и о недопустимости навязывания таких продуктов»
- Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2021 N 1032-р «О внесении изменений в отдельные распоряжения Правительства РФ»
- Приказ Минпросвещения России от 21.04.2021 N 195 «О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 346»
- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 346 (ред. от 21.04.2021) «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве просвещения Российской Федерации и дополнительных (специфических) требований к общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим организациям, обладающим правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации, и кандидатам в члены Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации»
- Указ Президента РФ от 20.04.2021 N 231 «О членах попечительского совета Фонда перспективных исследований»
- Указ Президента РФ от 20.04.2021 N 230 «О представителе Российской Федерации в Межгосударственной рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря»
- Указ Президента РФ от 29.12.2012 N 1714 (ред. от 20.04.2021) «О попечительском совете Фонда перспективных исследований»
- Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 618 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. N 858»
- Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 858 (ред. от 19.04.2021) «О типовой форме трудового договора, заключаемого между работником и работодателем — субъектом малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям, и работником и работодателем — некоммерческой организацией»
- Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2021 N 1016-р «О безвозмездной передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность городского округа город Уфа Республики Башкортостан объекта незавершенного строительства»
Фактическое принятие собственности подразумевает физическое обладание конкретным объектом. Например, наследник должен жить в квартире на момент смерти наследодателя или въехать в нее сразу после его кончины.
Если претендент пользуется частью собственности, которая принадлежала покойному гражданину, то считается, что он принял все имущество — включая обязательства, долги и др.
Законом установлены некоторые действия, которые рассматриваются, как фактическое принятие наследства. Это значит, что гражданин не выполняет формальные процедуры, но соглашается на владение имуществом, совершая конкретные действия.
- обладает имуществом, либо пользуется им (начал проживать в доме, пользуется автомобилем, и т.д.);
- совершил действия, которые обеспечивают сохранность имущества, а также защиту (устранил в доме поломки, поставил сигнализацию на машину, и т.д.);
- выделяет денежные средства на имущество (занимается оплатой коммунальных квитанций, отремонтировал жилье, и т.д.);
- рассчитался с долгами покойного (заплатил кредит).
Статья 1153 ГК РФ. Способы принятия наследства
Общий срок принятия наследства составляет шесть месяцев.
Добровольный акт наследника, связанный с принятием имущества и обязанностей от наследодателя, связан с возникновением последствий. Они заключаются в замещении наследодателя во всем комплексе имущественных прав и обязанностей, то есть в полномочиях, которые были даны при жизни наследодателю.
Для ее свершения сделки необходима воля одного лица. Это наследник, который принимает имущество, права и обязанности от наследодателя вне зависимости от желания других лиц. Тем не менее, эта односторонняя сделка устанавливает юридические последствия не только для лица, принявшего наследство, но и для третьих лиц. Например, для кредитора наследодателя.
Закон (ГК РФ) ограничивает наследников сроком принятия наследства. Это временной промежуток, в течение которого наследник обязуется принять имущество, а также обязанности наследодателя. По общему правилу, срок принятия наследства от наследодателя не пропускается, но в некоторых случаях, его пропуск восстанавливается по уважительным причинам.
Восстановление срока принятия наследства осуществляется только судом путем подачи иска, а также установление того, что можно считать уважительными мотивами пропуска, относится к компетенции этого органа.
Общий срок принятия наследства — 6 месяцев. ГК РФ устанавливает, что в течение полугода гражданин должен дать согласие на принятие имущества, прав, обязанностей.
По общему понятию, срок начинает исчисляться со дня открытия наследства: заявления от лиц, желающих принять причитающиеся им по закону имущество, должны быть поданы в указанный период. Это правило устанавливает ГК РФ.
Срок может быть восстановлен судебным органом путем подачи иска. Это может произойти в случае, если суд признает причины, побудившие человека пропустить срок, уважительными.
Порядок подачи иска определен законодательством. С весны 2002 года законодатель ввел в действие ст. 1155 ГК РФ, ч. 1. В ней он указал наиболее известные практике обстоятельства пропуска срока, а оценку этих явлений он возложил на суд, если подается иск.
Таким образом, продление срока возможно только в суде через иск. Суд может заняться продлением в случае не оповещения наследника об открытии наследства. А также при наличии причин уважительного характера, если наследник обратился в течение 6 месяцев для продления срока через суд. Этот орган рассматривает в заседании каждый факт, в результате дает оценку конкретному обстоятельству, выносит решение.
В российском законодательстве закон и завещание выступают способами принятия наследства. Завещание является односторонним актом, в котором гражданин добровольно отдает имущество, права и обязанности другому лицу, указанному в этом документе. Свобода завещания при этом является основополагающим принципом, на котором строится весь документ.
