Наследование в советском праве

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследование в советском праве». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Установление лица, к которому должно перейти после смерти собственника его имущество, может быть предопределено государством в законе: законом точно предусматривается круг тех лиц, к которым может перейти имущество умершего и порядок их призвания к наследованию. Это и есть так называемое наследование по закону.

Наследование по закону К. Маркс называет семейным правом наследования[76], так как оно имеет в виду, в первую очередь, обеспечение интересов семьи. Но государство может предоставить воле собственника установление лица, к которому должно перейти имущество после его смерти. Собственнику предоставляется при жизни право указать в завещании своего наследника, к которому должно перейти в случае смерти собственника принадлежавшее ему имущество. В этом случае имеет место так называемое наследование по завещанию[77].

ГК РСФСР (и ГК других союзных республик) считает основанием призвания к наследованию: 1) закон и 2) завещание. В силу этого различаются — наследование по закону и наследование по завещанию (ст. 416 ГК). Однако, когда мы говорим, что основанием призвания к наследованию является закон, все же надо считать, что действительным основанием призвания к наследованию является не непосредственно сам закон, а некоторые факты, предусмотренные законом: 1) смерть наследодателя, 2) родство наследника с наследодателем, либо 3) усыновление им наследника, 4) состояние наследника в браке с наследодателем и др. Для призвания данного лица в качестве наследника по завещанию также требуется наличие некоторых предусмотренных законом фактов: 1) смерть завещателя, 2) наличие завещания, 3) вхождение данного лица на момент открытия наследства в круг лиц, в пользу которых может быть сделано завещание и др.

Призвание к наследованию возможно только по тем основаниям, которые предусмотрены законом. Поэтому, если после смерти гражданина принадлежащее ему имущество поступит к кому-либо не по указанным в законе основаниям, то такой переход имущества не может быть признан наследованием со всеми вытекающими из него юридическими последствиями. Так например, если имуществом умершего завладеет лицо, которое по установленным законом правилам не может быть призвано к наследованию, то такой переход имущества умершего к этому лицу не явится наследованием.

Согласно ст. 419 ГК, наследование по закону имеет место во всех случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Статья 419 ГК имеет в виду прежде всего случай, когда гражданин вообще не оставил завещания. В этом случае к наследникам по закону поступит все имущество завещателя. То же самое произойдет, если завещание оказалось недействительным.

Статья 419 ГК допускает и другую возможность — когда гражданин завещает только часть своего имущества; в таком случае завещанная часть имущества поступит к наследникам по завещанию, а незавещанная — к наследникам по закону. Таким образом, в данном случае будет иметь место одновременное наследование как по завещанию, так и по закону.

При этом может случиться, что наследник по завещанию будет одновременно призван к наследованию и по закону: в одной части наследства он будет наследовать как наследник по завещанию, в другой же части наследства — как наследник по закону вместе с другими наследниками, призванными к наследованию по закону. Этот случай специально предусматривается ст. 466 ГК Белорусской ССР, в которой указывается, что «часть имущества, не распределенная завещанием, переходит равными долями ко всем наследникам, в том числе и к тем, которым часть завещанного имущества передается согласно завещанию».

У гражданина А было два сына и дочь. Он завещал дочери половину своего имущества, а о другой половине имущества распоряжения на случай смерти не сделал. Дочь получит половину имущества в качестве наследницы по завещанию. Другая половина поступит к наследникам по закону, в числе которых окажутся два сына и дочь, на долю которой в качестве наследницы по закону придется 1/6 часть наследства (1/2:3). Таким образом, дочь получит 1/2 наследства как наследница по завещанию и 1/6 как наследница по закону, а всего — 4/6, или 2/3 наследства.

Для того, чтобы быть призванным к наследованию, наследник, назначенный в завещании, должен дожить до открытия наследства. Если ко всему имуществу был назначен один наследник и этот наследник умер ранее завещателя, имущество переходит к наследникам по закону (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР по иску гр. Высоцкого)[78].

Аналогичные последствия наступают и в том случае, когда было назначено несколько наследников и все они умерли ранее завещателя.

Имущество поступит к наследникам по закону и в тех случаях, когда никто из назначенных наследников по завещанию не пожелает принять наследство.

Говоря о наследовании по закону и наследовании по завещанию, следует всегда помнить, что это деление имеет значение только в плоскости призвания данного лица в качестве наследника.

Коль скоро такое призвание по тому или иному основанию состоялось, возникшие отношения по наследованию регулируются нормами наследственного права, в основном, общими как для наследования по закону, так и для наследования по завещанию. В частности, такими общими нормами являются нормы, регулирующие порядок охранения имущества, принятие и отказ от наследства, ответственность по долгам, обременяющим наследство, и др.

Наследственное право советского периода (1917—1991 годы)

При наследовании весьма важное значение имеет так называемое открытие наследства.

Под открытием наследства понимается наступление таких фактов, которые обусловливают возникновение права наследования. Только с момента открытия наследства возможные предположения, что данное лицо сделается наследником, получают свою реализацию; только с момента открытия наследства у данного лица, ставшего наследником, возникает право принять наследство или отказаться от принятия наследства.

Фактами, влекущими за собой открытие наследства, являются: 1) смерть гражданина и 2) признание безвестно отсутствующего гражданина умершим (ст. 12, 60-а ГК)[79].

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Доказательством факта смерти служит выписка из книги записей актов гражданского состояния[80].

В случае открытия наследства в силу признания безвестно отсутствующего умершим, временем открытия наследства признается день выдачи соответствующего свидетельства нотариальным органом или дата вступления в законную силу определения суда о признании данного лица умершим (в соответствии со ст. 12 ГК).

К моменту открытия наследства устанавливается круг лиц, приобретающих право наследования после смерти данного лица (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 17 января 1947 г. по делу N 36/56)[81].

К моменту открытия наследства определяется и состав наследства. Судебная коллегия Верховного суда СССР по иску Столяровой признала, что «народный суд при разрешении настоящего дела по существу не обследовал всех обстоятельств дела и не установил точно: какое именно имущество осталось после смерти Столярова». Выяснение же размера имущества «имеет существенное значение для правильного разрешения этого дела, так как с момента смерти Столярова до дня рассмотрения дела прошло около десяти лет», а «как указывает истица, за это время много имущества, находящегося в доме, приобретено ею и ее дочерью Столяровой Марией уже после смерти ее мужа Столярова» (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 30 сентября 1947 г. по делу N 816)[82].

Местом открытия наследства признается последнее постоянное жительство наследодателя, т. е. место, где наследодатель вследствие своей службы, постоянных занятий или местонахождения своего имущества имел постоянную или преимущественную оседлость (ст. 11 ГК). Место открытия наследства может не совпадать с местом смерти наследодателя, если смерть последовала во время его временного выезда из места постоянного жительства[83].

Если постоянное местожительство наследодателя неизвестно, что, конечно, случается редко, местом открытия наследства должно быть признано местонахождение наследственного имущества или его основной части.

По месту открытия наследства принимаются меры охраны наследственного имущества, выдаются свидетельства о праве наследования и т. д.

Возможны случаи, когда умирают лица, из которых каждое могло бы стать наследником после смерти другого, но конкретные обстоятельства дела не дают возможности установить, кто из них умер раньше другого (например, при гибели от какого-нибудь несчастного случая мужа и жены, отца и дочери и т. д.). В таких случаях следует считать, что эти лица умерли одновременно и, следовательно, никто из них не стал наследником другого. После же смерти каждого из них открывается самостоятельное призвание к наследованию: имущество, принадлежащее мужу, перейдет к его наследникам, имущество жены — к ее наследникам и т. д.

Наследодателем является гражданин, имущество которого после его смерти переходит в порядке наследования к другим лицам. Если гражданин (наследодатель) сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай своей смерти, он называется завещателем, а самый документ, в котором им было сделано такое распоряжение — завещанием. Лицо, к которому непосредственно переходит имущество умершего гражданина, именуется наследником. В зависимости от оснований призвания к наследованию различаются наследники по закону (законные наследники) и наследники по завещанию.

Наследодателем может быть каждый гражданин СССР[84]. Но наследование после юридического лица невозможно, поэтому юридическое лицо и не может быть наследодателем. Возможно только прекращение юридического лица в форме его ликвидации или реорганизации, в силу чего принадлежавшее ему имущество может перейти к другому субъекту.


Примечания:

[73] Этим целям служило и налоговое законодательство. Почти одновременно с принятием ВЦИК ГК РСФСР 11 ноября 1922 г. был издан декрет ВЦИК о наследственных пошлинах (СУ РСФСР, 1922, № 71, ст. 905), устанавливавший прогрессивный налог с имущества, переходящего по наследству. В 1926 г. ставки налога в отношении крупных наследств были сильно повышены. Наследство же стоимостью до 1000 руб. вообще налогом не облагалось.

[74] Как отмечалось выше, удельный вес мелкой трудовой частной собственности в СССР ничтожен. При переходе по наследству мелкой трудовой частной собственности применяются общие нормы наследственного права.

[75] В связи с возникшим на практике вопросом, в течение какого срока лица, входящие на основании Указа от 14 марта 1945 г. в круг наследников по закону, вправе требовать передачи им наследственного имущества, а также – с какого времени наследственное имущество считается принятым наследниками или перешедшим в собственность государства как выморочное, Пленум Верховного суда СССР 11 января 1946 г. принял постановление «О применении ст. 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» ». В этом постановлении Пленум указал, что наследники, не входящие до издания Ука­за от 14 марта 1945 г. в круг наследников, вправе требовать передачи им наследственного имущества в пределах общих сроков исковой давности, установленных ст. 44 ГК РСФСР и соответствующими статьями гражданских кодексов других союзных республик, со дня открытия наследства при условии, если оно не принято другими наследниками или не перешло в собственность государства как выморочное. Подробный анализ постановления Пленума Верховного суда СССР от 11 января 1946 г. дан в работе: Г р а в е К. А. Вопросы наследственного права в практике Верховного суда СССР. М., Госюриздат, 1949.

[76] См.: М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. XIII, ч.1, стр. 338.

[77] В буржуазном обществе наследованию по завещанию отводится главенствующая роль, хотя формально в ряде буржуазных ГК оно занимает второе место после наследования по закону (например, Французский ГК или Германское гражданское уложение). В Англии и США основная роль, бесспорно, принадлежит наследованию по завещанию. В этом находит свое проявление связь принципа свободы завещаний с принципом свободы частной собственности. Некоторые буржуазные законодательства, кроме наследования по завещанию и наследования по закону, основанием наследования признают еще так называемый наследственный договор, в силу которого наследодатель обязывается оставить свое имущество на случай смерти другой стороне в договоре или третьему лицу (Германское гражданское уложение, Швейцарский ГК). Но это основание наследования имеет на практике значительно меньшее применение, нежели наследование по завещанию и наследование по закону.

[78] Сборник постановлений Пленума и определений коллегий Верховного суда СССР, 1944 год. М., 1948, стр. 351–352.

[79] Дореволюционное русское право, кроме смерти и безвестного отсутствия, признавало основаниями к открытию наследства еще лишение всех прав состояния и пострижение в монашество. Лишение всех прав состояния приравнивалось к «гражданской смерти» осужденного преступника, пострижение в монашество – к естественной смерти лица.

[80] Порядок записей случаев смерти в книге актов гражданского состояния регулируется правилами Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР (ст. 111–117-а, 124–130) и брачно-семейных кодексов других союзных республик.

[81] Судебная практика Верховного суда СССР, 1947. М., вып. II, 1947, стр. 23.

При подаче заявления нотариус проверяет имеющиеся документы для вступления в наследство по завещанию. Список бумаг обычно зависит от вида собственности и способа принятия имущества.

Сюда входит:

  • удостоверение личности гражданина РФ;
  • доказательства смерти завещателя — свидетельство о смерти из ЗАГС;
  • справка с места прописки усопшего человека — выдается в миграционном отделении;
  • доказательства имущественных прав наследодателя — договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, дарственная, договор обмена и др.;
  • отчет о кадастровой/инвентаризационной/рыночной цене выявленных активов;
  • подтверждение уплаты налога — квитанция.

Если наследник по завещанию вступает в наследство фактически, ему понадобится сообщить об этом нотариусу. Подготовьте чеки об оплате, накладные, расписки о возврате долгов, свидетельские показания, справки из ЖЭК и Налоговой… Одним словом, подтверждение фактического вступления в наследство умершего.

Получить свидетельство можно только через полгода после кончины наследодателя (ст. 1163 ГК РФ). Документ выдается всем наследникам одновременно или каждому по отдельности — в зависимости от пожеланий. В свидетельстве указывается доля каждого наследника, которая выражена в процентном отношении (например, ¼ часть приватизированной квартиры).

Если спустя время будет выявлено неучтенное имущество наследодателя, нотариус выдает наследникам дополнительное свидетельство.

Документальное оформление наследственных прав преемников невозможно без их участия – законодательство требует от наследника обращения к нотариусу. Согласно ст. 1162 ГК, свидетельство о вступлении в права наследования выдается по заявлению преемников.

В нем должны содержаться сведения о:

  • нотариусе и конторе, в которую подается заявление;
  • усопшем (анкетные данные);
  • заявителе-преемнике: анкетные данные, характер родственных связей и так далее;
  • собственности, вошедшей в наследственную массу;
  • иных фактах и обстоятельствах по требованию нотариуса.

Подача такого заявления, согласно ст. 1153 ГК, – один из способов принятия наследства. Однако свидетельство о праве на наследство выдается наследникам лишь в этом порядке.

После получения заявления нотариус проверяет достаточность условий для выдачи свидетельства, определенных ст. 72 или 73 Основ законодательства о нотариате.

Подача заявления о принятии наследства тоже является одним из способов приобретения наследственной массы, однако он не требует обязательного изготовления свидетельства.

Способ подходит лишь для тех преемников, которые фактически приняли наследственное имущество, владение которым не требует регистрации перехода прав.

Подача заявления осуществляется в аналогичном порядке и содержит подобные сведения.

Заявление – не единственный документ, подаваемый правопреемниками нотариусу при вступлении в наследство. Им как минимум нужно подготовить пакет документов, подтверждающих наличие условий, закрепленных в ст. 72 или 73 Основ.

От полноты этого пакета будет зависеть результат мероприятия, а без них нотариус откажет в оформлении наследства.

Конкретные документы, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, следует узнать непосредственно у нотариуса: в каждом случае пакет будет индивидуален.

Документы для вступления в наследство

Для оформления своих наследственных прав, правопреемники прежде всего должны представить такие документы:

  • свидетельство о смерти или иной документ, подтверждающий факт смерти наследодателя, например, судебное решение;
  • свидетельство о браке, о рождении, справка о составе семьи и иные доказательства родства или иных отношений, порождающих право наследования;
  • правоустанавливающие документы наследодателя;
  • отчет об оценке наследственной собственности;
  • паспорт или иные документы, удостоверяющие личность преемника;
  • заявление правопреемника о выдаче свидетельства.

Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву

Вступление в наследство

Новый закон о наследстве 2020 года делает возможным учреждение наследственного фонда усопшего. Фонд начнет деятельность после гибели наследодателя в соответствии с теми параметрами, которые он определил в завещании. То есть наследники должны распоряжаться имуществом умершего в соответствии с условиями, указанными в документе, в котором могут определяться:

  • принципы руководства фондом,
  • его устав,
  • методика, периодичность возникновения собственности,
  • правила и порядок использования доходов созданного фонда,
  • круг лиц, которые будут являться членами фонда и прочее.

Обратите внимание! Новый закон о наследстве в России будет очень полезен состоятельным людям, так как предполагает создание юридического лица после смерти для управления и распоряжения собственностью покойного по его желанию. Также новшествами могут воспользоваться владельцы нескольких квартир, которые сдают их в аренду и желают, чтобы после их смерти жилье приносило доход наследникам.

Но применение поправки в законодательстве имеет необязательный характер. А обязательными параметрами вступления в наследство 2018 по завещанию остаются:

  • Указание в документе перечня наследников с определением долей владения имуществом или без таковых. В последнем случае наследие будет делиться поровну.
  • Наследодатель может определить лиц, лишающихся права наследовать его собственность. В их число могут входить также близкие родственники, определенные законодательством, как преемники 1-ой очереди. Исключением является обязательная доля, ее лишить нельзя.
  • Гражданин в завещании может указать порядок, после соблюдения которого преемники наделяются правом оформления и распоряжения имуществом. Но обозначенные условия не могут противоречить законодательству и морали.

Но некоторые категории граждан обладают возможностью править завещание, если посчитают, что их интересы были нарушены. К таким категориям относят преемников 1-ой очереди (семью), при условии, что они являются:

  • лицами пенсионного возраста (мать, отец),
  • гражданами с группой инвалидности,
  • несовершеннолетними.

Вступление в наследство после смерти

Существует 2 способа принятия наследия от умершего:

  • По завещанию,
  • Вступление в наследство без завещания.

Обратите внимание! Чтобы узнать о том, как завещатель распорядился своей собственностью, перед тем, как умереть и может ли претендент вступить в наследство необходимо обратиться к нотариусу по месту расположения имущества.

При себе потребуется иметь следующие бумаги:

  • гражданский паспорт,
  • свидетельство о смерти,
  • завещание (при наличии).

Если завещания нет, то вступать в права наследования следует в порядке очередности, определенной законодательством. Преемникам необходимо обратиться в нотариат со следующими документами:

  • гражданский паспорт,
  • свидетельство о смерти,
  • бумаги, доказывающие наличие родства с покойным,
  • выписка с последнего места проживания.

Обратите внимание! Вся документация, передающаяся нотариусу, должна иметь копии.

Законодательством отводится на это 6 месяцев со следующего после смерти человека дня.

Если родители не составляли завещания, насчет наследства необходимо обратиться к государственному нотариусу. Между этими нотариусами разделены районы/территории, поэтому вы должны обратиться к нотариусу, обслуживающему район, где жили умершие родители.

Если в течение 6 месяцев наследники 1-й очереди не заявили своих прав на наследство, то начинается отсчет нового срока для наследников следующей очереди. Он в 2 раза короче и составляет 3 месяца.

Так или иначе, иногда, даже когда наследники 2-й, 3-й либо любой иной очереди уже вступили в права наследства, то дети умерших, являясь наследниками 1-й очереди вправе отсудить наследство.

Это возможно лишь в исключительных случаях. В первую очередь, наследник должен доказать, что он не знал и не мог знать о смерти родителей. С того момента, когда он узнал, что родители умерли (либо суд принял решение, что имел место тот момент, когда он мог про это узнать), то начинается новый полугодичный срок, разрешающий заявлять права на наследство.

Если дети умерших родителей нашлись в тот момент, когда в наследство вступил кто-либо еще, то суд вправе передать им имущество, изъяв его у наследников более низкой очереди.

Естественно, подобные ситуации являются исключительными, однако законом они предусмотрены. Скажем, в нашей стране все еще на слуху ситуации, в которых в Афганистане находят пропавших без вести 30 лет назад советских солдат. Естественно, подобные граждане десятилетиями являлись оторванными от России и не представляли, что творится с их родителями. Бывает, что люди утрачивают память либо долгие месяцы находятся в экспедициях без связи. В любых таких случаях законодательство отстаивает право детей на наследство умерших родителей.

На основании корректировок, внесенных в законодательство, сократиться период, когда должно произойти вступление в наследство, изменения с 2020 года закрепляют сокращение сроков в случае создания наследственного договора либо фонда.

Вступление в наследство после смерти без завещания

Наследственный договор представляет собой документ, по которому преемник после смерти завещателя обязан принять наследие. Договор составляется у нотариуса на физическое либо юридическое лицо.

Срок вступления в наследство по закону в 2020 году может составлять несколько дней после гибели наследодателя. Что очень важно, когда покойный владел собственным делом, которое хочет передать наследникам. Методика принятия имущества умершего проходит по общим требованиям.

Еще одним нововведением является возможность написания совместного завещания супругами. В июне текущего года Госдума придумала новый закон — квартира по наследству может перейти к преемникам по такому документу при выполнении следующих условий:

  • если супруги состояли в законном браке,
  • в период написания завещания оба составителя должны быть дееспособны.

Законодательные поправки, касающиеся наследственного договора и совместного завещания, подписаны президентом В.В. Путиным, но обретут юридическую силу с 1 июня 2020 года.

Важно! Таким образом, если условиями завещания предполагается создание наследственного фонда либо если будет составлен наследственный договор, то преемники должны заявить о своих правах на протяжении 3-х дней. Если было составлено обычное завещание, то на открытие наследства и начало его оформления законодатели оставили 6-месячный срок.

§ 3 Советский период развития наследственного права

Сумма сбора определяется законом и зависит от степени родственных отношений и цены имущества. Уменьшение налоговой ставки предусмотрено только для льготной категории претендентов. Размер пошлины в 2020 году:

Категория Сумма госпошлины

Близкие родственники (родители/дети, супруг, братья/сестры) 0,3% от цены наследуемого имущества. Граничная сумма налога – 100 тыс. руб.
Другие лица 0,6% от цены наследства. Предельная сумма налога – 1 млн. руб.

Дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Их стоимость определяется для конкретной ситуации. Сюда относится:

  • экспертная оценка имущества;
  • услуги нотариуса;
  • оплата долгов наследодателя (при наличии);
  • подача заявления в суд (например, установление юридически значимого факта);
  • услуги адвоката (составление иска, представление интересов в суде);
  • регистрация имущества после получения свидетельства.

Если наследодатель не оставил распорядительный документ, то наследование происходит в порядке очередности, определенной законом. Наследникам одной очереди полагаются равные доли.

Исключение составляют лица, вступающие в наследство на правах представления. Например, если после умершего наследника осталось двое детей, то его доля делится между ними в равных частях.

Сумма госпошлины при принятии наследства аналогична той, что удерживается при наличии завещания.

С 1 марта 2002 г. вступила в действие часть третья ГК РФ, составной частью которой является раздел V — «Наследственное право». Данный раздел отличается как преемственностью ряда положений ГК РСФСР, так и новизной во многих своих правилах. Что можно отметить при краткой характеристике новелл наследственного права?

1. Новое правовое регулирование наследственного права отличается детальностью правил и относительной проработанностью юридических процедур. Так, если раздел VII «Наследственное право» ГК РСФСР 1964 г. насчитывал 35 статей, то аналогичный раздел ГК РФ включает пять глав (гл. 61-65) и объединяет в целом 75 статей. Подобная проработанность гражданско-правовых процедур оправданна, поскольку в наследственном праве очень значимы не только нормы регулятивного плана, но и положения процедурного плана, отражающие все стадии наследственного производства, динамику принятия наследства и оформления наследственных прав.

2. Наследственное право осовременено с учетом новых реалий, возможностей наличия в собственности физических лиц самых различных объектов собственности, которые могут им принадлежать и, соответственно, быть объектом наследственного права. В частности, в гл. 65 ГК РФ отражен порядок наследования прав, связанных с участием в хозяйственных обществах и товариществах, производственных и потребительских кооперативах, порядок наследования предприятий и земельных участков, иного имущества, которое может находиться в собственности граждан.

3. В основе правового регулирования в наследственном праве лежит защита преимущественно частных, а не публичных интересов. В частности, в результате установления в общей сложности восьми очередей наследников по закону практически исключены случаи наследования государством по закону, хотя такая возможность при отсутствии наследников по завещанию и по закону сохраняется (ст. 1151 ГК РФ).

4. На первом месте в ГК РФ теперь выделяется наследование по завещанию, а не по закону, в отличие от ГК РСФСР. Тем самым подчеркивается диспозитивное начало в наследовании, связанное прежде всего с волей самого наследодателя. Наряду с этим сохраняется правило о праве на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).

5. В период разработки части третей ГК РФ по-разному оценивалась роль нотариуса в правовом оформлении и удостоверении наследственных прав. Так, один из первых проектов части третей ГК вообще умалчивал о нотариусе, предусматривая завещание в простой письменной форме и раздел имущества по соглашению наследников. К чему бы это привело? Только к повышению спорности отношений гражданского оборота, увеличению и без того большой нагрузки на суды общей юрисдикции, а в конечном счете, к проблемам в защите наследственных прав граждан.

Окончательная редакция раздел V ГК РФ «Наследственное право» отошла от этих, как нам представляется, не просто сомнительных, а ошибочных подходов. Поэтому исходя из роли нотариуса как лица, уполномоченного государством обеспечивать бесспорность отношений гражданского оборота, его роль в правореализации в сфере наследственных отношений достаточно велика.

Так, нотариус прежде всего принимает заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство, выдает свидетельство о праве на наследство; основная форма завещания — нотариальная, нотариус принимает на хранение закрытое завещание, разрешает множество других вопросов наследственного права в процессе их оформления, например, об учреждении доверительного управления имуществом, нуждающимся в управлении.

Наряду с нотариусами правом удостоверения завещания наделяются должностные лица органов местного самоуправления и должностные лица консульских учреждений (п. 7 ст. 1125 ГК РФ). Здесь вносится определенность в решение вопроса, не получившего пока окончательного разрешения в судебной и нотариальной практике.

Дело в том, что Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (ст. 1, 37), принятые до Конституции России 1993 г., наделяют правом совершения отдельных видов нотариальных действий должностных лиц органов исполнительной власти. Однако органы местного самоуправления не относятся к системе органов исполнительной власти, в связи с чем на практике возникали вопросы о юридической действительности удостоверенных ими завещаний и других совершенных ими нотариальных действий (удостоверение доверенности, свидетельствование подписи лица на заявлении). Поэтому в ГК РФ вопрос разрешен более верно и точно с точки зрения места органов местного самоуправления в системе государственного устройства России. Поскольку в ст. 1125 ГК РФ правом удостоверения завещаний прямо наделяются должностные лица органов местного самоуправления, юридическая сила таких завещаний не вызывает теперь вопросов с точки зрения их компетенции.

Согласно п. 1 ст. 1153 и п. 1 ст. 1162 ГК РФ принятие наследства и выдача свидетельства о праве на наследство может осуществляться помимо нотариуса уполномоченным в соответствии с законом должностным лицом. Кто относится к их числу? В третьей части ГК РФ на этот вопрос нет ответа. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате не наделяют таким правом должностных лиц органов власти, они могут в сфере наследования только удостоверять завещания и принимать меры к охране наследственного имущества. Таким образом, вопрос о компетентных должностных лицах, которые будут уполномочены на совершение данного вида нотариальных действий, требу��т своего разрешения.

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета от 25 декабря 1993 года.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ. Часть третья. (с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3 января 2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 49. Ст. 4552

3. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.

4. Указ о наследниках по закону и по завещанию 1945 г.

5. Основы гражданского законодательства 1961 г.

6. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.

7. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955.

8. Барщевский М.Ю. Наследственное право. М., 1996.

9. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. Учебно-методическое пособие. М., 1998.

10. Генкин Д.М., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В. История советского гражданского права. М., 1949.

11. Гойхбарг А.Г. Хозяйственное право РСФСР. Т. 1. Гражданский кодекс. 3-е изд. М., 1924.

12. Гражданское право: Учебник, в 2-х т. Т.1. Под ред. Е.А.Суханова. – М.: 2001. С. 189.

13. Зайцев Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. М., 2002.

14. Маковский А.Л. Наследники получат по статье: Нормы наследственного права в проекте нового Гражданского кодекса//РГ. 1997. 8 февр.

15. Маковский А.Л. Развитие кодификации гражданского законодательства (гл. IV)//Развитие кодификации советского законодательства/Отв. ред. С.Н. Братусь. М., 1968.

16. Намков А.М. Очерки истории наследственного права. М., 1979.

17. Наследственное право (А. Оленин, «Финансовая газета. Региональный выпуск», N 41, 42 октябрь 2003 г.)

18. Некоторые особенности наследственного правопреемства по российскому праву (Н.В. Щербина, «Законодательство», N 12, декабрь 2003 г.)

19. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. М.:, 2001.

20. Серебровский В.И. История развития советского наследственного права//Вопросы советского гражданского права: Сборник 1. М.; Л., 1945.

21. Чепига Т.Д. Развитие советской системы наследования в условиях зрелого социалистического общества//ХХVI съезд КПСС и проблемы гражданского и трудового права, гражданского процесса. М., 1982.



[1] Зайцев Т.И. наследственное право. М., 2002г

[2] Крашенеников П.В наследственное право. М., 2002г

[3] Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. — М.: 2001.

[4] Барщевский М.Ю. Наследственное право. — М.: 1996.

[5] Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. Учебно-методическое пособие. М.:Проспект, 1998.

[6] Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М.: 2001.

[7] Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М.: 2000.

[8] См.: Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 16-23.

[9] См.: Генкин Д.М., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В. История советского гражданского права. М., 1949. С. 503-515; Антимонов Б.С., Граве К.А. Указ. соч. С. 23-32.

[10] Гойхбарг А.Г. Хозяйственное право РСФСР. Т. 1. Гражданский кодекс. 3-е изд. М., 1924. С. 235-237.

[11] См.: Серебровский В.И. История развития советского наследственного права//Вопросы советского гражданского права: Сборник 1. М.; Л., 1945. С. 163-170; Генкин Д.М., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В. Указ. соч. С. 515-538; Антимонов Б.С., Граве К.А. Указ. соч. С. 32-44.

[12] См.: Генкин Д.М., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В. Указ. соч. С. 538-542; Антимонов Б.С., Граве К.А. Указ. соч. С. 44-45.

[13] См.: Маковский А.Л. Развитие кодификации гражданского законодательства (гл. IV)//Развитие кодификации советского законодательства/Отв. ред. С.Н. Братусь. М., 1968. С. 123-124, 139-141.

[14] Выдвигавшиеся предложения касались прежде всего уточнения круга наследников по закону и очередности их призвания к наследованию (см., например: Чепига Т.Д. Развитие советской системы наследования в условиях зрелого социалистического общества//ХХVI съезд КПСС и проблемы гражданского и трудового права, гражданского процесса. М., 1982. С. 78-79).

[15] См.: Маковский А.Л. Наследники получат по статье: Нормы наследственного права в проекте нового Гражданского кодекса//РГ. 1997. 8 февр.

По свидетельству дореволюционных исследователей, «первое известие о порядке наследования в русских памятниках встречается под 912 годом, в договоре Олега с греками», «в первом же столетии от образования Русского государства мы встречаем известие о Русском законе наследования. В этом известии нам представляются два вида наследования: наследование по завещанию и наследование по закону без завещания, с прямым указанием, что наследование второго вида допускается только за неимением завещания».

Постепенно при выделении семьи из рода, включая обособление имущественное, возникает регулирование наследования. Огромное влияние на освобождение семьи оказала церковь, и под ее влиянием, а также под влиянием греков и византийского права сформировались «зачатки» наследственного права, нашедшие свое отражение в Русской Правде и в более поздних документах. Земля и другое недвижимое имущество еще не были в гражданском обороте и по наследству также не передавались. «Из ближайшего рассмотрения существа нашего древнего семейства, устройства домашнего быта и, наконец, постановлений Русской Правды», как указывал В. Никольский, следует, что:

«1. Умершему наследуют прежде всего его нисходящие дети, внуки и т.д., при этом женский пол вовсе устраняется мужским от наследства. Сестра при брате не вотчинница, она получает только приданое.

2. Если не было сыновей, то в семейном имуществе, т.е. принадлежащем отцу семейства, следовательно, движимом, наследовали дочери. Ограничение женского пола в наследстве недвижимых имуществ есть дело позднейшего времени, ибо в настоящее время земля не входила в состав частной собственности, а потому и не переходила по наследству.

3. Если не было нисходящих детей и внуков, то наследство поступало к боковым родственникам, по степени близости к умершему. Причем также женский пол исключался мужским.

Переходя к новой экономической политике, руководители РСФСР понимали, что без собственности, хотя бы даже без приставки «частной», поднимать экономику государства невозможно. И, конечно же, совершенно логично, что, пусть и в урезанном виде, наследственное право стало восстанавливаться.

Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» наследственное право было восстановлено: возвращено наследование по завещанию и по закону.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г. и введенный в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву. В его нормах говорится о возможности наследования, но оно ограничивается 10 тыс. рублей. В частности, ст. 416

указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом всех долгов умершего. При этом если стоимость наследства превышала указанную сумму, то производился раздел и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников как по закону, так и по завещанию. При наследовании по закону имущество делилось между названными лицами.

Завещанием признавалось сделанное лицом распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам. Завещание представлялось в нотариальный орган для внесения в актовую книгу. При этом выписка из актовой книги могла заменить завещание.

Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. «Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения» с 1 марта 1926 г. было отменено ограничение, соответственно корректировался ГК РСФСР.

Отмена максимума наследования идеологически объяснялась «общими успехами социалистического строительства, решающими успехами политики социалистической индустриализации страны, когда в области промышленности вопрос «кто кого» уже был предрешен в пользу социализма, когда быстро вытеснялся частник из торговли».

В 1928 г. обязанность выдачи свидетельств о праве на наследство была возложена на нотариальные органы, ранее этим занимались народные суды (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 18 января 1928 г.). В апреле того же года в круг возможных наследников были включены и усыновленные дети (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 г.).

10 февраля 1930 г. функция принятия мер по охране наследственного имущества возлагается на нотариальные конторы, до того этим занимались финансовые органы.

«Положением бесспорным, уже не требующим в настоящее время доказательств, — писал в 1916 г. В.Б. Ельяшевич, — является мысль, формулированная еще Фридрихом Великим, — «штыками можно выиграть сражения, но результат войны решает хозяйство». Конечно же, гражданско-правовое регулирование как во время, так и после военных действий должно обеспечивать охрану прав граждан и стимулировать насыщение в материальных ресурсах военного назначения. «Экстраординарные законодательные мероприятия необходимы, — считал В.Б. Ельяшевич, — чтобы прийти на помощь лицам, призванным под знамена».

Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. внесла значительные изменения в жизнь государства и каждого гражданина. Трагедия затронула всех: и военных, и гражданских. Гибель военнослужащих и лиц, проживающих на охваченных военными действиями и оккупированных территориях, массовые передвижения граждан в связи с эвакуацией не давали возможности в нормальном порядке решать огромное количество проблем, в том числе осуществлять наследование.

15 сентября 1942 г. СНК СССР принял Постановление «О порядке удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время», которым разрешалось удостоверять завещания командованию воинских частей и начальникам госпиталей. Н.В. Рабинович в 1949 г. писал: «Упрощенный порядок оформления завещательных распоряжений был продиктован самой жизнью. В условиях военной обстановки на фронте, перед боем, в лечебном учреждении, разумеется, не могла быть обеспечена воинам нашей армии возможность участия нотариальных органов в засвидетельствовании их завещаний и распоряжений. Участие командования или начальника госпиталя в засвидетельствовании завещания являлось в этих случаях вполне достаточной гарантией достоверности и правильности последнего».

На практике приостанавливалось течение шестимесячного срока для принятия наследства «впредь до прекращения соответствующих обстоятельств» (невозможности явки наследников вследствие призыва в армию, эвакуации и т.п.).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 г. освобождались от налога с имущества, переходящего в порядке наследования, наследники лиц, погибших при защите Родины.

14 марта 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследовании по закону и завещанию», где расширялся круг наследников и устанавливались очереди призвания к наследованию по закону.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001 г.), расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.

Здесь, наверное, уместно отметить, что советское законодательство прямо запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым (ст. 13 Конституции Союза ССР 1977 г., ст. 13 Конституции РСФСР 1978 г., ст. 111 ГК РСФСР 1964 г.). Земля принадлежала только государству. Исключительность права государственной собственности на землю была закреплена в Основных законах как Союза ССР, так и всех его республик (например, ст. 10 Конституции Союза ССР и ст. 11 Конституции РСФСР).

Законодательство не допускало «использование имущества для частной хозяйственной деятельности, систематического извлечения нетрудовых доходов». Для примера приведем только название Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые доходы».

Кроме того, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусматривал ответственность за использование жилого дома для получения нетрудовых доходов: такой жилой дом подлежал безвозмездному изъятию в фонд местного Совета народных депутатов.

Помимо запрета на извлечение «нетрудовых доходов» советское законодательство устанавливало пределы количества и размеров объектов, находящихся в собственности одного гражданина. Так, ст. 106 ГК РСФСР указывала на то, что у гражданина или совместно проживающих супругов на праве собственности мог находиться только один жилой дом (или его часть). Кроме того, названная статья устанавливала предельный размер жилого дома (или его части), принадлежащего гражданину на праве личной собственности: жилая площадь дома не должна была превышать 60 кв. м (исключение могло быть сделано только для некоторых категорий граждан с разрешения исполнительного комитета городского Совета народных депутатов). В тех случаях, когда гражданин, например, по наследству получал второй жилой дом, то «собственник вправе по своему выбору оставить в своей собственности любой из этих домов. Другой дом (дома) должен быть собственником в течение одного года продан, подарен или отчужден иным способом» (ст. 107 ГК РСФСР). Указанные ограничения не имели под собой никаких, кроме идеологических, оснований и, по выражению Е.А. Суханова, «были крайне неэффективны и даже вредны для общества».

Одним из самых последних нормативных актов, касающихся данного вопроса, было Постановление Совета Министров РСФСР от 22 июля 1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами», которым перед органами государственного управления прямо ставилась задача усиления контроля за использованием гражданами жилых домов и помещений исходя из того, что они не могут использоваться для личной наживы и в других корыстных целях.

С началом экономических преобразований в нашей стране законодательство, регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права собственности. Законы «О собственности в СССР», «О собственности в РСФСР» расширили возможности осуществления права собственности. Ныне действующий Гражданский кодекс РФ, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в названных Законах, в первой части (вступившей в силу 1 января 1995 г.) установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц действия, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).

Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х гг. прошлого века, количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, действующими законами не ограничиваются.

Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование. Конституция РФ в гл. 2, посвященной правам и свободам человека и гражданина, указывает на то, что «право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35). В свою очередь ГК РФ в п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Те, кто интересуется историей разработки и принятия современного Гражданского кодекса, знают, что первоначально не планировалось разбивать и принимать Кодекс по частям. Был подготовлен текст всего документа. Однако впоследствии по разным причинам было принято решение принимать его по частям: первоначально его разделили на две, потом на три, а затем на четыре части.

Безусловно, каждое «деление» откладывало решение проблем сотен тысяч граждан, сталкивающихся с принятием наследства или решения о передаче имущества по наследству. Думается, особенно несправедливым было наличие только двух очередей граждан — наследников по закону, а при их отсутствии и отсутствии завещания — переход наследуемого имущества государству.

В начале 2001 г. при доработке (очередной) и согласовании проекта части третьей ГК РФ рабочей группой по подготовке проекта было принято решение внести поправки в ст. 532 «Наследники по закону» ГК РСФСР (автором данной поправки выступил автор этих строк). Изменения увеличивали количество очередей по закону до четырех. Цели такого решения были три. Первая (основная) — возможность наследования дядей, тетей (третья очередь), а также прабабушками и прадедушками наследодателя (четвертая очередь).

Вторая цель, которую условно можно назвать «разведка боем», — готовить парламент, другие ветви власти, правоприменителей и общественное мнение к необходимости изменения наследственного права.

Третья цель — проанализировать практику применения новых норм.

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» был принят Государственной Думой 11 апреля 2001 г. и опубликован в «Российской газете» 17 мая 2001 г.. Цель была достигнута, и власть и общество «ждали» существенного изменения регулирования наследственных отношений. Что касается анализа практики применения норм, то и здесь при принятии Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» была учтена необходимость придания обратной силы нормам, относящимся к кругу наследников, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей ГК (1 марта 2002 г.) либо если указанный срок истек, но наследство не было принято, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерацией, субъектом Федерации или муниципальным образованием.

В июне 2001 г. Президент РФ внес проект части третьей ГК РФ на рассмотрение в Государственную Думу. Первое чтение, т.е. утверждение концепции законопроекта, состоялось 12 июля 2001 г.; с докладами и ответами на вопросы выступили первый заместитель министра юстиции РФ А.Б. Карлин, председатель Комитета Госдумы по законодательству (автор данной работы),

заведующий кафедрой Московского государственного университета Е.А. Суханов и первый заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ А.Л. Маковский. Абсолютным большинством голосов проект был принят в первом чтении.

Практически сразу же после принятия документа в первом чтении Исследовательский центр частного права (в котором сосредоточена основная часть работы над ГК РФ) опубликовал текст проекта.

Ко второму чтению поступило более 50 поправок, из которых половину Комитет по законодательству на заседании рекомендовал к принятию. Затем состоялось второе чтение, которое утвердило рекомендованные Комитетом поправки и текст законопроекта.

На основании Регламента Государственной Думы процедура третьего чтения любого законопроекта предполагает правовую и лингвистическую экспертизу и, как правило, не вызывает каких-либо затруднений. Однако применительно к части третьей ГК РФ трудности возникли. Ряд депутатов высказались за переход по наследству личных неимущественных прав автора тех или иных произведений. Думается, что это было просто недоразумение, которое не смогли развеять депутаты, принимавшие участие в заседании, а докладчик — председатель Комитета в зале отсутствовал (самолет, на котором он должен был прилететь, по метеоусловиям был задержан на полдня). В итоге пришлось второй раз возвращаться к рассмотрению документа в третьем чтении.

Недоразумения были устранены, и 1 ноября Государственная Дума приняла часть третью ГК РФ.

В Совете Федерации обсуждения прошли без осложнений, и 14 ноября 2001 г. закон был одобрен.

26 ноября 2001 г. Президент РФ подписал Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым часть третья ГК РФ введена в действие 1 марта 2002 г.

Институт наследования был известен на Руси, как, впрочем, и в других странах, с глубокой древности. На протяжении многих веков он развивался, однако, к началу XX в. был далек в России от совершенства. Нормы наследственного права закреплялись в Своде законов Российской империи (ч. 1 т. X), который вступил в силу с 1 января 1835 г. В дальнейшем несколько раз издавались Продолжения к Своду законов, включавшие законодательные новеллы.

В 1905 г. был опубликован проект Гражданского уложения , которое должно было заменить соответствующую часть Свода законов Российской империи. Нормы наследственного права содержались в Книге четвертой Проекта Гражданского уложения, состоящей из семи разделов и включающей 143 статьи. Проект выносился на рассмотрение в Государственную думу, но принят не был.

Российское наследственное право второй половины Х1Х-начала XX в. было тщательно изучено дореволюционными цивилистами (Г.Ф.

Шершеневичем , Д.И. Мейером , К.П. Победоносцевым» и др.). По этой причине мы не будем останавливаться на анализе дореволюционного наследственного законодательства. Обратим внимание лишь на то, что нормы дореволюционного наследственного права действовали некоторое время и в Советской России, а именно до 27 апреля 1918 г., когда был подписан и введен в действие Декрет ВЦИК РСФСР «Об отмене наследования» .

С первых дней Советской власти во главу угла был поставлен принцип приоритета общественных (точнее, государственных) интересов над интересами личности. Исходя из господства марксистской идеологии, в рамках которой экономический базис предопределяет идеологическую надстройку, в первую очередь уделялось особое внимание обеспечению экономических интересов государства. Под экономическим интересом следует понимать «объективные побудительные мотивы экономической деятельности, связанные со стремлением людей к удовлетворению возрастающих материальных и духовных потребностей» .

Серьезное место категории «интерес» отводилось в марксистской теории права. Согласно марксистско-ленинскому пониманию общества, право относится к сфере надстройки. Будучи элементом надстройки, оно определяется совокупностью производственных отношений, составляющих экономическую структуру общества, его базис. Связывающим эти сферы звеном являются интересы2 . Свои интересы Советское государство осуществляло посредством принятия нормативно-правовых актов, контроля за их практической реализацией и установления санкций за нарушение их предписаний. Первым декретом, направленным на обеспечение не только политических, но и экономических интересов государства, стал Декрет о земле, принятый II Всероссийским съездом Советов 26 октября 1917 г. В развитие Декрета о земле 27 января (9 февраля) 1918 г. был принят «Основной закон социализации земли» . В ст. 1 этого закона закреплялось, что «Всякая собственность на землю, недра, воды, леса и живые силы природы в пределах Российской Федеративной Советской Республики отменяется навсегда». В соответствие со ст. 6 без выкупа в распоряжение Советов переходил весь частновладельческий живой и мертвый сельскохозяйственный инвентарь. То же касалось и различных построек (ст. 7).

14 декабря 1917 г. ВЦИК издал Декрет о национализации банков . В нем «в интересах правильной организации народного хозяйства, в интересах решительного искоренения банковой спекуляции и всемерного освобождения рабочих, крестьян и всего трудящегося населения от эксплуатации банковым капиталом и в целях образования подлинно служащего интересам народа и беднейших классов — единого народного банка Российской Республики» банковое дело объявлялось государственной монополией, а все существующие частные акционерные банки и банкирские конторы объединялись с Государственным банком. Вполне логичным шагом после национализации банков было прекращение различных финансовых выплат. Так, Декретом о прекращении платежей по купонам и дивиденда 23 декабря 1917 г. (5 января 1918 г.) воспрещались все сделки с ценными бумагами, «впредь до издания общего узаконения дальнейшей национализации производства, а также о порядке и размерах оплаты процентов по фондам и дивиденда по акциям и паям частных предприятий» оплата купонов временно приостанавливалась. За нарушение этого правила виновные подлежали преданию суду и конфискации всего их имущества.

Завершением законодательного обеспечения экономических интересов государства в банковской сфере стали принятые 21 января (3 февраля) и 23 января (5 февраля) 1918 г. Декрет об аннулировании государственных займов и Декрет о конфискации акционерных капиталов бывших частных банков .

В ст. 1 первого из этих декретов указывалось, что «все государственные займы, заключенные правительствами российских помещиков и российской буржуазии… аннулируются (уничтожаются) с 1 декабря 1917 г. Декабрьские купоны названных займов оплате не подлежат». Одновременно аннулировались все иностранные займы и все гарантии, данные предшествующими правительствами по займам различных предприятий и учреждений. При этом ст. 4 оставляла в силе краткосрочные обязательства и серии Государственного казначейства. Однако проценты по ним выплачивать не предполагалось, а сами облигации получали право хождения наравне с кредитными билетами.

Советский период развития наследственного права

ПК РСФСР 1922 г. с различными изменениями и дополнениями действовал в России более сорока лет. Он утратил силу только в связи с принятием Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 декабря 1964 г. «Об изменении и признании утратившими силу законодательных актов РСФСР в связи с введением в действие Гражданского и Гражданского процессуального кодексов РСФСР»70.

Основной задачей данного параграфа нашей работы является анализ эволюции института наследования в течение действия ГК РСФСР 1922 г.

В развитие ГК РСФСР 18 мая 1923 г. декретом СНК РСФСР была утверждена Инструкция о наследственных пошлинах и о наследственных имуществах, переходящих к государству71, которая конкретизировала ряд норм ГК РСФСР. Как следует уже из названия данного документа, основной его целью была регламентация взимания государственной наследственной пошлины и порядка перехода наследств к государству. Следует обратить внимание, что действие Инструкции имело обратную силу. Оно распространялось на наследства, открывшиеся с 1 января 1923 г. Напомним, что сама Инструкция была принята 18 мая 1923 г. Формальным обоснованием обратной силы Инструкции является то, что время начало ее действие совпадало со вступлением в силу ГК РСФСР 1922 г. Однако придание Инструкции обратной силы свидетельствует, по нашему мнению, и о том, что государство не хотело терять своей экономической выгоды, связанной с неурегулированностью наследственных вопросов в период с 1 января по 18 мая 1923 г.

Ст. 1 Инструкции возлагала решение вопросов, связанных со взиманием наследственной пошлины и переходом наследственных имуществ к государству на Народный комиссариат финансов. Непосредственно исчисление пошлины, участие в охранительных мерах, в распределении и ликвидации имуществ и других мер, указанных в Инструкции, возлагалось на областные и губернские финансовые отделы.

Моментом открытия наследства считался день смерти наследодателя или объявлении его умершим. Местом открытия наследства признавалось место последнего постоянного жительства умершего, а в тех случаях, когда таковое неизвестно, — место объявления его умершим. Для лиц, умерших за границей и не имевших постоянного жительства в пределах РСФСР и союзных с ней республиках, местом открытия наследства являлось местонахождение имущества. В соответствие со ст. 6 Инструкции ее нормы распространялись и на имущества, оставшиеся после иностранцев. Правда, в данном случае делалась оговорка, что происходит это с учетом норм международного права: «с теми изъятиями, которые установлены в трактатах и конвенциях с иностранными государствами».

В Инструкции конкретизировались не только нормы ГК РСФСР, но и Декрета о наследственных пошлинах от 11 ноября 1922 г. В ст. 7 Инструкции содержалась примерная таблица исчисления наследственных пошлин.

Инструкция по-прежнему освобождала от пошлины наследственное имущество, стоимость которого не превышала на одно лицо 1 тыс. руб. Также неизменной оставалась пошлина в 1% с суммы от 1 до 3 тыс. руб.

Однако если стоимость наследства составляла от 3000 до 3030 руб., то в качестве пошлины взималось 30 руб. + 100% с суммы, превышающей 3000 руб. (до 3030 руб.). При стоимости наследства от 3030 до 6000 руб. пошлина составляла 2%, при стоимости от 6000 до 6125 руб. — 120 руб. + 100% с суммы, превышающей 6000 руб. до 6125 руб. включительно. Пошлина с имущества стоимостью от 6125 до 10000 руб. составляла 4%.

Произведем расчеты. Например, стоимость наследственного имущества составляет 3020 руб. По Декрету о наследственных пошлинах пошлина должна была составить 2%, т.е. 60 руб. 40 коп. Таким образом, гражданину оставалось 2959 руб. 60 коп. По Инструкции о наследственных пошлинах и о наследственных имуществах пошлина должна была составить 30 руб. (фиксированный размер) плюс сумма, превышающая 3000 руб., т.е. 20 руб. Итого, гражданин должен был заплатить с имущества стоимостью 3020 руб. пошлину в 50 руб. Соответственно ему оставалось 2970 руб.

При стоимости имущества, например, в 6120 руб. по Декрету о наследственных пошлинах пошлина должна была составить 4%, т.е. 244 руб. 80 коп. Таким образом, гражданину оставалось 5875 руб. 20 коп. По Инструкции о наследственных пошлинах и о наследственных имуществах пошлина должна была составить 120 руб. (фиксированный размер) плюс сумма, превышающая 6000 руб., т.е. 120 руб. Итого, гражданин должен был заплатить с имущества стоимостью 6120 руб. пошлину 240 руб. Соответственно ему оставалось 5880 руб.

Таким образом, можно утверждать, что Инструкция вводила более выгодные для граждан наследственные пошлины, чем было предусмотрено Декретом о наследственных пошлинах. Следовательно, государство в данном случае хотя и незначительно, но отказалось от собственной экономической выгоды в пользу интересов физических лиц, исходя, по-видимому, из принципов справедливости и целесообразности в том виде, как они осознавались в изучаемый исторический период.

Примерная таблица исчисления наследственных пошлин содержала и расчеты по исчислению . пошлин, взимаемых с имущества размером свыше 10 тыс. руб. Напомним, что по общему правилу стоимость наследственного имущества ограничивалась 10 тыс. руб., однако в примечании к ст. 416 ГК РСФСР 1922 г. устанавливалось, что «Права, вытекающие из заключаемых органами государства с частными лицами договоров (арендных, концессионных, застроечных и др.), переходят в порядке наследования по закону и по завещанию в пределах сроков, указанных в этих договорах, без ограничения предельной стоимостью, установленной настоящей статьей». Именно для таких случаев и предназначались расчеты пошлин с имущества, превышающего 10 тыс. руб.

Не проведя назревших изменений в наследственном праве в 1930-е гг., советское правительство вынуждено было их сделать уже в годы войны. Некоторые из этих изменений как раз и были вызваны условиями военного времени.

В частности, в военной обстановке далеко не всегда было реально следовать формальным требованиям, предъявляемым к составлению завещания. На повестку дня встал вопрос об упрощении составления завещания. 15 сентября 1942 г. СНК СССР принял постановление «О порядке удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время»110. В соответствие с этим документом в военное время завещания лиц, состоящих в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии или Военно-морского флота, могли быть удостоверены командованием отдельных воинских частей (полков, эскадрилий, кораблей, батальонов, дивизионов, рот, батарей, отрядов и других воинских частей), а также начальниками госпиталей, и приравнивались к нотариальным завещаниям. Таким образом, как верно было отмечено В.И. Серебровским, в значительной степени упрощалась довольно сложная форма совершения завещания, предусмотренная ст. 425 ГК РСФСР111. Изначально данное постановление СНК СССР носило временный характер — его действие рассчитывалось исключительно на период войны. Однако сам по себе институт воинского завещания, удостоверяемого в ненотариальной форме, оказался достаточно эффективным на практике не только в условиях боевых действий, но и в тылу. Сразу же после окончания Великой Отечественной войны, 26 июня 1945 г. Совет Министров СССР принял постановление, которым нормы, касавшиеся удостоверения завещаний военнослужащих их командирами, был распространен и на мирное время .

Значительное ухудшение материального положения граждан в годы войны поставило на повестку дня вопрос об отмене пошлин с наследования имущества. Однако сделано это было не сразу. Сначала Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1942 г. «О государственной пошлине»113 был снижен размер пошлины за выдачу свидетельства, подтверждающего право наследования. А 9 января 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене налога с имуществ, переходящих в порядке наследования и дарения, и предоставлении льгот по государственной пошлине наследникам лиц, погибших при защите Родины»1 родственники лиц, погибших на фронте, освобождались от налога с имущества, переходящего в порядке наследования, и одновременно получали льготы по уплате государственной пошлины.

В развитие названного Указа Президиума Верховного Совета СССР СНК РСФСР 28 декабря 1943 г. принял постановление № 1012 «Об изменении законодательства РСФСР в связи с изданием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 года «Об отмене налога с имуществ, переходящих в порядке наследования и дарения, и предоставлении льгот по государственной пошлине наследникам лиц, погибших при защите Родины»115. Данным постановлением отменялось Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 30 октября 1929 г. «Об утверждении правил исчисления и взимания налога с имуществ, переходящих по наследованию и дарению, и порядка перехода к государству наследственных имуществ и установления ставок налога с наследств и дарений»116, соответствующие нормы Положения о местных финансах РСФСР117 и Положения о государственном нотариате РСФСР118. Нормы наследственного права РСФСР были приведены в соответствие с нормами Указа Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 года «Об отмене налога с имуществ, переходящих в порядке наследования и дарения, и предоставлении льгот по государственной пошлине наследникам лиц, погибших при защите Родины». Теперь граждане РСФСР — родственники погибших на фронте освобождались налога с имущества, переходящего в порядке наследования и получали льготы по государственной пошлине за выдачу свидетельства, подтверждающего право наследования.

В условиях военного времени вполне логичным представляется приостановление сроков принятия наследства, т.к. родственникам в ряде случаев затруднительно было узнать об открытии наследства. Например, информация о гибели на фронте достаточно долго шла до родственников, а иногда и не доходила, равно и информация о смерти родственников в тылу не всегда своевременно поступала в действующую армию. Каких-либо нормативных актов о приостановлении сроков принятия наследства принято не было. Однако судебная практика восполнила этот пробел.

Так, еще 15 сентября 1942 г. Пленум Верховного суда СССР принял постановление № 15/М/16/у «О приостановлении в связи с обстоятельствами военного времени течения сроков, указанных для принятия наследства в ст. ст. 430 и 433 ГК РСФСР и соответствующих статьях ГК других союзных республик». В этом постановлении указывалось, что «в условиях военного времени лица, призванные в Красную Армию и Военно-Морской Флот, а также лица, проживающие на территории, временно занятой противником, или эвакуированные в связи с обстоятельствами военного времени, фактически лишены возможности заявить о принятии наследства в шестимесячный срок, установленный ст. 430 ГК.

Законом СССР от 8 декабря 1961 г. были утверждены Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик145. Этот документ вступил в силу с 1 мая 1962 г.

В Основах гражданского законодательства наследственному праву был посвящен одноименный раздел (раздел VII), включавший всего пять статей (ст. 117-121). Ясно, что такой объем нормативного материала не мог регулировать всю совокупность наследственных правоотношений. Однако составители Основ гражданского законодательства и не ставили перед собой такой задачи. Как известно, задачей авторов Основ гражданского законодательства являлось создание концептуальной основы, базы, на которой союзные республики должны выстроить свое законодательство. Именно так и произошло на практике.

Основ гражданского законодательства закреплялось два основания наследования: допускалось осуществление наследования по закону и по завещанию. При этом вновь закреплялось правило, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Основы гражданского законодательства не оперировали понятием «выморочное имущество», но, что вполне естественно, предусматривали случаи перехода к государству имущества умершего.

Случаев, когда имущество умершего по праву наследования переходило к государству, называлось три: 1) отсутствие наследников и по закону, и по завещанию; 2) непринятие наследства ни одним из наследников; 3) лишение наследства всех наследников наследодателем в своем завещании.

Основ гражданского законодательства провозглашала очередность наследования, однако при этом четко определяла лишь круг наследников первой очереди. Правом установления последующих очередей наследников по закону наделялись союзные республики. При этом законодательство союзных республик должно было следовать двум принципам: наследники последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествующих очередей или при непринятии ими наследства и наследники очереди, призванной к наследованию, наследуют в равных долях.

Наследниками первой очереди по Основам гражданского законодательства являлись дети (в том числе усыновленные), супруг и родители умершего. Обратим внимание, что законодатель отказался от деления родителей наследодателя на трудоспособных и нетрудоспособных, безоговорочно отнеся их к наследникам первой очереди.

Основы гражданского законодательства специально оговаривали, что к числу наследников первой очереди относится ребенок умершего, родившийся после его смерти.

Также к числу наследников по закону Основы гражданского законодательства относили нетрудоспособных лиц, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Закон не отнес их к наследникам первой очереди, так как это было несправедливо.

Действительно, на практике могла сложиться следующая ситуация. Например, после наследодателя остается иждивенец (двоюродная тетка) и брат, не являющийся наследником первой очереди. Если иждивенца считать наследником первой очереди, то брат не получает наследства. По этой причине устанавливалось правило, что иждивенцы наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. В литературе такие наследники получили название «плавающих», т.к. они не имели своей очереди .

Основ гражданского законодательства сохраняла наследование по праву представления: «Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником; они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю».

Основы гражданского законодательства закрепили правило, что предметы обычной домашней обстановки и обихода должны переходить к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем, независимо от их очереди и наследственной доли. Это положение, как отмечал Б.С. Антимонов, было принципиально новым в наследовании по закону. По мнению ученого, «при наследовании по закону эти предметы представляют собой как бы особую наследственную массу»1 7. Определение условий наследования этого имущества переходило в компетенцию союзных республик.

Основ гражданского законодательства устанавливала принципы наследования по завещанию. Теперь главным принципом наследования по завещанию становилась свобода завещательного распоряжения. Каждый гражданин мог оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям.

Обратим внимание на то, что теперь можно было завещать имущество абсолютно любому лицу без каких-либо ограничительных условий. Тем самым произошел отказ от существовавшего практически весь предыдущий период советской истории общего правила о возможности оставления завещания только лицам, являющимися наследниками по закону. Напомним, что до указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследовании по закону и по завещанию» право наследовать по завещанию имели только лица, — входившие в круг наследования по закону. Указом от 14 марта 1945 г. это правило было несколько смягчено, но не отменено — завещать имущество любому лицу можно было лишь в том случае, когда отсутствовали наследники по закону любой из очередей. Теперь же все ограничения были сняты.

Наследственное право – единственная отрасль права, регулирующая отношения, в которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам. (Что такое Право)

Наследственное правопреемство не всегда возможно и необходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые тесно связаны с личностью умершего, некоторые личные неимущественные права (право авторства, например) и некоторые права имущественного характера (право на алименты и т. п.).

Наследственные отношения возникают в связи с имуществом, которое принадлежало умершему лицу, регулируются нормами наследственного права по вопросам открытия и принятия наследства и совершения других, связанных с приобретением наследства действий.

Структура наследственных правоотношений представлена тремя элементами:

  • субъектом;
  • объектом;
  • содержимым.

Субъектами наследственных правоотношений являются лица, которые участвуют в отношениях по поводу наследства и наследования.Круг субъектов наследственных правоотношений состоит из:

  • наследодателя;
  • наследника;
  • государства.

Объект наследственных правоотношений – это имущество наследодателя, переходящее к наследникам в соответствии с законодательством.

Наследственное право в 2021 году: понятие, виды, принципы

Выделяются следующие виды завещаний:

  1. закрытое завещание – при составлении закрытого завещания, так как оно составляется без чьего-либо ведения, ни на кого не возлагается обязанность по хранению данного завещания. Нотариусом в присутствии не менее двух свидетелей завещание запечатывается в конверт, на котором ставят свои росписи свидетели. На конверте, в котором содержится закрытое завещание, нотариусом делается надпись о месте и времени принятия завещания, фамилия, имя, отчество, а также место жительства завещателя в соответствии с удостоверяющими личность документами. После принятия закрытого завещания завещателю выдается документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. По предоставлению свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей, а также пожелавших наследников. После вскрытия завещания его текст оглашается и составляется протокол, который подписывается свидетелями и нотариусом;
  2. завещательные распоряжения в банках – завещатель определяет, какие денежные средства, с какого счета в банке и кому должны отойти в наследство. При этом нет необходимости прибегать к помощи нотариуса, а достаточно воспользоваться правом на завещательное распоряжение, где и будет указано, кому причитаются данные денежные средства. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с положениями ГК РФ;
  3. завещания в чрезвычайных обстоятельствах – при составлении завещания в чрезвычайных ситуациях должны быть соблюдены следующие требования: завещатель должен находиться в положении явно угрожающем его жизни, обладать полной дееспособностью, завещание должно быть подписано лично завещателем, а также двумя свидетелями. При несоблюдении предъявляемых требований завещание теряет юридическую силу и является ничтожным. Если чрезвычайная ситуация миновала, то в течение месяца завещатель должен совершить завещание в строго надлежащей форме. Несоблюдение данной процедуры влечет недействительность завещания. Для того чтобы завещание, составленное в чрезвычайных ситуациях, могло быть исполнено, наследникам необходимо обратиться в суд для удостоверения смерти завещателя при чрезвычайных обстоятельствах.

Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

В наследственном праве выделяют следующие принципы:

  1. принцип универсального наследственного правопреемства;
  2. принцип свободы завещания;
  3. принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
  4. принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
  5. принцип свободы выбора наследников;
  6. принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств и т. д.

Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.

Принцип охраны наследстваот чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и др.

Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.

Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

  1. нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);
  2. нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);
  3. нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);
  4. нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;
  5. нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);
  6. иные нормативные акты.

На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.

В нормах ГК РФ не содержится дефиниции наследодателя, а также наследников. Только в юридической литературе теоретиками разработаны понятия «наследник» и «наследодатель». Многие указывают, что наследник и наследодатель являются субъектами наследственных правоотношений. Однако данное суждение неверно.

Наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений просто потому, что его нет уже в живых на момент призвания наследников к наследованию. Несмотря на то что субъектом наследственных правоотношений наследодатель не является, он занимает не последнее место в наследственном праве.

Наследодателем признается лицо, чье имущество (материальные и нематериальные блага) переходят к другому лицу или лицам (наследникам) в порядке наследования как на основании завещания, так и на основании закона. Наследодателем может быть только физическое лицо, при этом не имеет значение его возраст, дееспособность и иные физические недостатки. Необходимо сразу отметить, что данное правило касается наследодателей по закону. Что же касается совершения завещания, то законом предусмотрено ограничение. Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание, предъявляются требования: физическое лицо, достигшее возраста совершеннолетия (18 лет, за исключением эмансипации и вступления в брак), обладающее полной дееспособностью. Наследодатель должен обладать полной дееспособностьюна момент совершения завещания, в противном случае оно будет признано недействительным и не будет иметь какой-либо юридической силы. Если наследодатель признан судом недееспособным в силу своей болезни, но на момент совершения завещания наблюдалось просветление болезни, то независимо от его состояния завещание будет признано недействительным. Завещание может быть составлено лицом, в последующем признанным недееспособным. Данное завещание будет иметь юридическую силу, если наследниками не будет доказано, что, совершая указанное завещание, наследодатель уже находился в помутненном состоянии.

Ограниченным в дееспособности наследодателям также не разрешается составление завещания. Совершение завещания опекуном ограниченного в дееспособности или полностью недееспособного наследодателя законом не допускается.

Если наследодатель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, то завещание не может быть составлено, а, следовательно, наследование может осуществляться только по закону.

Наследодателем может быть не только гражданин конкретной страны, например РФ, но лицо без гражданства (апатрид), лицо с двойным гражданством (би-патрид), иностранный гражданин, имеющий определенное место жительства, а также и не имеющий определенного места жительства. Местом жительства лица признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей наследодателя (наследства) к наследникам по факту наступления события (смерти наследодателя) в соответствии с нормами наследственного законодательства.

Наследствомпризнается совокупность материальных и нематериальных прав, а также обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследникам в порядке наследственного правопреемства. В порядке наследования переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не могут быть в силу своей правовой природы переданы (авторское право). Существует также имущество, которое ограничено в обороте, но может быть передано в порядке наследования. Для получения наследником имущества, ограниченного в гражданском обороте, необходимо также иметь разрешение на его хранение, пользование. Имущество, изъятое из гражданского оборота, не может быть передано в качестве наследства.

Значение наследования проявляется в том, что лицо, обладающее определенной собственностью (будь то материальные или нематериальные блага), должно быть уверено, что вся его собственность перейдет согласно его воле к указанным в завещании наследникам или же в силу закона имущество получат наследники по закону, если иное не будет предусмотрено завещанием или нормами законодательства. Отсутствие института наследования внесло бы хаос в различные сферы отношений. Прежде всего при наступлении смерти гражданина с непогашенным кредитом. Кредитные организации не знали бы, к кому обращатьсяс предъявленными требованиями. Ближайшие родственники умершего лица лишились бы средств на дальнейшее существование.

Справочно: Кредит по наследству.

Существует 2 формы основания наследования: завещание и закон. Для того чтобы состоялся факт наследования независимо от основания наследования, необходимо по крайней мере наличие двух юридических фактов: момент открытия наследства и лицо, которое призывается к наследованию. Необходимо отметить, что при совершении завещания завещатель определяет лицо, которому переходит то или иное имущество, когда при наследовании по закону необходимо еще определить, кто является наследником по закону и может ли он принять наследство. Наследодатель может указать в завещании, что его имущество не перейдет ни к одному из наследников как по завещанию, так и по закону. Таким образом, завещатель лишает всех наследников права на наследование. Согласно ГК РФ все имущество, принадлежащее наследодателю, отойдет в собственность РФ, т. е. приобретет статус выморочного имущества.

Таким образом, независимо от того, имеется завещание или нет, наследование возможно только при наличии юридических фактов.

Наследственное право. Комментарий к ГК РФ

Дипломные работы от 1200 руб.

Курсовые работы от 270 руб.

Контрольные работы от 150 руб.

Рефераты от 240 руб.

Отчеты о практике от 600 руб.

Отчеты по НИРМ от 450 руб.

Доклады от 225 руб.

1. Какова юридическая природа завещания?

2. Что такое свобода и тайна завещания?

3. Что понимается под назначением и подназначением наследника в завещании?

4. Назовите общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания?

5. Что понимается под толкованием завещания?

6. Каков по рядок нотариального удостоверения завещания?

7. Какие завещания приравнены к нотариально удостоверенным?

8. Назовите порядок совершения завещаний в чрезвычайных обстоятельствах?

9. Что понимается под закрытым завещанием?

10. Каков порядок совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках?

11. Что такое изменение и отмена завещания?

12. Назовите способы изменения и отмены завещания?

13. Каков порядок признания завещания недействительным?

14. Что такое исполнение завещания?

15. Кто может быть исполнителем завещания?

16. Назовите полномочия исполнителя завещания и порядок их оформления?

17. Что такое завещательный отказ (легат)?

18. Назовите порядок исполнения завещательного отказа?

19. Что такое завещательное возложение?

20. Каковы особенности перехода к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение?

1. В каких случаях имеет место наследование по закону?

2. Назовите юридические факты, являющиеся основанием для включения гражданина в состав наследников по закону?

3. Сколько очередей наследников выделяет ГК РФ?

4. Кто входит в круг наследников по закону?

5. Могут ли юридические лица быть наследниками по закону?

6. Каков порядок распределения наследников по очередям?

7. Могут ли дети, родившиеся после смерти наследодателя, призываться к наследованию по закону?

8. Каковы особенности наследования супругом наследодателя?

9. Каков порядок наследования усыновителями и усыновленными?

10. Каков порядок наследования имущества братьями и сестрами?

11 Кто такие свойственники, и могут ли они призываться к наследованию?

12. Что такое наследование по праву представления?

13. В чем отличие наследования по праву представления от наследственной трансмиссии?

14. Кто может быть наследником по праву представления?

15. Допускается ли наследование по праву представления при наследовании по завещанию?

16. Каковы особенности наследования выморочного имущества?

17 Может ли государство отказаться от наследства? 18. Могут ли иностранные государства наследовать по закону российское выморочное имущество?

1. Какими нормативными актами регулируется наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и производственных кооперативах?

2. Каковы особенности наследования имущества члена общества с ограниченной ответственностью и имущества члена акционерных обществ?

3. Каковы особенности наследования прав, связанных с участием в потребительском кооперативе?

4. Каковы особенности наследования жилых помещений в кооперативных домах?

5. Что входит в состав наследственного имущества предприятия как имущественного комплекса?

6. Какие особенности характерны при разделе наследственного имущества, в состав которого входит предприятие как имущественный комплекс?

7. Как осуществляется наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, кто имеет преимущества при разделе указанного наследственного имущества?

8. Каковы особенности наследования вещей, ограниченно оборотоспособных?

9. Какие особенности характерны для наследования земельных участков в зависимости от их правового режима?

10. Каковы особенности наследования земельных участков, на которых расположены переходящие по наследству здания и сооружения?

11. Какие особенности характерны при наследовании денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию?

12. Какие изменения претерпел порядок наследования имущества, предоставленного наследодателю государственным или муниципальным образованием на льготных условиях?

13. На какие виды делятся государственные награды, в чем состоит особенность наследования наград в зависимости от вида?

14. Какие нормативные акты утратили силу в связи с принятием части четвертой Гражданского кодекса РФ?

15. Каковы особенности наследования исключительного права на произведение?

16. Каковы особенности раздела наследственного имущества, в состав которого входят предметы обычной домашней обстановки и обихода?

Раздел VII. Наследственное право (ст.ст.527 — 561)

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс РФ (часть третья).

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ.

4. Земельный кодекс РФ.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).

6. Семейный кодекс РФ.

7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I.

8. Федеральный закон от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР».

9. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

10. Федеральный закон от 2 декабря 2004 г. № 156-ФЗ «О внесении изменения в статью 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

12. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

13. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

14. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации».

15. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-РФ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

16. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

17. Положение о федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утв. постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2004 г. № 691.

18. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках».

19. Приказ Минюста РФ от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации».

20. Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. № 256 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений».

21. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. № 1-П.

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании».

23. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о наследовании» от 1 июля 1966 г. № 6.

  1. наследственное право — Подотрасль гражданского права; совокупность правовых норм, устанавливающих порядок перехода прав и обязанностей умершего лица по праву наследования. Большой юридический словарь
  2. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО — НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО — совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с переходом имущества умершего к другим лицам (см. Наследование). Большой энциклопедический словарь

1

Новейший энциклопедический словарь (НЭС). — М., 1974. — С. 694.

2

См.: Толстой Ю. К. Наследственное право. — М., 2000. — С. 3—4.

3

См.:. Толстой Ю. К. Указ. соч. — М., 2000. — С. 3—4.

4

См.: Немков А. М. Очерки истории наследственного права. — Воронеж, 1979. — С. 24—28.

5

История государства и права СССР. Ч. I / Под ред. О. И. Чистякова и И. Д. Мартысовича. — М.: МГУ, 1985. — С. 158.

6

Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И. А. Исаева. — М., 1997.

7

Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И. А. Исаева. — М., 1997.

8

Мeйeр Д. И. Русское гражданское право. Ч. 2. — М., 1997. — С. 446.

9

Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И. А. Исаева. — М., 1997.

10

Покровский И. А. Указ. соч. — С. 303.

11

Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И. А. Исаева. — М., 1997.

12

Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. — М., 1997. — С. 44.

Говоря о субъектах наследственных правоотношений, прежде всего необходимо отметить, что они делятся на три группы: 1) субъекты-наследодатели; 2) субъекты-наследники; 3) должностные лица, содействующие наследованию.

Наследодатели. Данная группа субъектов наследственных правоотношений делится в зависимости от оснований перехода прав на наследственное имущество после смерти наследодателя. Поскольку согласно норме ст. 1111 ГК наследование осуществляется по завещанию и по закону, то можно выделить два вида субъектов: 1) наследодатели по закону; 2) наследодатели по завещанию.

Наследодателем по закону может быть правоспособное физическое лицо как обладающее, так и не обладающее гражданской дееспособностью. Согласно ст. 17 ГК гражданская правоспособность, т. е. способность иметь гражданские права и нести обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Что же касается дееспособности гражданина, то согласно норме ст. 21 ГК– это способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность гражданина в полном объеме, как правило, возникает с наступлением его совершеннолетия, т. е. по достижении им восемнадцатилетнего возраста. Согласно норме п. 1 ст. 29 ГК гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. Однако это обстоятельство не исключает его из субъектов наследственных отношений: имущество такого гражданина переходит в порядке наследования к его родственникам соответствующей очереди, призываемой к наследованию.

К наследодателю, желающему распорядиться своим имуществом на случай смерти, предъявляются более жесткие требования: он должен обладать как правоспособностью, так и дееспособностью в полном объеме. Гражданин, не достигший возраста 18 лет, не обладающий дееспособностью на иных, предусмотренных законом основаниях (вступление в брак, эмансипация), не может оставить завещание. Это положение закреплено в п. 3 ст. 1118 ГК, которая гласит, что завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Как же соотнести данное императивное требование с правилом п. 2 ст. 29 ГК, где указывается, что от имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун и такие сделки соответственно являются действительными. Статья 29 ГК не предусматривает возможности каких-либо исключений и изъятий из этого правила. Исходя из буквального толкования данного пункта ст. 29 можно сделать вывод, что опекун от имени недееспособного может составить завещание, но данный вывод будет являться неверным. Дело в том, что личный характер завещания предполагает собственноручность его подписания завещателем, что нашло закрепление в п. 3 ст. 1125, п. 2 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 ГК. При этом законодатель не допускает каких-либо временных промежутков между подписанием завещания завещателем и удостоверением завещания.

Требование об обязательности подписания завещателем завещания в присутствии лица, удостоверяющего это завещание, вытекает из п. 2 ст. 1127 ГК и ст. 44 Основ законодательства о нотариате. Вместе с тем законодатель предусмотрел исключение из общего правила собственноручности подписания завещателем завещания, указав, что в определенных ситуациях допускается подписание завещания вместо завещателя другим гражданином. Перечень случаев, при которых завещание может быть подписано другим лицом, определен законом (п. 3 ст. 1125 ГК) и ограничен. Завещание может быть подписано другим гражданином только тогда, когда завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может лично подписать завещание.

Выбор лица, которое будет подписывать завещание (душеприказчика), осуществляется самим завещателем. Поскольку лицо, признанное недееспособным, не способно понимать значение своих действий и руководить ими, то соответственно оно не может выбрать лицо, которое подпишет его волеизъявление за него, да и выразить само волеизъявление также не может, так как последнее будет нелегитимным. В случае нарушения правила о личном характере завещания, оно признается недействительным, и включается механизм наследования по закону.

Следует отметить, что поскольку завещание – это односторонняя сделка, так как для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК), то оно, как и любая другая сделка, может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным в ст. 168–172, 175–179 ГК. Судебная практика свидетельствует о том, что самым распространенным основанием для признания завещания недействительным является основание, предусмотренное в ст. 177 ГК: завещание совершено гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими.

Наследники. В отличие от ранее рассмотренной группы субъектов наследственного права круг субъектов-наследников шире, и ими могут быть: 1) физические лица; 2) юридические лица; 3) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. При этом необходимо отметить, что юридические лица, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут выступать наследниками только по завещанию, а физические лица и Российская Федерация – и по закону, и по завещанию.

Законодателем установлены следующие виды завещаний:

1) нотариально удостоверенное завещание;

2) завещание, удостоверенное должностным лицом органа исполнительной власти (должностным лицом органа местного самоуправления), уполномоченным совершать нотариальные действия;

3) закрытое завещание;

4) завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному завещанию;

5) завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках;

6) завещание в чрезвычайных условиях.

Основным видом завещания является нотариально удостоверенное завещание, поскольку закон прямо указывает, что лишь в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные действия, вправе удостоверить завещание (ст. 37 Основ законодательства о нотариате).

По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Формы завещаний установлены законодателем и регламентированы приказом Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» (далее – Приказ Минюста России № 99).

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Как указывалось ранее, простая письменная форма совершения завещания допускается, но только в виде исключения. Для признания легитимности завещания, составленного в простой письменной форме, в первую очередь необходимо совершение его в чрезвычайных обстоятельствах. Согласно норме п. 1 ст. 1129 ГК при таком положении дел, когда создается явная угроза жизни гражданина, т. е. вследствие как действия непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т. п.), так и физического состояние человека (болезнь, травма и т. п.), в сочетании с чрезвычайными обстоятельствами, которые не позволяют гражданину совершить завещание в ином виде (территориальная изолированность и отсутствие управомоченных удостоверить завещание лиц), закон допускает возможность совершить завещание в простой письменной форме.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, т. е. не дозволяется записать завещание с помощью технических средств (электронно-вычислительной машины, пишущей машинки и т. п.). Кроме того, такое завещание должно быть подписано в присутствии двух свидетелей. Закон, однако, не указывает, что должны при этом делать свидетели. Здесь следует применить аналогию закона, поскольку законодатель в других сходных обстоятельствах разъясняет обязанности свидетелей, присутствующих при составлении завещания (п. 4 ст. 1125 ГК). При этом не имеет существенного значения, поставят ли свидетели просто свои подписи и укажут личные данные (фамилию, имя, отчество и место жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность) или каким-либо образом выразят свое отношение к составленному завещателем акту (например, «подтверждаю, что это завещание» или «подпись завещателя верна»). Эти обстоятельства не могут служить основанием для признания завещания недействительным, ведь такое завещание все равно подлежит исполнению только при его подтверждении судом по требованию заинтересованных лиц (п. 3 ст. 1129 ГК).

Кроме случая, рассмотренного выше, во всех остальных случаях закон требует, чтобы завещание было удостоверено в установленном порядке нотариусом (п. 1 ст. 1125 ГК) либо уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления или должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации (п. 7 ст. 1125 ГК). При этом следует учитывать, что далеко не любое должностное лицо органов местного самоуправления наделено такими полномочиями. Вправе удостоверять завещание лишь лица, обладающие исполнительно-распорядительными полномочиями, например глава местной администрации (или муниципального образования), его заместитель.

Порядок удостоверения завещания нотариусом. Такой вид нотариального действия, как удостоверение завещания, следует рассматривать как форму содействия гражданам в осуществлении их прав и защиты их законных интересов (ст. 16 Основ законодательства о нотариате). Исходя из систематического толкования этого положения, можно выявить круг действий, которые, собственно, и составляют удостоверение завещания. Итак, как и любое нотариальное действие, удостоверение завещания начинается с установления личности лица, обратившегося за удостоверением завещания. Установление личности производится посредством предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, который в соответствии с действующим законодательством может заменить паспорт. Затем нотариус обязан проверить дееспособность лица.

Безусловно, нотариус не обязан обладать профессиональными навыками психотерапевта и не может в течение 5-10 минут сделать медицинское заключение относительно дееспособности или недееспособности обратившегося к нему лица. Нотариус лишь задает простые вопросы, например о сегодняшней дате, месте нахождения, общеизвестных событиях и т. д., на которые в состоянии ответить любой дееспособный человек. Кроме того, нотариус принимает во внимание такие внешние признаки недееспособности, как несвязное бормотание, слюнотечение, странность в одежде и внешнем виде (например, одежда не по сезону или чрезвычайно грязная и т. п.). В случае сомнения нотариус откладывает удостоверение завещания и выясняет, было ли вынесено судебное решение об ограничении или лишении дееспособности гражданина, обратившегося в нотариал��ную контору. Кроме того, нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия, если гражданин, обратившийся за его совершением, находится в состоянии алкогольного или иного опьянения (наркотического, токсического), поскольку в таком случае, исходя из медицинских данных, есть основания полагать, что гражданин не может понимать значения своих действий или руководить ими.

В соответствии с принципом свободы завещания за завещателем признаются следующие права:

1) распределить свое имущество между всеми наследниками по закону в неравных долях;

2) завещать часть имущества, оставив другую часть вне завещательных распоряжений;

3) лишить наследства одного, нескольких или всех своих наследников; в случае лишения права наследования всех наследников наследником становится государство;

4) завещать свое имущество одному или нескольким наследникам по закону;

5) завещать принадлежащее ему имущество государственному органу, общественной или иной организации;

6) завещать свое имущество любым посторонним лицам;

7) изменить порядок наследования имущества, относящегося к предметам домашней обстановки и обихода, и завещать предметы домашней обстановки и обихода любому из своих наследников независимо от места их проживания;

8) включить в завещание иные завещательные распоряжения;

9) указать лицо или лиц, к которым перейдет наследственное имущество завещателя в случае смерти первого наследника или в случае его отказа принять наследство и другие предусмотренные гражданским законодательством права.

Особое значение имеет предоставляемое завещателю право лишать наследников по закону их права наследования в соответствии с нормой ст. 1119 ГК, однако указанное право наследодателя ограничивается в соответствии с действующим законодательством правилами об обязательной доле. Желание наследодателя обойти кого-то из наследников и лишить их наследственных прав в отношении наследственного имущества может быть выражено двумя способами: 1) посредством прямого указания в завещании о лишении наследства конкретного лица; 2) путем умолчания об этом наследнике в завещании при распределении своего имущества.

В тех случаях, когда завещатель в своем завещании прямо указывает, что конкретный наследник (наследники) по закону лишается права наследования, указанное лицо полностью отстраняется от наследования. В общем случае доля наследства, причитающаяся данному наследнику по закону, подлежит переходу к другим наследникам по закону, если завещатель специально не предусмотрел в завещании, что доля лишенного наследства лица переходит к доле другого конкретного наследника (наследников) по закону.

Если в своем завещании наследодатель просто не упоминает (умалчивает) о каком-либо конкретном наследнике, то данное лицо также лишается своего права наследования, но только в части того имущества, которое завещатель распределил в завещании между другими наследниками. Поэтому, если в собственности наследодателя есть имущество, не указанное в завещании, наследник, не указанный в числе наследников при распределении имущества, вправе наследовать не указанное в завещании имущество в равных долях с остальными наследниками по закону.

Помимо перечисленных выше прав, наследодатель вправе сделать распоряжение не только в части распределения и дальнейшего использования своего имущества, но и о назначении исполнителя завещания, о выборе опекуна своим детям, о месте своего погребения, других условиях.

Подназначение наследника (субституция). В соответствии с п. 1 ст. 1121 ГК завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (ст. 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Кроме того, согласно п. 2 указанной статьи завещатель также может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника), на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

Вторым основанием принятия наследства является наследование по закону, к которому наследники призываются в порядке очередности, установленной законодательством. Наследование по закону – это воплощение принципа предполагаемой воли наследодателя: если он не оставил завещания (не реализовал свою действительную волю), считается что таким образом он желал бы, чтобы его имущество после смерти перешло к его ближайшим родственникам, т. е. той очереди наследников, которая в соответствии с законом подлежит призванию к наследованию.

Наследование по закону имеет место тогда, когда нет завещания, а также в иных случаях, предусмотренных законом. При наличии завещания наследование по закону возможно в следующих случаях:

1) наследодатель завещанием лишил всех своих наследников по закону той очереди, которая в случае отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав других наследников. В таком случае, к наследованию призывается следующая очередь наследников;

2) суд признал завещание недействительным полностью или в части;

3) завещана только часть имущества;

4) наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его принять;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования об обязательной доле;

6) наследник по завещанию отстраняется о наследования как недостойный.

При наследовании по закону имущество наследодателя делится между всеми наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях.

При наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам осуществляется в порядке правопреемства. Согласно правилам п. 1 ст. 1141 ГК наследники каждой последующей очереди наследуют, в случаях:

› если нет наследников предшествующих очередей;

› если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать;

› если все они отстранены от наследования;

› лишены наследства;

› никто из них не принял наследства;

› все они отказались от наследства.

Согласно ГК в настоящее время установлено восемь очередей наследников (ст. 1142–1145 ГК). Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя; наследниками второй очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери; наследниками третьей очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя); наследниками четвертой очереди – прадедушки и прабабушки наследодателя, т. е. родители бабушек и дедушек как со стороны матери, так и стороны отца; наследниками пятой очереди – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); наследниками шестой очереди – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети); наследниками седьмой очереди – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; наследниками восьмой очереди – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Очередность наследования по закону определяется главным образом степенью родства наследника с наследодателем, при этом учитывается степень кровного родства и иного, приравненного к нему по закону родства. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Поскольку рождение самого наследодателя в это число не входит, следовательно, родственниками первой степени родства являются родители и дети; второй степени родства – бабушки, дедушки и внуки; третьей степени родства – прабабушки, прадедушки и правнуки. Степень родства устанавливается на основании юридических актов (документов), выданных уполномоченными на то государственными органами. В число таких юридических актов входят свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т. п.

1. Близкими родственниками – наследниками первой очереди – признаются родители, дети, супруг (супруга) наследодателя. По действующему законодательству указанные лица являются зависимыми друг от друга не только с момента рождения и до совершеннолетия, но и в старости, а также в случае особо сложившихся обстоятельств (возникшая нетрудоспособность по инвалидности и т. п.).

Супруг – это лицо, состоявшее с наследодателем в юридически оформленных брачных отношениях на момент смерти последнего. Фактические брачные отношения – брачное сожительство, а также церковный брак – не порождают юридических последствий при открытии наследства и не служат основанием для вступления в наследство. Такие лица вообще не входят в круг наследников, они могут претендовать лишь на свое личное имущество, которое не включается в наследственную массу. Иное дело, если они проживали совместно и являлись иждивенцами наследодателя.

Супруг, состоящий в юридическом браке, при открытии наследства получает из всего имущества свое, принадлежавшее ему до вступления в брак и полученное в дар имущество, личные вещи, кроме предметов роскоши, а также свою долю имущества, нажитого при совместной жизни. Это имущество не входит в наследственную массу. Имущество, не принадлежащее пережившему супругу, входит в состав наследства, которое и делится между наследниками. Если кто-то из наследников не согласен с таким разделом и считает, что переживший супруг назвал в качестве своего имущества имущество умершего супруга, то он может подать иск в суд и раздел имущества будет происходить уже в судебном порядке.

Дети умершего также являются наследниками первой очереди, причем имеются в виду не только дети, зарегистрированные при рождении (единокровные дети), но и дети, для которых отцовство установлено в законном порядке, а также усыновленные, удочеренные и др. Усыновленные дети в правах наследования приравниваются к единокровным и получают равную с ними долю в наследуемом имуществе. Также согласно закону наследником является ребенок наследодателя, родившийся уже после смерти наследодателя.

Родители наследодателя тоже входят в число наследников первой очереди. Им причитается равная доля в наследстве первой очереди, причем долю в наследстве получает каждый из родителей. Переживший родитель получает как свою долю наследства, так и часть доли умершего родителя наравне с другими наследниками первой очереди, другими детьми и родителями, по отношению к которым наследуемая доля является наследственной массой, раздел которой производится по общим основаниям.

В отличие от супружеского родства, которое может быть прекращено путем расторжения брака (де-юре), после чего родственные отношения прекращаются независимо от наличия связующего звена (совместно нажитых детей), кровное родство не прекращается (де-факто) даже после юридического прекращения родственных отношений. Такой правовой акт, как лишение родительских прав или отказ от ребенка в пользу усыновителя, лишь снимает или налагает обязательство на родителей или детей, но не прекращает кровного родства.

Вне зависимости от степени родства законодательно установлена доля наследования нетрудоспособных лиц и лиц, состоявших на иждивении умершего не менее года и проживавших совместно с ним. Указанные лица являются наследниками по закону и могут вступать в наследство наравне с наследниками первой очереди.

2. Наследниками второй очереди являются лица, состоящие в родственных отношениях с наследодателем, а также иные приравненные к ним лица: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодат��ля, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Они призываются к наследству, если нет наследников первой очереди.

Полнородные братья и сестры наследодателя имеют общих родителей – отца и мать. Неполнородные братья и сестры могут быть единокровными, т. е. имеющими общего отца, и единоутробными, т. е. имеющими общую мать.

Особый порядок установлен для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, т. е. наследников восьмой очереди. Выделяют две группы нетрудоспособных иждивенцев наследодателя:

1) нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям со второй по седьмую включительно. Это лица, являющиеся родственниками, либо лица, отношения которых приравниваются к родственным (родственники усыновителя, потомки усыновленного), и лица, находящиеся в отношениях свойства. Так как супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе усыновленные) наследодателя являются наследниками первой очереди и имеют приоритет перед всеми другими наследниками, на них не распространяются положения о нетрудоспособных иждивенцах;

2) нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону, установленных вышеназванными статьями очередей. Такие лица могут быть либо родственниками степеней родства, не имеющих значения при наследовании, находящиеся в отношениях свойства с наследодателем, также не имеющих правового значения (например, брат жены), либо вообще лица, не связанные с наследодателем ни родственными узами, ни свойством.

Для наследования нетрудоспособные иждивенцы первой группы должны представить доказательства, подтверждающие: а) их право наследования в одной из очередей; б) нахождение на иждивении наследодателя (срок иждивения должен быть не менее одного года); в) нетрудоспособность. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальных (бывший супруг, родственник пятой степени родства и т. п.) устанавливается любыми допустимыми доказательствами.

Нахождение на иждивении означает, что лицо получало средства к существованию полностью за счет наследодателя либо получало от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником существования. При этом не исключается, что иждивенец получает пенсию или пособия, однако необходимо доказать, что эти пенсии и пособия обеспечивали его нужды лишь в незначительной степени.

Нетрудоспособными являются:

1) лица, достигшие пенсионного возраста (по общему правилу женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет; при этом следует учитывать, что для некоторых категорий работников пенсионный возраст может быть меньшим). Продолжение трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста не дает оснований для признания лица трудоспособным и соответственно автоматически не лишает гражданина права наследования в качестве нетрудоспособного иждивенца. Также не имеет значения, была иждивенцу назначена пенсия или нет, поскольку право на обязательную долю связывается с фактом достижения пенсионного возраста, а не с фактом назначения пенсии;

2) инвалиды I, II, III группы, в том числе инвалиды с детства. Инвалиды I и II группы считаются полностью нетрудоспособными. Инвалиды III группы считаются утратившими трудоспособность частично, однако, учитывая, что они, как правило, не могут полностью себя обеспечить и нуждаются в социальной защите, их также следует относить при решении вопроса о наследовании к числу нетрудоспособных лиц;

3) лица, не достигшие 16 лет, а также учащиеся в возрасте до 18 лет, студенты и аспиранты в возрасте до 23 лет.

Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами. В частности паспорт, свидетельство о рождении подтверждают нетрудоспособность гражданина по возрасту. Если гражданину назначена пенсия, факт нетрудоспособности может подтверждаться наличием пенсионного удостоверения. Для подтверждения факта и группы инвалидности представляется заключение медико-социальной экспертизы.

Срок нетрудоспособности для призвания к наследованию иждивенцев значения не имеет: главное, чтобы на момент открытия наследства нетрудоспособность наступила.

Иждивение имеет правовое значение в том случае, если продолжалось не менее года до смерти наследодателя. Таким образом, не дает оснований для призвания к наследованию иждивение, длившееся менее года, или хотя и длившееся более года, но прекратившееся задолго до смерти наследодателя.

Нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию вместе с наследниками той очереди, которая наследует. При этом нетрудоспособные иждивенцы имеют при наследовании равные права как с наследниками соответствующей очереди, так и между собой, независимо от того, являются ли они наследниками одной очереди либо разных.

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют наравне с наследниками той очереди, к которой они относятся. Нетрудоспособные иждивенцы второй группы для получения права на наследование должны доказать не только факт нетрудоспособности, но и факт нахождения на иждивении наследодателя не менее года и совместного проживания с наследодателем.

При отсутствии перечисленных в ГК наследников по закону иждивенцы второй группы приобретают самостоятельное право наследования и признаются наследниками восьмой очереди. Однако такие наследники могут быть субъектами наследственного права только в случае наследования по закону, поскольку при наследовании по завещанию эти лица могут быть исключены из числа наследников самим наследодателем.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *