Указ от 14 марта 1945 года о наследниках по закону и по завещанию
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Указ от 14 марта 1945 года о наследниках по закону и по завещанию». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
1. Установить, что наследниками по закону являются дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.
Если кто-либо из детей наследодателя умрет до открытия наследства, его наследственная доля переходит к его детям (внукам наследодателя), а в случае смерти последних — к их детям (правнукам наследодателя).
В случае отсутствия указанных наследников или непринятия ими наследства наследниками по закону являются трудоспособные родители, а при их отсутствии — братья и сестры умершего.
2. Каждый гражданин может по завещанию оставить все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам из числа упомянутых в статье 1 настоящего Указа, а также государственным органам и общественным организациям.
Однако завещатель не может лишить своих несовершеннолетних детей и других нетрудоспособных наследников доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.
При отсутствии лиц, указанных в статье 1, имущество может быть завещано любому лицу.
3. Распространить действия настоящего Указа на наследства, открывшиеся до его издания, но не принятые наследниками и не перешедшие в собственность государству как выморочные.
4. Поручить президиумам верховных советов союзных республик внести соответствующие изменения в гражданские кодексы союзных республик.
Написать комментарий
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 г. усыновления установил, что усиновлюваному по просьбе усыновителя могут быть присвоены фамилия и отчество по имени усыновителя.
Усыновители по их просьбе могли быть записаны в актовых книгах о рождении родителями усыновленного. Если усыновленный ребенок достиг 10-летнего возраста, присвоение ему фамилии и отчества по имени усыновителя, а также запись усыновителей в качестве родителей могло состояться только с его согласия.
На основании этого Указа до Кодекса 1926 г. были внесены соответствующие изменения.
Указ обусловил появление в литературе мнения о существовании двух форм усыновления: с записью усыновителей родителями и без такой записи. В первом случае считалось, что происходит полное уравнение усыновленного в правах ребенка не только в отношении усыновителя, но и всех его родственников.
По мнению В. И. Бошка, в этом случае ребенок полностью приравнивается в правах с другими детьми усыновителя, становясь родственником восходящих членов семьи, ребенок приобретает право на алименты от своих новых деда, бабы, а также на наследство после них как родная онука490. Однако законодательного подтверждения такой научный взгляд не достал. Это дало основание для критического отношения к нему .
Возможность установления факта усыновления была предусмотрена постановлением Пленума Верховного Суда СССР 29 июня 1945 г. О порядке судебного установления фактов, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан. Условием судебного установления факта усыновления была смерть усыновителя или усыновленного.
Указ Президиума ВС СССР от 14.03.45
Гражданский кодекс УССР 1963 г. в статье 532 Наследование усыновленными и усыновителями уравнял усыновленных и их потомков в наследовании после смерти усыновителя или его родственника к детям усыновителя и их потомков, а также уравнял усыновителя и его родственников в наследовании после смерти усыновленного или его потомков до родителей и других кровных родственников усыновленного.
При этом было особо оговорено, что в случае смерти своих родителей и других кровных родственников по восходящей линии, а также братьев и сестер, усыновленные и их потомки не являются наследниками по закону родители усыновленного, его другие кровные родственники по восходящей линии и его братья и сестры не получают наследства по закону после смерти усыновленного и его потомков.
Этой нормой были окончательно отрубленные остатки правовой связи между усыновленным и его родственниками по происхождению.
В статье 101 Кодекса о браке и семье 1969 г. было отмечено, что усыновление допускается только в отношении несовершеннолетних детей и в их интересах.
Усыновление осуществлялось по решению исполнительного комитета районного или городского совета народных депутатов (впоследствии — районной, городской администрации).
Усыновление было возможно по согласию родителей и самого ребенка, если он достиг десятилетнего возраста. Усыновление могло быть проведено без формального согласия ребенка, если она уже проживает в семье усыновителей и считает их своими родителями. Одновременно были определены условия, при которых усыновление могло произойти без согласия родителей.
В статье 112 впервые были закреплены меры обеспечения тайны усыновления.
Согласно ст. 117, усыновленные и их потомки в отношении к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники в отношении к усыновленных и их потомства были приравнены в личных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Соответственно, усыновленные теряли личные и имущественные права и освобождались от обязанностей в отношении своих родителей и их родственников.
Кодекс предусматривал возможность не только отмены усыновления, но и признание его недействительным.
в Соответствии с частью 3 ст. 198 Кобс, усыновление детей, которые были гражданами Украины, иностранными гражданами, могло состояться при условии получения разрешения областной государственной администрации. За таким разрешением должны обращаться районные государственные администрации.
Кабинет Министров Украины в Письме от 12 мая 1993 г. который был направлен областным государственным администрациям для выполнения, остановил усыновление детей за границу. Такое усыновление могло быть проведено в исключительных случаях, с обязательным согласованием с Кабинетом Министров Украины. Этим Письмом в Кабинет Министров пытался уменьшить поток украинских детей, которых вывозили за границу.
Однако письмо официально не считался нормативно — правовым актом Кабинета Министров, возможно, именно поэтому часто нехтувався.
Увеличение количества детей, усыновленных иностранными гражданами, сопровождалось многочисленными случаями злоупотреблений со стороны должностных лиц (составление фиктивного документа о смерти новорожденного с целью его продажи за границу подмена детей в родильных домах стимулирование одиноких матерей к отказу от ребенка с целью передачи ее заказчику вынесения решения об усыновлении в день обращения и тому подобное). Эти факты заставили начать подготовку изменений и дополнений в Кодекс 1969 г.
Постановлением Верховной Рады Украины от 26 июля 1994 г, был одобрен в первом чтении проект Закона Украины О внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье и с этого же дня было остановлено усыновление детей, являющихся гражданами Украины, иностранными гражданами на период до внесения Верховной Радой Украины изменений и дополнений в главы 14 и ст. 199 Кодекса о брак и семью Украины.
1. Наследники первой очереди
К числу наследников по закону первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК).
В основе призвания детей к наследованию после смерти родителей лежит кровное родство, т.е. происхождение детей от данных родителей, подтвержденное в установленном законом порядке. Однако законодатель имел в виду лишь сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке.
- 3.2. Круг наследников по закону, их распределение по очередям
- 3.3. Отдельные категории наследников по закону
- 2.1. Круг наследников по закону и очередность их призвания к наследованию
- 2. Круг наследников по закону и их распределение по очередям
- 25. Наследники по закону и порядок призвания их к наследованию
- 3.4. Другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем
- ГЕНРИ VII. ЗАКОННЫЕ НАСЛЕДНИКИ ТРОНА
- 3. Отдельные категории наследников по закону
- 2.6. Понятие и способы исполнения завещания. Полномочия исполнителя завещания
- 2.3. Преимущественное право наследника на получение в счет своей доли предприятия, поступившего в общую собственность наследников, в случае раздела наследства
- 16. Нотариально удостоверенные завещания и завещания, приравненные к ним
1
Новейший энциклопедический словарь (НЭС). — М., 1974. — С. 694.
2
См.: Толстой Ю. К. Наследственное право. — М., 2000. — С. 3—4.
3
См.:. Толстой Ю. К. Указ. соч. — М., 2000. — С. 3—4.
4
См.: Немков А. М. Очерки истории наследственного права. — Воронеж, 1979. — С. 24—28.
5
История государства и права СССР. Ч. I / Под ред. О. И. Чистякова и И. Д. Мартысовича. — М.: МГУ, 1985. — С. 158.
6
Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И. А. Исаева. — М., 1997.
7
Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И. А. Исаева. — М., 1997.
8
Мeйeр Д. И. Русское гражданское право. Ч. 2. — М., 1997. — С. 446.
9
Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И. А. Исаева. — М., 1997.
10
Покровский И. А. Указ. соч. — С. 303.
11
Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И. А. Исаева. — М., 1997.
12
Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. — М., 1997. — С. 44.
(Постановление Государственного Комитета Обороны)
[Извлечение]
Государственный Комитет Обороны постановляет:
4. Освободить полностью от производства предметов вооружения и агрегатов к ним следующие предприятия согласно Приложению № 1 и перевести их на выпуск гражданской продукции.
Обязать Наркомвооружения, Наркомминвооружения, Наркомэлек-тропром, Наркомсредмаш, Наркомтекстиль СССР, Наркомнефть, НКПС, Наркомстанкостроения, Наркомместпром РСФСР, Управление промкооперации при СНК РСФСР, НКСудпром, НКТМ, НКЛП СССР представить в СНК СССР и Госплан СССР свои предложения о номенклатуре и размерах производства гражданской продукции на освобождаемых мощностях от производства вооружения, агрегатов и комплектующих изделий к ним в 5-дневный срок на июнь и в 10-дневный срок на III квартал 1945 г., а также графики восстановления и освоения этой продукции…
Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, т. 3. М., 1968, с. 231—232.
Правовая политика СССР в военный период
Принятие третьей части ГК РФ[1] значительным образом изменило правила наследования. Увеличилось число очередей наследников по закону, правила о форме завещания стали более разнообразными. Нормы наследственного права рассчитаны теперь на возможность наследования практически любого имущества. Исторический анализ законодательства свидетельствует, что подобного расширения прав наследования наша страна ранее не знала. Несомненно, одним из наиболее интересных вопросов является исследование причин, порождающих новеллы и ограничения в правах наследования.
Изначально имущественные права в совокупности принадлежали всем членам семьи или рода. Поэтому смерть одного из них не порождала какого бы то ни было правопреемства, перехода прав, а лишь меняла порядок участвующих[2].
Появление Русской Правды[3] ознаменовало собой начало первого периода в развитии русского наследственного права. В Русской Правде основания наследования отличались лишь по формальному признаку. Завещание по Русской Правде есть только способ распределения по усмотрению завещателя имущества между законными наследниками и не имеет своей целью изменение обычного порядка. Наследование ограничивалось тесным кругом семьи — восходящие и боковые родственники не имеют никаких прав на наследство. Основными наследниками по Русской Правде являлись сыновья. Обращает на себя внимание отсутствие при распределении наследственного имущества принципа первородства.
- Урок 1. Истоки наследственного права
- Урок 2. Становление и развитие наследственного права в дореволюционной России
- Наследование, дарение и завещание
- Урок 4. Основные категории и понятия наследственного права
- Урок 6. Наследование по завещанию: Общие положения
Дипломные работы от 1200 руб.
Курсовые работы от 270 руб.
Контрольные работы от 150 руб.
Рефераты от 240 руб.
Отчеты о практике от 600 руб.
Отчеты по НИРМ от 450 руб.
Доклады от 225 руб.
В развитии наследственного права России условно можно выделить три этапа: дореволюционный (переходный, феодальный, императорский), советский и современный.
Переходный период от догосударственного строя к государственному (VII—IX вв.) характеризуется неустойчивостью наследственных начал, влиянием византийского и римского законодательства на развитие правовых устоев, колебанием и борьбой между собственно славянским порядком и традициями наследования и византийскими правилами.
Феодальный период. Русская Правда является наиболее ценным памятником истории, отразившим первые представления чисто русского порядка наследования. Наследство в Русской Правде носит название «статок», т.е. то, что оставляет после себя умерший. Наследование по завещанию еще не отличается от наследования по закону или обычаю. При перечислении вещей, переходящих к наследникам, в памятнике упоминается движимое имущество – товары, рабы, скот и недвижимое – дом, двор. Земля (земельный участок) не указывается в составе наследства, поскольку в тот исторический период земля не составляла объекта права частной собственности и не могла переходить по наследству.
В завещании допускалось назначение наследниками только тех лиц, которые и без того вступили бы в обладание наследственным имуществом. В этом смысле слова завещание было призвано не изменить обычный порядок наследования, а лишь распределить имущество между законными наследниками и дать им соответствующий наказ.
В случае смерти лица, не оставившего завещания, к наследованию призывались члены семьи умершего. Однако Русская Правда упоминает лишь о наследовании после смерти родителей. Нет указаний на наследование восходящих родственников (родителей после детей), а также боковых наследников (братьев, сестер). Не предусматривалась возможность наследования мужа после жены. Жена также не наследует после мужа, однако остается управлять общим имуществом, пока оно не будет разделено между детьми.
Наследственное имущество матери поступало тому из детей, у кого она жила на дворе и кто ее кормил (ст. 103 Русской Правды). В ст. 93 Русской Правды отмечается, что если жена после смерти мужа останется во вдовах, то ей дать выдел. Под словом «выдел» понималось возвращение жене ее имущества, находившегося под опекой мужа. При повторном выходе замуж ей ничего не причиталось из наследства первого мужа.
После смерти отца наследуют дети от жены, но не от рабыни. Не имели наследственных прав и незаконнорожденные дети умершего.
К наследованию призываются сыновья. Дочери могли вступить в наследство, но только при отсутствии братьев.
Наследство делится между детьми поровну, без преимуществ старшинства. Однако младший пользовался той привилегией, что в его долю всегда входил дом со двором (ст. 100 Русской Правды).
Порядок наследования на Руси носил сословный характер. Поэтому дочери зависимых людей (смердов) не могли наследовать. Наследственное имущество крепостного крестьянина (при отсутствии у него сыновей) поступало в распоряжение князя. В таком случае князь был обязан снабдить дочерей умершего приданым при выходе их замуж.
С развитием феодального строя в России появились новые памятники русского права: в XIV—XV вв. Псковская Судная грамота, в XV в. Новгородская Судная грамота, Судебник 1497 г., Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г.
Псковской Судной грамоте придается особое значение в развитии русского права в период феодальной раздробленности Руси. В этом документе не только развивались основные положения Русской Правды, но и формулировались новые правила (XIV—XV вв.). Данный памятник уже различает наследование по завещанию – «приказное» и наследование по закону – «отморщина».
Завещание, называемое рукописанием или порядной, составляется в письменной форме. В отдельных случаях право на получение наследства по завещанию можно было доказать с помощью четырех-пяти свидетелей, которые присутствовали при устном волеизъявлении завещателя.
Круг наследников по закону расширяется. К ним относятся переживший супруг, дети, родители, а по боковой линии – братья и сестры. К наследованию по закону в первую очередь призывались переживший супруг и дети умершего. Если таковые отсутствовали, то наследниками становились родители умершего, в случаях их отсутствия – братья, сестры и «ближнее племя».
Псковская Судная грамота устанавливала облегченный порядок разрешения споров между наследниками. Родители, дети, братья, сестры или другие близкие родственники имели право предъявлять иск друг к другу на основании «простой доски» по поводу вещей, отданных наследодателем своим родственникам, или по поводу имущества, взятого наследодателем у кого-либо из его родственников. Однако такой порядок не распространялся на посторонних людей. Закон ставил зависимые слои общества в худшее положение, чем представителей власти. Так, после смерти изорника[1] его жена и дети должны были уплатить феодалу покруту[2], которая была в свое время получена от него изорником. В случае отсутствия жены или родственников у умершего изорника феодал имел право продавать его имущество для возврата выданной изорнику покруты. Если впоследствии появлялись родственники изорника, они теряли право требовать с феодала возвращения сумм от проданного имущества.
«Заповеди советского права» // Павел Крашенинников представил свою новую книгу
1. В чем особенности становления и развития наследственного права в дореволюционный период?
2. Какие особенности наследования зафиксированы в Русской Правде?
3. Какие особенности наследования закреплены в Судебнике 1497 г.?
4. Назовите особенности наследования по Указу Петра I «О единонаследии».
5. Какой порядок наследования закреплен в Своде законов Российской империи?
6. Какие особенности становления и развития наследственного права характерны для советского периода?
7. Какой порядок наследования закреплен в ГК РСФСР 1922 г.?
8. Расскажите об институте наследования, закрепленном в ГК РСФСР 1964 г.
9. Раскройте особенности наследования, зафиксированные в ГК РФ в 2002 г.
10. Какие особенности становления и развития наследственного права характерны для современного периода?
Существенные изменения в наследственное право были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию»*(18). Соответствующие изменения были внесены 12 июня 1945 г. в ГК 1922 г.*(19)
Указ расширил круг наследников за счет включения в него родителей, а также братьев и сестер наследодателя. Была введена очередность призвания к наследованию по закону. В первую очередь подлежали призванию дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные лица (ранее эти лица должны были быть еще и неимущими), состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти (ч. 1 ст. 418). Во вторую очередь призывались трудоспособные родители, а при их отсутствии — в третью очередь — братья и сестры умершего (ч. 3 ст. 418).
Для нисходящих наследников вводилось наследование по праву представления, предусматривавшее призвание к наследованию внуков и правнуков наследодателя в случае, если их родитель умрет раньше наследодателя (ч. 2 ст. 418). Соответственно изменился размер законных наследственных долей внуков и правнуков, которые наследовали не в равных с прочими наследниками долях, а делили между собой поровну долю, причитавшуюся их родителю.
Была существенно расширена свобода завещания: завещатель получил право при отсутствии лиц, являющихся наследниками по закону, составить завещательные распоряжения в пользу посторонних лиц (ч. 3 ст. 422). В то же время обязательная доля устанавливалась в размере полной законной доли, а к числу необходимых наследников помимо несовершеннолетних детей наследодателя были отнесены все нетрудоспособные лица из числа наследников по закону (ч. 2 ст. 422).
Помимо изменений, вытекающих из Указа от 14 марта 1945 г., в ГК 1922 г. в 1945 г. были внесены и другие изменения.
При составлении завещания в пользу лиц, не относящихся к наследникам по закону, завещатель приобрел право возложить на этих лиц исполнение завещательного отказа в пользу любого лица (ч. 2 ст. 423). При отсутствии законных наследников допускалось подназначение наследником также любого лица (ст. 424). Наследники по завещанию из числа лиц, не относящихся к наследникам по закону, могли заявить о своем согласии на принятие наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства независимо от того, будут ли они призваны к наследованию (ч. 2 ст. 430).
Из ст. 429 ГК 1922 г. была исключена норма о переходе к государству доли отказавшегося от наследства наследника, что означало переход этой доли к другим наследникам по закону, призываемым к наследованию. Таким образом, наследственное имущество становилось выморочным только при отсутствии наследников, отказа всех наследников от наследства либо лишения их всех права наследования (ч. 2 ст. 433).
Изменения, внесенные в 1945 г., завершили формирование законодательного регулирования наследственного права в ГК 1922 г., соответствующие правила которого уже не подвергались изменению вплоть до прекращения действия этого Кодекса в 1964 г.
Поскольку сложившееся к 1945 г. наследственное законодательство представляло собой, как уже отмечалось, систему развернутого и подробного регулирования всех традиционных наследственных институтов, а также в связи с многочисленными изменениями, вносившимися в него на протяжении 20 лет, отражавшими, естественно, различные уровни экономического и социально-политического развития общества, архаичностью многих норм, относящихся к 1920-м гг., в судебной и нотариальной практике во второй половине 1940-х гг. стало возникать немало вопросов и затруднений в применении этого законодательства. В связи с этим в 1947 г. Пленум Верховного Суда СССР принял постановление, содержавшее разъяснения и руководящие указания по целому ряду вопросов наследственного права. Постановление было направлено на обеспечение единообразия применения правовых норм, ориентировало практику на адекватное существу наследственных правоотношений толкование законодательства. В дальнейшем Верховный Суд СССР в 1957 г. и в 1966 г., а Верховный Суд РСФСР в 1974 г. и 1991 г. принимали комплексные постановления, разъяснявшие отдельные вопросы, возникавшие в судебной практике по делам о наследовании.
РГ + Россия 24: ВС опубликовал подробный анализ судебной практики по делам наследства
Право наследования, гарантированное частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации, обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, определяемом гражданским законодательством.
Добавлена в библиотеку 13.11.2013 пользователем Elleroth Авторы:
- Владимир Александрович Гуреев
- Василий Васильевич Гущин
На этой странице свободной электронной библиотеки fb2.top вы можете ознакомиться с описанием книги «Наследственное право России: учебник» и другой информацией о ней, а затем начать читать книгу онлайн с помощью читалок, предлагаемых по ссылкам под постером. Книга написана авторами Владимир Александрович Гуреев, Василий Васильевич Гущин, относится к жанру Юриспруденция, добавлена в библиотеку 13.11.2013 и доступна полностью.
С произведением «Наследственное право России: учебник», занимающим 450 печатных страниц, вы наверняка проведете не один увлекательный вечер. В онлайн читалках, которые мы предлагаем посетителям библиотеки fb2.top, предусмотрен ночной режим чтения, который отлично подойдет для тёмного времени суток и чтения перед сном. Помимо этого, конечно же, можно читать «Наследственное право России: учебник» полностью в классическом дневном режиме. Желаем увлекательного чтения!
- Хороший юрист, плохой юрист. С чего начать путь от новичка до профи — Вячеслав Оробинский
- Правоведение для всех — Артем Русакович
- От Русской Правды до наших дней. Краткая история отечественного права по версии интернет-издания Acta — Георгий Кулаков
- Практическая адвокатура в принципах римского права — Евгений Именитов
- Право, свобода и мораль — Герберт Харт
- Немые свидетели — Владимир Санов, Михаил Любарский
- Административное право: учебное пособие для вузов — Николай Макарейко
- Из записок судебного деятеля — Анатолий Кони
- Психология убийства — Юрий Антонян
- Отрицание цивилизации: каннибализм, инцест, детоубийство, тоталитаризм — Юрий Антонян
История развития наследственного права в Древнем Риме Скачать 35789 1 0
… как универсальное преемство, т. е. преемство всего комплекса имущественных прав и обязанностей наследодателя. 4. Этапы развития римского наследственного права В развитии римского наследственного права можно проследить четыре этапа: наследственное право древнего цивильного права; наследование по преторскому эдикту; наследование по императорскому до-юстиниановскому …
Наследственные права в международном частном праве Скачать 67054 0 0
… международного права. В соответствии с целью в работе были решены следующие задачи: 1. Исследованы основные аспекты наследования в международном праве 2. Изучены наследственные права иностранцев в Российской Федерации. 3. Рассмотрены наследственные права российских граждан за границей В процессе выполнения контрольной работы цель была достигнута, поставленные задачи решены. По итогам можно …
Наследственное право: завещание Скачать 117471 0 0
… и наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества. 18. Учитывая, что неправильное оформление наследственных прав нотариальными конторами либо удостоверение завещаний должностными лицами, на которых ст. 541 ГК РСФСР в указанных в ней случаях возложена такая обязанность, влечет за собой нарушения прав и интересов граждан или …
Основные понятия наследственного права Скачать 100198 0 0
… наследование по завещанию — на второе. И это тоже было выражением принципиальной позиции. Наследование по завещанию поставлено на первое место не только в ст. 1111, но и в целом в разд. V ГК «Наследственное право». Наследованию по завещанию посвящена гл. 62, за которой следует гл. 63 «Наследование по закону». Принципиальная позиция ГК выражается не только в структуре разд. V, но и в детальности …
- Прямые потомки. Это первая очередь претендентов. Сюда входят: внуки, правнуки и так далее.
- Ко второй очереди относятся племянники наследодателя, то есть дети родных братьев и сестёр.
- В третью очередь право наследовать имущество переходит к детям двоюродных сестёр и братьев.
Мало кто знает, что означает наследство по праву представления. Этим термином оперируют в основном юристы, ведущие наследственные дела. Однако и обычным гражданам необходимо познакомиться с этим понятием, ведь оно напрямую связано с вступлением в наследство. Соответственно любой человек может попасть в наследники по праву представления.
Таким образом, к этой группе относятся прямые потомки представителей первой очереди. Вторая категория, обозначенная в пункте 2 статьи 1143 ГК РФ, включает детей полнородных и неполнородных братьев и сестер умершего, иначе говоря, к ней относятся племянники и племянницы скончавшегося гражданина. В результате вторую группу наследников по праву представления составляют потомки представителей второй очереди.
Этот же сценарий будет реализован в случае, если он скончался одновременно с наследодателем. Важно помнить, что в соответствии с законом значение имеет лишь дата, а не время наступления смерти: поэтому граждане, умершие в один день, будут считаться скончавшимися одновременно. В этом случае возможность получения имущества приобретает наследник по праву представления.
Наследование по праву представления — это особый порядок призвания к наследованию наследников по закону. Наследники призываются к наследованию по праву представления при условии, что их предок, который был бы призван к наследованию по закону после смерти наследодателя, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (ст. 1146 ГК РФ). Наследование по праву представления в случае одновременной (в один и тот же день) смерти наследодателя и его наследника по закону ГК 1964 г. не предусматривалось и является новеллой.
Законодательство, действовавшее до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по завещанию» от 14 марта 1945. г., называло в числе наследников по закону наряду с детьми наследодателя и усыновленными им также его внуков, правнуков и нисходящих родственников усыновленного. Хотя внуки и правнуки указаны в качестве наследников по закону и по Указу от 14 марта 1945 г., однако они наследуют не наравне с другими наследниками, а лишь при наличии определенного условия, в особом порядке, который носит название наследования по праву представления ‘.
Право представления, установленное Указом в отношении внуков и правнуков наследодателя, состоит в том, что если кто-либо из детей наследодателя умрет до открытия наследства (то есть до смерти наследодателя), его наследственная доля переходит к его детям, то есть внукам • наследодателя, а в случае смерти последних — и их детям, то есть к правнукам наследодателя (см. ч. 2 ст. 418 ГК). В тех случаях, когда таких внуков или правнуков, призываемых к наследованию по закону, окажется несколько, они делят между собой поровну ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открыта наследства.
Находившимися на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, которые находились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. При этом указанные лица могут признаваться иждивенцами наследодателя, если они находились на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. В то же время они не должны быть нетрудоспособными не менее года до открытия наследства, достаточно, чтобы они были таковыми ко дню открытия наследства. К этому выводу приводит грамматическое и логическое толкование пп. 1 и 2 ст. 1148, поскольку слова «не менее года до смерти наследодателя» не относятся к определению срока нетрудоспособности гражданина, призываемого к наследованию в качестве нетрудоспособного иждивенца. Срок этот определяется указанием не на период времени, а на календарную дату – день открытия наследства (см. ст. 190 ГК).
- Существуют основания для наследования имущества трансмиттентом (при этом могут действовать правила как по завещанию, так и по закону). При этом неважно, какой объем владений переходит по наследству.
- Преимущественный наследник (трансмиттент) умер после смерти наследодателя.
- Трансмиттент не успел принять наследство.
Понятие трансмиссии, также как и право представления, возникает, когда непосредственного наследника нет в живых. Переход права на принятие наследства при наследственной трансмиссии осуществляется в пользу непосредственного наследника умершего по завещанию или по закону.
Право в годы Великой Отечественной войны
Круг наследников в статье 1116 ГК РФ очерчен в полном соответствии с принципом равенства участников гражданских правоотношений (статья 1 ГК РФ). Отметим, что равенство субъектов гражданских правоотношений — это не имущественное равенство, не равенство их правоспособности, не «уравниловка», а равенство по обладанию самостоятельной волей, так как в обществе равенство существует только в правовой форме»Баринов Н. А., Козлова М. Ю. Антимонопольное законодательство РФ (вопросы теории и практики). Волгоград, 2001. С. 19..
При этом для возникновения права наследования важен факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от времени, которое ребенок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками.
Необходимо обратить особое внимание, что в указанной норме имеются в виду не только зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства его лети, но и иные лица, которые относятся к наследникам по закону или указаны наследодателем в завещании.
Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. По статье 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишить наследника одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные гражданским законодательством о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание.
И, наконец, третья категория наследников, когда наследником является само государство. Статьи 1116 и 1151 ГК РФ содержит перечень ситуаций, когда наследственное имущество полностью или частично переходит государству.
Наследование всего имущества имеет место в случаях:
1) когда все наследственное имущество завещано государству и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части;
3) когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют такого права в силу установленных законом оснований (статья 1117 ГК РФ);
4) когда ни один из наследников не принял наследства (статья 1151 ГК РФ), либо все отказались в пользу государства (статья 1151 ГК РФ).
Порядок наследования и учета такого имущества, считаемого вымороченным, определяется закономМананников О.В. Наследование по завещанию и недействительность завещания.// Нотариус. — 2007. — N1. — С.37.. На сегодняшний день действует ст.225 ГК РФ «Безхозяйные вещи», в связи с чем остается открытым вопрос: наследует ли государство именно вещи (по образцу Англии, США, Франции) или приобретает активы, так и пассивы, т.е. долги наследодателя (по образцу ФРГ, Швейцарии, Японии). ГК РСФСР однозначно придерживался второго варианта (ст.553 ГК РСФСР) Гущин В.В. Наследственное право. Учебное пособие. — М., Дашков и Ко, 2005. — С.429..
Согласно указу президиума верховного совета ссср право на наследство
«Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав… «. Однако, в силу принципа свободы завещания (ст.1119 ГК) сами дети могут завещать свое имущество таким родителям. То есть, Россия восприняла упрощенную процедуру акта прощения недостойного наследника: через указание в завещании. За рубежом обычно акт прощения оформляется как отдельный документ.
Со смертью гражданина исчезают далеко не все права и обязанности, а только те, которые неразрывно связаны с личностью умершего. Большая же часть прав и обязанностей переходит к другим лицам. Такой переход получил название правопреемства. Известно, что еще в Древнем Риме применительно к наследованию различали правопреемство универсальное, или общее, и сингулярное, или частичное.
Сингулярный правопреемник приобретает одно или несколько прав или обязанностей, например, отказополучатель.
Пункт 1 ст. 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит: «При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и то же момент… »2. В данной норме сформулированы основные признаки наследования как универсального правопреемства.
Во-первых, закон устанавливает, что при универсальном правопреемстве наследство переходит «в неизменном виде»3. Это означает, что все права и обязанности переходят к наследнику в том же виде, в каком они принадлежали наследодателю. Другими словами можно сказать, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника. Как известно, имущественное право есть мера возможного поведения, а обязанность, в свою очередь, мера должного поведения. И в соответствии с вышеизложенным принципом, лицу, к которому право перешло по наследству, оно обеспечивает ту же меру возможного поведения, которой располагал и наследодатель.4 Это же касается и имущественной обязанности, то есть она переходит в полном объеме. Принцип неизменности определяет и переход гражданско-правовой ответственности. Так как, согласно п.1 ст.15 Гражданского кодекса, на умершем лежала обязанность полного возмещения причиненных им убытков, следовательно, в таком же объеме ответственность переходит и к наследнику. Если, на основании положений этой же статьи, законом или договором было предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере, то в таком же размере ответственность переходит и к правопреемнику5.
Во-вторых, при универсальном правопреемстве наследство выступает как «единое целое». Наследственное имущество представляет собой комплекс, конгломерат различных по своему юридическому характеру явлений. Из этого следует, что наследник не может принять только часть наследства. Согласно п.2 ст.1152 Гражданского кодекса, правопреемник имеет возможность либо принять безоговорочно все причитающееся ему имущество, либо полностью отказаться от него. Именно на этом основано правило, согласно которому принятие части имущества означает принятие всего имущества в целом.
И, наконец, в-третьих, универсальное правопреемство совершается «в один и тот же момент»6. Из этого следует, что наследственная масса переходит к наследнику одновременно, то есть не допускается принятие сначала одних, а затем других прав и обязанностей.
Со времен Древнего Рима выделяют два основания наследования: закон и завещание. Необходимо отметить, что перечень этих оснований является закрытым, то есть законодатель исключает наследование по договору и так называемое наследование по обещанию. Прежде всего, стоит сказать, что с правом наследования напрямую связаны действия двух категорий лиц7. Одно лицо является собственником того имущества, которое после его смерти переходит по наследству. Оно называется наследодателем, лицо же, которое получает наследственную массу наследником. Наследодателем может быть любой гражданин РФ, иностранный гражданин или апатрид, проживающий на территории России. Причем при наследовании по закону наследодателем может являться и недееспособное лицо, при наследовании по завещанию — только полностью дееспособное. Естественно, что юридические лица не могут оставлять наследства.
Что касается второй категории участников наследственных отношений- наследников, то ими могут быть как граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства или зачатые при жизни наследодателя, так и юридические лица, если в их пользу составлено завещание. Кроме этого наследовать может сама Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования. Однако наряду с этим закон выделяет случаи, когда граждане лишаются права наследования в силу совершения ими противоправных действий (п.1 ст.1117). Такие лица отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону. Определен также круг лиц, которые не могут наследовать только по закону — это родители после смерти детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них ко дню смерти наследодателя8.
Теперь обратимся к вопросу о том, что же входит в состав наследственного имущества. Под наследством понимается весь тот имущественный комплекс, который переходит от наследодателя к наследникам. Этот комплекс также называют наследственной массой9. Но нужно учитывать, что наследственная масса представляет собой совокупность не только одних прав наследодателя (актив), но и его долгов (пассив). Правда, В.И. Серебровский категорически отрицал возможность включения в состав имущества долгов10. Но, тем не менее, ныне действующий Гражданский кодекс в ст.1112 гласит: «В состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности ».
Однако далеко не все права и обязанности, принадлежавшие умершему лицу, обладают способностью входить в состав наследства. Так не входят в состав наследственной массы права и обязанности, неразрывно связанные с личностью, в частности право на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью11. Помимо этого не допускается передача тех прав, переход которых по наследству запрещен законом. В частности договор поручения прекращается смертью любой из сторон, договор комиссии смертью комиссионера. Из этого следует, что права и обязанности, возникшие в таких договорах, не могут передаваться по наследству. Наконец, не входят в наследство личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Хотелось бы обратить внимание на порядок наследования государственных наград. Так, если на них распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, то они не входят в состав наследственной массы, то есть либо остаются у наследников, либо, если таковых нет, возвращаются Управлению Президента по государственным наградам12. Если же на награды не распространяется упомянутое выше законодательство, то они наследуются на общих основаниях.
У русского народа первобытнообщинный строй сохранялся несколько дольше, чем у большинства других народов. Лишь в IX веке он заменился феодальным, и образовалось государство Киевская Русь. Этот запоздалый переход к новой общественной формации, естественно, отразился и на развитии права. Если в большинстве государств Европы к X веку было уже, в основном, разработано уголовное и гражданское законодательство, то у русского народа до этого времени господствовало обычное право16. И только в XI веке в Киевской Руси появился письменный свод феодального права «Русская правда».
Одной из сфер регулирования «Русской правды» являлись наследственные отношения. Уже в это время законодатель выделял наследование по закону и по завещанию. Так, в «Русской правде» закреплялся принцип, существовавший еще в Древнем Риме, согласно которому наследование по закону возможно только в случае отсутствия завещания17. Однако в завещании допускалось назначение наследниками только тех лиц, которые и без того вступили бы в обладание имуществом. Завещание, «ряд», имело своей целью не изменение обычного порядка, а лишь распределение имущества между законными наследниками и наказ об управлении18. Кроме этого в связи с тем, что порядок наследования в Киевской Руси носил сословный характер, дочери феодалов (при отсутствии у них братьев) могли быть наследниками, в том числе и по завещанию, а дочери зависимых людей (смердов) наследовать не могли19. Завещания в этот период были, конечно, устными.
С развитием феодального строя в России, который почти не отличался от феодального строя европейских государств, появились новые памятники русского права XIVXV веках : в XIV веке — Псковская Судная грамота, Судебник 1497 года, Судебник 1550 года, Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года20. Эти документы внесли ряд новелл в становление наследования по завещанию.
Так, в отличие от «Русской правды», Судебник 1497 года разрешал не только феодалам, но и низшим сословиям передачу наследственного имущества при отсутствии сыновей дочерям, а при отсутствии дочерей ближайшим родственникам21. Кроме этого если Судебник Ивана Грозного предусматривал возможность передачи поместья сыну помещика при условии его пригодности к ратной службе, то уже Соборное уложение 1649 года стало допускаться завещания поместий в пользу жен и детей, независимо от их способности нести военную службу.
Отсюда можно сделать вывод, что по мере развития отечественного государства и права постепенно расширялся круг лиц, которых наследодатель имел право указать в своем завещании. А это, в свою очередь, явилось предпосылкой к формированию одного из важнейших принципов современного наследственного права свободы завещания.
И уже в дореволюционном русском праве XIX века действовало следующее правило о наследниках по завещанию: «Право наследования … простирается на всех членов рода, одно кровное родство составляющих, до совершенного прекращения одного не только в мужском, но и в женском поколении»22. Из этого видно, что родственники могли быть наследниками по завещанию, согласно российскому законодательству этого периода, вне зависимости от степени родства.
С точки зрения правовой природы завещание традиционно определяется как односторонняя сделка. То есть оно приобретает юридическую силу вследствие выражения воли одного лица и для его действительности не требуется согласия наследников. Поскольку завещание это распоряжение имуществом на случай смерти, некоторые ученые относят его к сделкам, совершаемым под отлагательным условием. Однако В.И.Серебровский выступал резко против такой точки зрения. Свою позицию он аргументировал следующим образом. Во-первых, условием принято считать некое обстоятельство, которое может наступить, а может и не наступить28. Смерть же человека неизбежна, неизвестен только момент смерти. Во- вторых, условие всегда является дополнительным моментом в сделке, от желания сторон зависит придание ей такого характера. Завещание же может быть совершено только на случай смерти. Это обстоятельство является необходимым, а не случайным элементом завещания29. Из этого можно сделать вывод, что смерть-это не условие, а скорее срок, который обязательно должен наступить и от которого зависят правовые последствия завещания.
Другая, не менее важная, особенность завещания заключается в том, что оно является сделкой, совершаемой лишь одним лицом лично и выражающей волю только этого лица. Следовательно, завещание носит строго личный характер. Поясняя сказанное, следует отметить, что оно может быть, совершено лишь от имени одного лица. Это закреплено Гражданским кодексом в п.4 ст. 1118, который не допускает совершения завещания двумя или более гражданами. Кроме этого закон запрещает осуществлять распоряжение на случай смерти через представителя (п.3 ст. 1118 ГК).
Помимо этого совершение завещания, естественно, требует достаточной социальной зрелости, опыта завещателя. В этой связи Гражданский кодекс установил норму, из которой следует, что распорядиться своим имуществом на случай смерти может только полностью дееспособное лицо (п.2 ст. 1118 ГК). Это правило является новеллой современного законодательтва, предыдущие нормативно правовые акты, регулировавшие вопросы наследования по завещанию, подобных ограничений не предусматривали, что и положило начало долгой дискуссии об объеме дееспособности завещателя30. Так ряд ученых (Б.Антимонов, С.Герзон) на основании ст. 9 Гражданского кодекса 1922, разрешающей несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет распоряжаться имуществом, которое они приобрели на свои заработки, делали вывод, что такие несовершеннолетние имеют право и составлять завещания в отношении этого имущества31. Но В.И. Серебровский был против такого расширительного толкования упомянутой статьи. Он утверждал, что несовершеннолетние могут использовать в потребительских целях заработанные денежные средства. Однако совершать сделки в отношении принадлежащего им имущества имеют право только с согласия законных представителей, что неприменимо к завещанию, которое носит строго личный характер. Из вышесказанного следует, что гражданам, не достигшим возраста 18 лет, не принадлежит право составлять завещания.
Необходимо добавить, что завещатель должен обладать дееспособностью именно на момент составления завещания. Поэтому если завещание было составлено недееспособным, то оно будет недействительным, хоть бы впоследствии гражданин стал дееспособным32. И наоборот, потеря лицом дееспособности после составления завещания не лишат последнего юридической силы.
И, наконец, как и любая сделка, завещание не должно содержать в себе требований, противных закону.
Особенность завещания заключается в том, что оно фиксирует волю завещателя в один момент, в то время как известной широкому кругу лиц она становится значительно позже33. И очень сложно через много лет достоверно установить, что хотел сказать гражданин по поводу своего имущества. Поэтому при определении правил оформления завещания на первое место ставится его форма. В качестве общего правила п.1 ст. 1124 Гражданского кодекса предусматривает, как это было установлено и предшествующим законодательством, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Однако законодатель допускает удостоверение завещания и другими лицами, перечень которых является исчерпывающим; в этом вопросе действующий Гражданский кодекс с незначительными изменениями воспроизводит норму Основ гражданского законодательства 1961года34. К ним относятся: должностные лица органов исполнительной власти (ст.1 Основ законодательства о нотариате от 11 февраля 1993 года), порядок совершения нотариальных действий которых подробно урегулирован соответствующей инструкцией от 19 марта 1996 года, служащие банков35. Кроме этого закон допускает возможность удостоверения завещания главными или дежурными врачами, капитанами судов, начальниками экспедиций, командирами воинских частей, начальниками мест лишения свободы. Подобные завещания считаются приравненными к нотариальным. В п.2 ст. 1127 Гражданского кодекса названы обязательные условия, подлежащие соблюдению при подписании завещания перечисленными выше лицами. Во — первых, завещатель должен подписать завещание в присутствии лица, удостоверяющего последнее. Во-вторых, в данном случае необходимо наличие свидетеля, который также должен подписать акт распоряжения имуществом на случай смерти. Представляется, что на такого свидетеля распространяются общие требования, установленные в п.2 ст.1124 Гражданского кодекса. Итак, закон устанавливает перечень лиц, которые не могут быть свидетелями ни при каких условиях (нотариус, удостоверяющий завещание, лицо, в пользу которого оно составлено, неграмотные лица, граждане, не обладающие необходимым объемом дееспособности и т.д.). Кроме этого существует правило, согласно которому отсутствие свидетеля в случае, когда по закону его присутствие является обязательным, влечет за собой ничтожность завещания; не соответствие же свидетеля установленным требованиям делает завещание оспоримым36.
Теперь что касается составления завещания, требующего нотариального удостоверения. Согласно закону, оно может быть написано или собственноручно завещателем, или с его слов нотариусом. Причем в обоих случаях могут быть использованы различные технические средства (п.1 ст. 1125 ГК). Если завещание записано нотариусом, оно должно быть до его подписания полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Завещатель должен убедиться, что его воля воплощена в завещании. Когда последний не в состоянии прочитать завещание самостоятельно, это делает нотариус с последующим указанием причин на самом завещании37.
Одно из важнейших требований как предыдущего, так и современного законодательства подписание завещания собственноручно завещателем. В отдельных случаях закон предусматривает возможность подписания завещания и другими лицами (рукоприкладчиками). Имеются в виду ситуации, когда завещатель по болезни, в силу не грамотности или по иным причинам не может самостоятельно подписать акт распоряжения своим имуществом на случай смерти38. Об этом делается соответствующая надпись на завещании.
Хотелось бы несколько слов сказать о предусмотренной законом возможности составления завещания в так называемой простой письменной форме. Гражданский кодекс допускает отход от нотариального удостоверения завещания лишь при чрезвычайных обстоятельствах, когда жизнь гражданина находится под угрозой. В этом случае изложение лицом своей последней воли будет считаться завещанием, если оно (лицо) собственноручно его подписало в присутствии двух свидетелей. Представляется, что наличие этих обстоятельств в каждом конкретном случае будет оцениваться судом. Действие такого завещания прекращается, если в течение месяца после прекращения упомянутой ситуации гражданин не совершит завещания в установленной законом общей форме39.
- Как и куда подать иск о разделе имущества при разводе
- Можно ли самозанятому работать по трудовому договору
- С карты Сбербанка украли деньги – что делать
- Зачем оформляется закладная на квартиру при ипотеке и какие возможности она предоставляет банку
- Вклады в Сбербанке: какие бывают, как выбрать, можно ли открыть через Сбербанк Онлайн
- ТОП-10 популярных материалов из категории «Гражданское право», 21.09.2020
- ТОП-10 популярных статей из категории «Исполнительное производство», 08.09.2020
- ТОП-10 популярных материалов из категории «Недвижимость», 12.10.2020
- ТОП-10 популярных материалов из категории «Трудовое право», 20.10.2020
- ТОП-10 популярных материалов из категории «ЖКХ и ЖКУ», 16.09.2020