Единственным ограничением для завещания являются обязательный наследник (или несколько таких лиц). Если их права будут нарушены, они могут их восстановлять через иск. Если человек не оставил после себя письменного распоряжения относительно судьбы личного имущества, действуют статьи ГК РФ, в которых подробно расписаны очереди наследования. На принятие наследства закон отводит 6 месяцев. Он не зависит от способов принятия имущества.
Принятие наследства по ГК РФ возможно двумя способами. Первый и самый распространенный – это обращение сразу же после гибели родственника к нотариусу для оформления свидетельства о праве на наследство.
По статье 1154 ГК РФ, приемники имеют полгода с даты гибели близкого человека для предъявления своих прав в отношении оставленной собственности. По наследству можно получить любые личные вещи, которые являются объектом собственности умершего. Например, в число наследственной массы могут входить: недвижимость, транспортные средства, деньги, доли в компаниях и предприятиях.
Один из неприятных моментов в наследовании – это переход к приемникам умершего его долговых обязательств. При наличии таковых (долги перед третьими лицами, кредиты, задолженности по налогам и коммунальным платежам) наследники должны их погасить, используя наследственное имущество. При этом претенденты при вступлении в наследство с долгами не несут ответственности личными средствами.
Вступление у нотариуса – это лучший способ оформить свои права на унаследованное имущество. Особенно актуален этот способ при наличии нескольких приемников. Получить свидетельство о наследстве в нотариальной конторе несложно. Приемники могут обратиться к специалисту в течение установленных законом сроков. При этом нужно осуществить несколько этапов оформления наследства:
Заявление пишется в нотариальной конторе, которая расположена по месту проживания наследодателя. Приемник имеет право написать документ лично или через представителя, а также – изъявить о своих правах через официального представителя.
- Предоставить все документы, необходимые для открытия дела.
При обращении к нотариусу нужно иметь свидетельство о смерти, завещание или доказательства родства, выписку о месте регистрации покойного, документы о праве собственности в отношении всего имущества, входящего в наследственную массу.
При оформлении вступления нужно оплатить налог. Его размер составляет 0,3 или 0,6 процента от стоимости имущества в зависимости от степени родства претендента. Не уплачивают пошлину лица, которые проживали на одной территории вместе с наследодателем.
Свидетельство о наследстве – это конечная цель вступления. При наличии этого документа, который подтверждает права определенного лица на имущество покойного, возможна дальнейшая регистрация наследства в личную собственность.
Статья 1153 Гражданского кодекса РФ раскрывает условия второго способа принятия наследства. Фактическое вступление – это наследование приемниками имущества покойного родственника без обращения к нотариусу с целью оформления свидетельства.
Фактически наследник после смерти не осуществляет регистрации наследства, однако проявляет определенные действия в сторону наследственной массы. Такая форма вступления актуальна при наличии одного претендента или нескольких, если споров о разделе между ними нет.
Осуществив фактическое принятие наследства по ГК РФ, приемник может использовать имущество покойного в течение неограниченного периода времени. Однако действия приемника в отношении собственности наследодателя должны быть осуществлены в течение 6 месяцев с даты его кончины.
Установление факта принятия наследства и признание права собственности
Помимо фактического принятия, наследство должно быть юридически оформлено за наследником. Для этого необходимо, чтобы нотариус выдал наследнику свидетельство о праве наследство на имущество наследодателя.
Закон не ограничивает срок, в течение которого наследник, фактически принявший наследство, может обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство. Это можно сделать в любое время.
Разумеется, свидетельство о праве на наследство требуется, когда в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество (дом, квартира, земля, транспортные средства, денежные вклады, акции и векселя и иные ценные бумаги, гаражи, доля в бизнесе, и т.д.), право на которое должно быть зарегистрировано (оформлено) в установленном законом порядке.
Переход по наследству предметов домашнего обихода, техники, личных вещей и прочего подобного имущества наследодателя не требует какого-то оформления.
Процедура оформления наследства по мотиву его фактического принятия не так сложна, как судебное восстановление срока вступления в наследство, но и в этом случае может потребоваться обращение в суд.
Установить факт принятия наследства нотариус вправе самостоятельно.
Для этого наследнику следует обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, с документами, подтверждающими факт принятия наследства. Если наследственное дело вовсе не заводилось, по заявлению наследника нотариус заведет его.
Нотариус наделен правом самостоятельно оценить действия наследника, направленные на фактическое принятия наследства, исследовать все представленные в качестве подтверждения документы, и решить, можно ли считать наследника фактически принявшим наследство.
Обстоятельства, при которых нотариус, как правило, самостоятельно определяет фактическое принятия наследства:
- Имело место совместное проживание наследника с наследодателем при его жизни. Это может быть подтверждено справкой о регистрации лиц по конкретному адресу (сведениями из домовой книги и т.д.). При этом, необязательно, чтобы совместное проживание наследодателя и наследника имело место именно в жилом помещении, которое входит в наследственную массу. Они могли проживать даже в неприватизированной квартире, или в жилье самого наследника. Главное – это наличие доказательств того, что они проживали вместе.
- Наследник является сособственником наследуемого имущества. То есть, если наследник и наследодатель имели имущество на праве общей (совместной или долевой) собственности.
При вышеуказанных обстоятельствах нотариус, оценив в совокупности все представленные наследником доказательства совершения действий, направленных на принятие наследства, может самостоятельно установить факт принятия им наследства и выдать свидетельство о праве на наследство.
В каких случаях нотариус может отказать в установлении факта принятия наследства
- Если, оценив ситуацию, нотариус придет к выводу о том, что действия наследника не свидетельствуют с достоверностью о фактическом принятии наследственного имущества, то он не установит данный факт, а разъяснит заявителю его право обращения в суд с данным вопросом.
- То же самое произойдёт и в том случае, если у наследника не имеется письменного подтверждения фактического принятия наследства. Без документов нотариус не будет самостоятельно устанавливать этот юридически значимый факт.
- При наличии между наследниками спора о праве нотариус также разъясняет заявителю право обращения в суд.
- Если нет документального подтверждения родства между наследодателем и наследником, последнему придется прежде всего устанавливать в судебном порядке факт родства с наследодателем. А это значит, что нотариус точно отправит заявителя в суд. Обратите внимание, что при обращении в суд требования об установлении факта родства и об установлении факта принятия наследства можно заявить одновременно.
В большинстве случаев нотариусы отправляют фактических наследников в суд для решения вопроса об установлении факта принятия наследства. По практике, исключение составляют в основном те случаи, когда имело место совместное проживание наследника и наследодателя.
В любом случае помните, что нотариус вправе, но не обязан определять фактическое принятие наследником имущества наследодателя.
Консультация юриста по наследству. Тел.+7 (812) 989-47-47
Консультация по телефону
Какие документы нужно представить нотариусу:
Процедура установления факта принятия наследства по завещанию не отличается какими-то особенностями.
Не важно, каким способом наследует наследник – по закону или по завещанию, такой способ принятия наследства, как фактическое владение и управление имуществом наследодателя, возможно в обоих случаях.
Пропуск срока вступления в наследство будет иметь одинаковые последствия как для наследника по закону, так и для наследника по завещанию.
С правовой точки зрения особой сложностью дела данной категории не обладают, все зависит от представленных заявителем доказательств. Суд может установить факт принятия наследства, если наследник представит необходимые документы, а при их отсутствии докажет свои доводы иными доказательствами, в том числе с помощью свидетельских показаний. Но, как правило, суды оценивают все представленные по делу письменные и устные доказательства в их совокупности.
Заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается судом в порядке особого производства (статья 264 ГПК РФ).
Однако, если заинтересованные лица по делу (другие наследники) будут возражать против установления данного юридического факта, суд обязан оставить заявление без рассмотрения, поскольку между наследниками имеет место спор о праве.
В этом случае суд разъясняет заявителю его право обращения в суд в исковом порядке.
Соответственно, необходимо будет подавать исковое заявление об установлении факта принятия наследства, также в нем можно заявить второе требование – о признании права собственности на долю в наследстве.
Помните, что требование о признании права собственности на наследственное имущество в любом случае рассматривается судом исключительно в порядке искового производства.
Наследники, принявшие наследство, будут ответчиками по делу, и могут представлять свои возражения по делу и доказательства в их обоснование.
Решение суда об установлении факта принятия наследства будет основанием для выдачи нотариусом заявителю свидетельства о праве на наследство, а если суд признает за фактическим наследником право собственности на наследство (или его часть), право собственности будет зарегистрировано Росреестром на основании судебного акта, необходимости в получении свидетельства о праве наследство в этом случае не будет.
Юрист по наследству СПб. Тел.+7 (812) 989-47-47
Консультация по телефону
В ч. 2 ст. 1153 ГК РФ указывается примерный список оснований, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства. Перечень не закрытый, поэтому пригодится судебная практика.
Отдельные моменты представлены в упомянутом выше Постановлении №9, но вам стоит пересмотреть решения местных судов за 2017, 2018, 2021 гг. по «спорным вопросам».
Фактическим принятием (по ГК РФ) считается ситуация, когда наследник: