ГК рсфср о сроках для принятия наследства

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ГК рсфср о сроках для принятия наследства». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Раздел VII. Наследственное право (ст.ст.527 — 561)

Помимо фактического принятия, наследство должно быть юридически оформлено за наследником. Для этого необходимо, чтобы нотариус выдал наследнику свидетельство о праве наследство на имущество наследодателя.

Закон не ограничивает срок, в течение которого наследник, фактически принявший наследство, может обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство. Это можно сделать в любое время.

Свидетельство о праве на наследство требуется, когда в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество (дом, квартира, земля, транспортные средства, денежные вклады, акции и векселя и иные ценные бумаги, гаражи, доля в бизнесе, и т.д.), право на которое должно быть зарегистрировано (оформлено) в установленном законом порядке.

Переход по наследству предметов домашнего обихода, техники, личных вещей и прочего подобного имущества наследодателя не требует какого-то оформления.

Процедура оформления наследства по мотиву его фактического принятия не так сложна, как судебное восстановление срока вступления в наследство, но и в этом случае может потребоваться обращение в суд.

Установить факт принятия наследства нотариус вправе самостоятельно.

Для этого наследнику следует обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, с документами, подтверждающими факт принятия наследства. Если наследственное дело вовсе не заводилось, по заявлению наследника нотариус заведет его.

Нотариус наделен правом самостоятельно оценить действия наследника, направленные на фактическое принятия наследства, исследовать все представленные в качестве подтверждения документы, и решить, можно ли считать наследника фактически принявшим наследство.

Процедура установления факта принятия наследства по завещанию не отличается какими-то особенностями.

Не важно, каким способом наследует наследник – по закону или по завещанию, такой способ принятия наследства, как фактическое владение и управление имуществом наследодателя, возможно в обоих случаях.

Пропуск срока вступления в наследство будет иметь одинаковые последствия как для наследника по закону, так и для наследника по завещанию.

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2004 N 156-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 29.11.2007 N 281-ФЗ, от 29.04.2008 N 54-ФЗ, от 30.06.2008 N 105-ФЗ, от 05.06.2012 N 51-ФЗ, от 02.10.2012 N 166-ФЗ, от 07.05.2013 N 100-ФЗ, от 23.07.2013 N 223-ФЗ, от 30.09.2013 N 260-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 05.05.2014 N 124-ФЗ, от 15.02.2016 N 22-ФЗ, от 09.03.2016 N 60-ФЗ, от 30.03.2016 N 79-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 333-ФЗ, от 28.03.2017 N 39-ФЗ, от 29.07.2017 N 259-ФЗ, от 19.07.2018 N 217-ФЗ, от 03.08.2018 N 292-ФЗ, от 18.03.2019 N 34-ФЗ)

Принят
Государственной Думой
1 ноября 2001 года

Одобрен
Советом Федерации
14 ноября 2001 года

Части 1, 2, 4 Гражданского кодекса РФ включены в систему отдельными документами.

1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ)

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

«Гражданский кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001)

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, и наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании. (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ)

2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ)

  • Типовые бланки, договоры
  • Законодательство РФ
  • Законодательство Москвы
  • Законодательство Московской области
  • Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области
  • Постановления и Указы
  • Медицинское законодательство
  • Законопроекты
  • Документы СССР
  • Международное законодательство
  • Комментарии к законам
  • Общая судебная практика
  • Судебная практика: Москва и Московская область
  • Судебная практика: Поволжье
  • Судебная практика: Северо-Кавказский регион
  • Судебная практика: Северо-Запад
  • Судебная практика: Урал
  • Судебная практика: Волговятский регион
  • Судебная практика: Восточная Сибирь
  • Судебная практика: Западная Сибирь
  • Юридические статьи
  • Бухгалтерские консультации
  • Финансовые консультации
  • Статьи бухгалтеру

2.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана. 3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Согласно последней редакции (2016 г.) статьи 1149, правом на обязательную долю в наследстве обладают лица, указанные в законе, а также в форме, предусмотренной соответствующим нормативом:

  • Несовершеннолетние и нетрудоспособные наследники первой очерёдности. К таким лицам относятся: дети, родители, супруги. Независимо от существования завещания и последнего волеизъявления покойного, обязательные наследники по закону должны получить не менее 50 % от всего имущества, которое они бы унаследовали в обстоятельствах получения имущества при наследовании по закону.
  • Если существует завещание, обязательная доля распределяется из части имущества, принадлежавшей наследодателю, но не упомянутой в завещании. Если завещатель распределил все имущество между родственниками и/или приемниками, эта часть вычитается из завещанной собственности, даже если это влечёт уменьшение долей указанных в документе лиц.
  • К имуществу, положенному в неизменном порядке таким наследникам, причисляется любая собственность, в том числе та, что должна отойти к приемникам или другим наследникам по закону усопшего завещателя или наследодателя.
  • Если наследник, реализующий право на положенную ему долю, претендует на имущество, которым уже пользуется другое лицо, в том числе, приемник завещателя, потребуется судебное урегулирование такого вопроса.
    В случае фигурирования жилья или средств получения дохода, имущество может быть передано приемнику наследодателя. Лицу, претендующему на гарантированную часть имущества, будет сделана выплата из других видов собственности покойного.
  • Обязательная наследственная доля является минимальной социальной и материальной гарантией наиболее незащищенным категориям лиц в государстве.

    Законодательная база Российской Федерации

    Соответственно ст. 1148 ГК РФ, на обязательную долю в наследстве могут претендовать только определённые группы лиц:

  • Несовершеннолетние дети покойного, включая усыновлённых
  • Биологические и усыновлённые дети, достигшие совершеннолетия, но являющиеся нетрудоспособными, недееспособными или имеющие инвалидность любой группы
  • Нетрудоспособные, недееспособные, или имеющие инвалидность родители
  • Нетрудоспособные, недееспособные или имеющие инвалидность супруги
  • Иждивенцы, проживавшие с покойным и находившиеся на его полном материальном обеспечении (не во всех случаях должны быть родственниками первого круга, либо вообще состоять в кровном родстве с наследодателем).
  • Согласно ГК, обязательная доля в наследстве причитается тем категориям граждан, которые наиболее нуждаются в материальной поддержке покойного из-за пожилого возраста или неблагоприятного состояния здоровья, а также обеспечивались им при жизни. Степень родства в данном случае является второстепенной.

    Ещё одной важной особенностью данного вида наследования является то, что граждане, способные стать наследниками гарантированной доли, будут претендовать и на законную часть имущества (с использованием степени родства или завещания).

    Если же по каким-то обстоятельствам их право на собственность наследодателя переходит к другим лицам (более ранней очереди или в связи с завещательным документом), тогда наступает момент реализации права на гарантированную государством долю.

    В статьях об обязательной доле наследства также содержится информация о том, что иждивенцы, которые не относятся к первому кругу наследования или не являются несовершеннолетними, могут претендовать на свою часть имущества только в случаях нахождения на полном иждивении у покойного дольше 1 года.

    Размеры обязательной доли равны половине всего, что лицо унаследовало бы в случае перехода имущества по закону. Но эта сумма может быть уменьшена решением суда, если гражданин имеет некоторый доход на момент вступления в наследство.

    Снова согласно ст. 1148 об обязательной доле в наследстве, даже лица, обладающие правом на обязательную часть собственности покойного, при определённых обстоятельствах, могут быть лишены реализации данного права:

  • если гражданин пытался увеличить или забрать свою долю незаконными способами
  • если это лицо совершало противоправные действия в отношении покойного наследодателя
  • если гражданин приходился наследодателю родственником, обязанным выплачивать алименты, но уклонялся от этого обязательства при жизни покойного
  • родители наследодателя, лишённые родительских прав (если права были восстановлены, это правило отменяется).
  • В РФ обязательная доля в наследстве – практически неоспоримое право, закреплённое за наиболее незащищёнными финансово гражданами, отменить которое можно только в суде и при наличии веских доказательств.

    Любой из наследников вправе совершить самовольный отказ от своей доли в имуществе наследодателя. Также по положениям ГК РФ об обязательной доли в наследстве при завещании, возможен отказ от неё наравне с прочими видами наследования.

    Для осуществления отказа, лицо, обладающее правом на обязательную долю, должно составить соответствующее заявление и направить его в нотариальную контору, занимающуюся распределением и оформление наследственных прав.

    Как оформляется отказ от наследства подробнее здесь .

    Дополнительная информация о праве наследников на обязательную долю в этом видео:

    Обязательная доля в наследстве призвана обеспечить граждан, лишённых полноценного заработка, материальными ценностями и имуществом после смерти близкого человека. Для реализации данного права, наследникам достаточно обратиться к нотариусу, ведущему дело о наследстве с заявлением и обязательным пакетом документов.

    Вступление в наследство длится в течение 6-ти месяцев. Наследники обращаются к нотариусу, который осуществляет свою деятельность на той территории, где сконцентрирована основная часть наследственного имущества. Каждый наследник заявляет о своем намерении в форме заявления.

    Со дня обращения к нотариусу начинается сбор документации. На этот период нотариус должен определить круг лиц-наследополучателей и обеспечить сохранность имущества умершего лица. Для этого назначается управляющий.

    Нотариус имеет право завершить свою работу раньше положенного срока, если у него есть полная уверенность в том, что наследником является один человек. Это бывает редко. Чем больше имущественная масса, тем больше споров вызывает наследственное дело. Поэтому нотариус обязан выполнить свою миссию в соответствии с буквой закона.

    В ходе работы нотариуса проверяется:

    • была ли отражена воля умершего в письменном виде, в форме завещания;
    • Завещание должно быть согласовано с нотариусом, написано в полном здравии, при отсутствии угроз и вмешательства третьих заинтересованных лиц. При необходимости проводится экспертиза почерка. Иначе – подлинность этой бумаги ставится под сомнение.
    • какое количество родственников первой очереди претендуют на наследственную массу;
    • При отсутствии родственников первой очереди нотариусы обращают внимание на вторую очередь и т.д..
    • присутствуют ли среди потенциальных наследополучателей те, кто имеет привилегированные права;

    Привилегированные права означают получение наследства, выделение доли из общей имущественной массы во внеочередном порядке.

    Статья 1154 ГК РФ. Срок принятия наследства (действующая редакция)

    1. Общие положения

    Это институт гражданского права, который регулирует общест­венные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам.

    Значение наследственного права — в его тесной связи с институтом

    права частной собственности граждан, оно гарантирует переход имуще-

    > гва, принадлежащего физическому лицу, после его смерти согласно

    ю воле либо, если она не будет выражена, согласно закону близким

    Гуманитарная роль наследственного права имеет не только иму­щественный социальный аспект как стимул к труду и приумножению .оей собственности, материальной заботе о своих близких, но и нрав- I :

    В соответствии с Конституцией РФ (ч.4 ст. 35) право наследова­ния гарантируется.

    Основным нормативным актом в сфере наследственного права является Гражданский кодекс. Однако до принятия Третьей части Гра­жданского кодекса РФ наследование регулируется нормами ГК РСФСР 1964 г.

    Приоритет перед ГК 1964 г. имеют нормы ГК РФ, касающиеся пра­ва частной собственности гражданина, наследования прав участников юридических лиц и ряд других норм частей Первой и Второй ГК РФ.

    Источником наследственного права являются также Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (ст. 153-155).

    Содержатся нормы о наследовании и в ряде отдельных законов Российской Федерации (Об авторском и смежных правах, Об акцио­нерных обществах, Об обществах с ограниченной ответственностью, Основы законодательства о нотариате и др.).

    2. Основные понятия наследственного права

    Наследование — переход имущества умершего к другим лицам. По своей правовой природе оно является гражданским правопреемством, универсальным и непосредственным.

    Наследство — это имущество, принадлежавшее умершему, которое переходит по наследству. Оно охватывает совокупность имуществен­ных прав и обязанностей.

    Во-первых, в состав наследства входит право частной собственно­сти, круг объектов которого может включать в соответствии со ст. 35 Конституции РФ и ст. 213 ГК как движимое, так и недвижимое имущест­во, как предметы потребления, так и средства производства независимо от количества объектов определенного вида и стоимости имущества.

    Во-вторых, в состав наследственного имущества входят некото­рые другие, кроме права собственности, вещные права: право пожиз­ненного наследуемого владения земельным участком, сервитут.

    1. Наследственное право – институт гражданского права, в котором сосредоточены нормы, регулирующие переход имущества и некоторых неимущественных прав граждан после их смерти к другим лицам – их наследникам. Нормы наследственного права содержатся в Основах, ГК РСФСР 1964 г. в Законе РФ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»*, Законе РФ «О государственной пошлине» от 9 декабря 1991 г.** с изменениями, Законе РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» от 12 декабря 1991 г.*** с изменениями и др.

    * ВВС. 1993. № 10. Ст. 357.

    Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г.

    (с изменениями от 22 июня 1970 г. 12 декабря 1973 г. 1 марта, 18 декабря 1974 г.

    18 октября 1976 г. 3 февраля, 14 июня 1977 г. 20 февраля 1985 г. 28 мая 1986 г.

    24 февраля 1987 г. 5 января 1988 г. 16 января 1990 г. 21 марта 1991 г.

    4 марта, 24 июня, 24 декабря 1992 г. 30 ноября 1994 г. 26 января 1996 г.

    14 мая, 26 ноября 2001 г.) Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству.

    В каждом завещании присутствует такая фраза: « ст.535 Гражданского кодекса РСФСР мне нотариусом разъяснено».

    Данная статья устанавливает правила наследования обязательной доли в наследственном имуществе.

    До недавнего времени судебная практика ее применения считалась вполне устоявшейся. Однако теперь ситуация может измениться. Возможность изменения связана с Определением, вынесенным Конституционным Судом РФ 9 декабря 1999 г.

    Получение денег с лицевого счета после смерти родственника

    1.

    Договор контрактации опосредует отношения по заготовке сельскохозяйственных продуктов и сырья для их последующей переработки или продажи.

    Сильная зависимость сельскохозяйственного производства от погодных условий и других случайных факторов, влияющих на результат, делает производителя сельскохозяйственной продукции экономически более слабой стороной (в отличие, напр. от продавца по договору поставки).

    Источник: http://myeconomist.site/statja-535-grazhdanskogo-kodeksa-rsfsr-19287/

    специфики права / Малахов В.П. Концепция философии права: Науч. изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — С. 340.

    6 См.: Малахов В.П. Философия права: формы теоретического мышления. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — С. 16.

    7 Малахов В.П. Право как феномен культуры / Малахов В.П. Концепция философии права: науч. изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — С. 212.

    8 См.: Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова. 3-е изд., стереотипное. —М.:КомКнига,2006.—С. 105

    9 См.: СуперанскаяА.В., ПодольскаяН.В., Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы теории. — М.: Изд-во ЛКИ, 2007. — С. 42.

    10 Гаджимова Ф.М. Предпосылки многозначности понятия «источник права» / Малахов В.П. Концепция философии права: Науч. изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — С. 596.

    11 Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — С. 178.

    12 См.: Фролов С.Н. Связь концепций происхождения права и типов право-понимания: Дис… канд. юрид. наук. — М., 2007. — С.69.

    13 См.: Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / Под ред. Б.А. Серебренникова. — М., 1970. — С. 118, 195—196.

    14 Поскольку у представителей разных наук слово «термин» трактуется неоднозначно, считаем необходимым дать его определение: термин — это языковой знак, в словесной форме обозначающий понятие, входящее в систему понятий определенной области профессиональных знаний и употребляющийся в специальном значении.

    15 Будагов Р.А. Язык, история и современность. — М., 1971. — С. 62, 68, 99,

    131—133, 267—274.

    16 Лейчик В.М.Терминоведение: предмет, методы, структура. 3-е. изд. — М.: Изд-во ЛКИ, 2007. — С. 101.

    17 Малахов В.П. Проблема определения специфики права…

    18 Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашева. — СПб.: Изд. Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. — С. 479.

    19 Теория государства и права: Учеб. пособие / А.А. Иванов, В.П. Иванов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. — С. 165.

    1. Под приращением наследственных долей следует понимать увеличение части наследственного имущества, приходящегося на долю одних наследников, принявших наследство за счет доли другого, отпавшего по тем или иным причинам наследника.

    Порядок приращения наследственных долей определяется законом и действует постольку, поскольку он не противоречит воле наследодателя, изложенной в завещании, либо волеизъявлению наследников (например, отказ от наследства в пользу определенного лица).

    2. По общему правилу часть наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, переходит наследникам по закону. Переход имущества наследникам по завещанию допускается при условии, что совершено распоряжение в отношении всего имущества. При этом необходимо учитывать, что часть имущества, причитавшегося отпавшему наследнику, переходит пропорционально долям наследников, но не делится поровну. Так, если при наследовании по закону к наследованию по праву представления призваны двое детей наследника соответствующей очереди, то при наличии еще двух наследников той же очереди доли наследников до приращения составят 2/6, 2/6, 1/6 и 1/6 (доли лиц, призванных к наследованию по праву представления образуются в результате раздела доли наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем — 2/6 пополам), соответственно, при отпадении одного из наследников по закону, при пропорциональном приращении доли составят: доля оставшегося наследника по закону должна быть в два раза больше доли наследников по праву представления, соответственно, размер приращения также должен быть в два раза больше. Размер подлежащей распределению доли составит 2/6. Для обеспечения распределения доли размер долей всех оставшихся наследников следует привести к единому знаменателю 12 — 4/12, 2/12 и 2/12. Соответственно, распределению подлежит 4/12, при этом наследник по закону должен получить в результате приращения наследственных долей в два раза больше, т.е. размер приращения для наследника по закону составит 2/12, для наследников по праву представления — по 1/12. В итоге доли составят 6/12 — доля наследника по закону, по 3/12 — доли наследников по праву представления.

    Для осуществления права на принятие наследства наследником, пропустившим срок, установленный для принятия наследства, законом предусмотрено два порядка: судебный и внесудебный (согласительный).

    В соответствии с п. 1 комментируемой статьи по заявлению наследника, пропустившего срок принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство.

    Заявление такого наследника рассматривается судом в порядке искового производства. Суд рассматривает требование наследника, пропустившего установленный срок для принятия наследства, о восстановлении этого срока и признании его принявшим наследство.

    Основанием восстановления в судебном порядке срока, установленного для принятия наследства, по заявлению наследника, пропустившего срок, закон признает обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин пропуска срока принятия наследства.

    Такие обстоятельства могут быть связаны с наличием препятствий для зарождения намерения наследника принять наследство, а другие — для исполнения имеющегося у наследника намерения принять наследство.

    При обстоятельствах первого рода наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства. Например, от наследника скрыли факт смерти наследодателя или он не был извещен о таком событии, а сам наследник не имел возможности установить его.

    Лицом, которое не знало и не должно было знать об открытии наследства, может быть малолетний наследник или недееспособный, которые не способны понимать юридические последствия открытия наследства и правильно оценивать бездеятельность их законных представителей либо недобросовестно относящегося к своим обязанностям опекуна. Полагаем, что в подобном же положении может оказаться наследник по завещанию, если завещание в его пользу было сокрыто, либо наследник по закону отдаленной степени родства, проживающий отдельно от наследодателя и не поддерживавший личные связи с наследодателем.

    К числу наследников, которые не знали и не должны были знать об открытии наследства, безусловно, следует отнести еще не рожденного наследника. Рождение такого наследника может произойти и по истечении установленного срока для принятия наследства.

    Оценка обстоятельств с точки зрения признания их уважительными причинами пропуска срока осуществляется судом.

    4. Право наследника, пропустившего установленный срок принятия наследства, на его восстановление через суд ограничено во времени в интересах других наследников, принявших наследство, и обеспечения устойчивости гражданского оборота.

    Предусмотрено, что суд может восстановить пропущенный срок принятия наследства при условии, если наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (п. 1 комментируемой статьи). Введение этого срока выгодно отличает новые правила от правил ст. 546 ГК РСФСР, недостаток которых видели, в частности, в отсутствии временных ограничений для продления срока принятия наследства.

    Установленный 6-месячный срок исчисляется с момента, когда перестали действовать обстоятельства, препятствовавшие своевременному принятию наследства. Этот момент устанавливается судом в каждом конкретном деле в зависимости от характера причин пропуска срока. Это может быть день, в который наследник получил сведения об открытии наследства, или день, когда наследник после тяжелой болезни был допущен к работе, день возвращения из командировки особого назначения и т.д.

    Указанный срок, совпадающий по продолжительности с общим сроком принятия наследства, не является добавочным сроком принятия наследства, так как в границах этого срока наследнику предоставляется возможность обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока, но не возможность совершить предусмотренные законом действия, направленные на принятие наследства.

    Вместе с тем данный срок, предоставленный наследнику для обращения в суд, является одновременно периодом времени для осуществления права на наследование после истечения установленных сроков принятия наследства. Если наследник в течение данного срока не воспользовался правом обратиться в суд за восстановлением права на наследование, то такой срок не подлежит восстановлению. Он может быть с полным основанием признан погашающим право на восстановление пропущенного срока принятия наследства через суд и признания наследника принявшим наследство. В данном случае истечение именно этого срока погашает право на наследство наследника, пропустившего установленный срок принятия наследства по уважительным причинам.

    Право наследника, пропустившего установленный срок для принятия наследства, может быть добровольно признано (так называемый согласительный порядок) наследниками, принявшими наследство, независимо от причин и продолжительности просрочки принятия наследства.

    Законом предусматривается обязательная письменная форма данного каждым наследником согласия. Достоверность письменного согласия каждого наследника подтверждается либо тем, что оно дается в присутствии нотариуса, удостоверяющего факт дачи согласия, либо засвидетельствованием подписи давшего согласия наследника на выдаваемом документе.

    • Права пациентов на бумаге и в жизни Саверский А.В.
    • Права авторов литературных произведений Камышев В.Г.
    • Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» Батяев А.А.
    • Настольная книга судьи по гражданским делам Толчеев Н.К.
    • Настольная книга адвоката Искусство защиты в суде Джерри Спенс
    • Наследственное право Махмутова М.М.
    • Международное публичное право Шевчук Д.А.
    • Международное право Глебов И.Н.
    • Криминология.Избранные лекции Антонян Ю.М.
    • Криминалистическая энциклопедия Белкин Р.С.

    1. Время открытия наследства — важный юридический факт наследования. На день открытия наследства устанавливается состав наследства, основания наследования, круг лиц, которые могут призываться к наследованию, момент приобретения наследства, законодательство, подлежащее применению к отношениям наследования. День открытия наследства признается моментом, с которым связано исчисление сроков для принятия наследства, охраны наследства, получения денежных средств из банковского вклада или со счета наследодателя в целях компенсации расходов на похороны, выдачи свидетельства о праве на наследство и др.

    В п. 1 комментируемой статьи содержатся три случая установления времени смерти наследодателя: день смерти гражданина; день вступления в законную силу решения суда о признании гражданина умершим; день предполагаемой гибели гражданина, признанный судом днем смерти.

    2. Как правило, днем открытия наследства признается день смерти гражданина. Этот день указывается в свидетельстве о смерти гражданина, выданном органами ЗАГС.

    3. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства признается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Данное правило содержится в Законе об актах гражданского состояния. Согласно ст. 67 данного Закона в случае, если государственная регистрация смерти производится на основании решения суда об объявлении лица умершим, днем его смерти в записи акта о смерти указывается день вступления в законную силу решения суда.

    Кодекс состоял из четырех разделов:
    I. Общая часть
    Главы: Основные положения; Субъекты прав (лица); Объекты прав (имущества); Сделки; Исковая давность.
    II. Вещное право
    Главы: Право собственности; Право застройки; Залог имущества.
    III. Обязательственное право
    Главы: Общие положения; Обязательства, возникающие из договоров; Имущественный наём; Купля-продажа; Мена; Заём; Подряд; Поручительство; Поручение; Доверенность; Товарищество (простое, полное, на вере, с ограниченной ответственностью, акционерное общество); Страхование; Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения; Обязательства, возникшие вследствие причинение другому вреда.
    IV. Наследственное право.

    Кроме того, в кодексе имелось пять приложений:

    Среди разработчиков Гражданского кодекса 1922 г. были главным образом профессора права и научные работники. Несмотря на то, что советские власти осуществляли жесткий контроль за подготовкой кодекса и отрицательно относились к буржуазному правовому опыту, в тексте кодекса этот опыт был активно использован, поскольку иного материала просто не было. Кроме того, сказывался профессиональный настрой главных редакторов. П. Стучка, являвшийся одним из активных участников кодификационных работ, оценивал текст гражданского кодекса как «рецепцию буржуазного права Запада в его чистом виде». С другой стороны, в Гражданском кодексе 1922 г. ярко отразились и новые социалистические идеи гражданского права: монополия внешней торговли, объекты исключительной государственной собственности, ее повышенная защита, ограничение сферы деятельности частных предприятий и частного оборота. Кодекс представлял собой симбиоз буржуазного и вновь создаваемого социалистического права[1].

    В ГК РСФСР 1922 г. были закреплены принципиальные положения социалистического гражданского права, в частности: концентрация в руках государства основных средств производства, исключительная госсобственность на недра, землю, леса, воды, железные дороги. С другой стороны, этот кодекс разработан и принят в условиях перехода к нэпу что проявилось в следующем: здесь установлены правовые рамки для рынка, признается частная собственность и разнообразные формы предпринимательской деятельности. В кодексе признавались три вида собственности: государственная, кооперативная и частная (безусловное преимущество закреплялось за государственной). Что касается предпринимательства, то оно допускалось в тех формах, рамках и направлениях, которые соответствовали целям советского государства. Размер имущества, передаваемого по наследству, ограничивался 10 тыс. советских червонцев, при этом завещания были действительны только в отношении тех лиц, которые являлись наследниками по закону.

    Гражданский кодекс рсфср 1964 года о наследовании

    Если у вас возникли вопросы по статье 1149 ГК РФ вы можете задать вопрос на сайте или по телефону.
    Комментарии и консультации юристов даются бесплатно ежедневно с 9:00 по 21:00 по Московскому времени.
    Ответы на вопросы, полученные с 21:00 по 9:00, будут даны на следующий день.

    Все данные будут переданы по защищенному каналу.

    Все данные будут переданы по защищенному каналу.

    Все данные будут переданы по защищенному каналу.

    Очерк о развитии законодательства о наследовании

    Тема 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

    1. С 1 марта 2002 года вступили в действие часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации. В ней содержится раздел пятый Наследственное право.

    Нормы этого раздела систематизированы в пяти главах: Общие положения, Наследование по завещанию, Наследование по закону, Приобретение наследства, Наследование отдельных видов имущества.

    В новом наследственном законодательстве сохранена преемственность принципов регулирования конкретных норм ранее действовавшего законодательства, подняты на законодательный уровень определенные положения, сформулированные судебной и нотариальной практикой. В нем содержатся абсолютно новые нормы.

    Новое законодательство отличается более подробным и детальным регулированием. Такой подход объясняется необходимостью, во-первых, сосредоточить регулирование наследственных отношений на уровне закона, отказавшись от множества ранее принимавшихся на различном уровне, а чаще всего на уровне ведомств правовых актов во-вторых, обеспечить единообразие и стабильность нотариальной и судебной практики применения норм, регулирующих наследственные отношения.

    Введение в действие раздела “Наследственное право” ГК РФ

    Правила применения нового законодательства, регулирующего наследственные отношения, установлены Федеральным законом О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, принятым одновременно в частью третьей ГК РФ (26 ноября 2001 года).

    В названном Законе определена общая дата введения его в действие — 1 марта 2002 года (ст. 1).

    Применительно к актам, регулирующим наследственные отношения, признаны утратившими силу раздел VI Наследственное право ГК РСФСР 1964 года и ряд других актов, а также признан не действующим на территории РФ раздел VI Наследственное право Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик.

    Специально предусмотрено, что законы и другие правовые акты Российской Федерации, а также Союза ССР впредь до приведения их в соответствие с частью третьей действуют в пределах, в которых они не противоречат части третьей (ст. 2). В первую очередь это касается, естественно, Основ законодательства РФ о нотариате.

    В ст. 5 Закона, вслед за ст. 1, уточнено, что часть третья ГК РФ применяется к отношениям, возникшим после введения ее в действие. Это означает, что нормы раздела V ГК РФ Наследственное право применяются к правоотношениям, возникшим по наследствам, открывающимся с 1 марта 2002 года.

    Кроме того, специально предусмотрено, что по гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей ГК РФ, нормы раздела V Наследственное право применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

    Например, если при принятии наследства, открывшегося 1 января 2002 года, единственный наследник первой очереди, призванный к наследованию, 1 апреля 2002 года подает заявление об отказе от наследства, срок для принятия наследства наследниками второй очереди должен исчисляться уже в соответствии с п. 2 ст. 1154, то есть будет равен шести месяцам, а не трем, как было предусмотрено ранее. Если наследники, принявшие наследство, открывшееся 1 июня 2001 года, и получившие свидетельство о праве на наследство после 1 марта 2002 года, выразят согласие на включение в круг наследников наследника, пропустившего срок на принятие наследства, нотариус вправе согласно п. 2 ст. 1155 своим постановлением аннулировать ранее выданное свидетельство о праве на наследство и выдать новое свидетельство. Если наследство по завещанию, в котором был установлен завещательный отказ, открылось 1 ноября 2001 года, вопрос о сроках действия права на получение завещательного отказа будет решаться на основании п. 4 ст. 1137 ГК РФ.

    В Законе также установлены специальные правила введения в действие отдельных норм наследственного права. Речь идет о круге наследников по закону, об основаниях недействительности завещаний, а также об обязательной доле в наследстве.

    О круге наследников по закону (ст. 6 Вводного закона). Нормам о круге наследников по закону (ст. 1142-1148) придана обратная сила. Они могут применяться к наследствам, открывшимся до 1 марта 2002 года, в следующих случаях:

    1) если срок принятия наследства на 1 марта 2002 года не истек (например, если наследство открылось 15 сентября 2001 года, общий срок, установленный для принятия наследства, истечет 15 марта 2002 года). При отсутствии наследников, поименованных в ст. 532 ГК РСФСР (в редакции ФЗ от 14 мая 2001 года), наследство может быть принято наследниками, указанными в ст. 1145, в данном случае родственниками четвертой или пятой степени родства, либо пасынками и падчерицами, отчимом и мачехой наследодателя — абз. 3 и 4 п. 2, п. 3 ст. 1145)

    2)если срок на принятие наследства истек, но ни один из наследников, который имел право на принятие наследства по ранее действовавшему законодательству (ст. 532 и 548 ГК РСФСР), наследство не принял и свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (практика передачи имущества, которое переходило в порядке наследования государству, была не единообразной и в ряде случаев свидетельство о праве на наследство выдавалось не только РФ, но и субъектам РФ и муниципальным образованиям), либо наследственное имущество не перешло в их собственность по иным основаниям (в первую очередь это передача муниципальным образованиям в порядке ст. 225 ГК РФ бесхозяйного имущества, в состав которого чаще всего входит и наследственное имущество, речь может идти и об имуществе, право собственности на которое возникло в силу приобретательной давности).

    И в этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, но являются таковыми по новому законодательству, могут принять наследство.

    • Федеральный закон от 22.12.2020 г. № 435-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
    • Федеральный закон от 6.02. 2020 г. № 13-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»

    Определение права на получение наследства непосредственно зависит от того, как именно оно будет оформляться – по завещанию или же по закону.

    Завещание – это односторонняя сделка, предусматривающая возникновение определенных обязанностей и прав с момента открытия наследства. Другими словами, данное распоряжение полностью относится ко всему имуществу, которое было оформлено наследодателем на случай его смерти.

    В качестве места открытия рассматривается то помещение, в котором наследодатель проживал на постоянной основе.

    Если данное помещение не получается определить или же оно расположено за пределами государства, то в таком случае в качестве места открытия может рассматриваться тот участок, на котором находится наследуемое имущество.

    Если же у погибшего была определенная собственность в разных областях, то в таком случае открытие осуществляется в соответствии с местом, где находится недвижимость или каким-либо другим имуществом умершего, которое является наиболее ценным. Стоимость имущества в данном случае устанавливается в соответствии с рыночными расценками, определенными квалифицированными специалистами.

    Датой открытия устанавливается тот день, когда человек умер, в соответствии с информацией из свидетельства о смерти. В случае признания смерти человека в судебном порядке датой открытия наследства будет считаться вступление решения суда в законную силу.

    Цель гражданского кодекса — регулирование вопросов гражданского оборота. Документ содержит основы гражданского законодательства и регулирует множество вопросов, такие как определение дееспособности лиц, основы гражданских прав лиц, основы договорных отношений, а также институт наследования и многое другое.

    Наследованию посвящён отдельный раздел кодекса, а именно раздел номер пять. Он содержит основные вопросы, которые могут касаться наследства. Цель этого раздела — регулирование института наследование на таком уровне, который позволит ему слаженно функционировать в условиях правовой действительности.

    Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)

    Госдума приняла Гражданский Кодекс, затем его одобрила верхняя палата, а вступил он в силу в 1995 году, а именно 1 января. Однако, это касается его первой части, которая не регулирует наследственные вопросы.

    Наследство регламентирует 3 часть Гражданского Кодекса, а именно пятый раздел. Данная глава вступила в законную силу в 2002 году, первого марта.

    Подписание Государственной Думой производилось 1 ноября 2001 года, далее, в соответствии с действующим законодательством, закон прошёл процедуру одобрения Советом Федерации, которая состоялась 14 ноября 2001 года. Заключительный этап — подписание Президентом РФ, что произошло 26 ноября этого же года.

    Далее закон должен быть официально опубликован. В случае с частью третьей Гражданского Кодекса РФ это произошло в 2001 году, номере 49 Собрания законодательства РФ, на странице 4552.

    Граж­дан­ский Кодекс Рос­сий­ской Феде­ра­ции в ста­тье 1146 уста­нав­ли­ва­ет пра­во­пре­ем­ни­ков умер­ше­го наслед­ни­ка: доля закон­но­го наслед­ни­ка в слу­чае его смер­ти до момен­та откры­тия наслед­ства или одно­вре­мен­но с кон­чи­ной насле­до­да­те­ля пере­хо­дит к пря­мым потом­кам наслед­ни­ка, то есть к его детям и делит­ся в рав­ных частях меж­ду ними.

    Пра­во пред­став­ле­ния дей­ству­ет толь­ко в пер­вых трёх оче­ре­дях:

    • супру­ги, дети, роди­те­ли;
    • бра­тья и сест­ры (род­ные и непол­но­род­ные), дедуш­ки и бабуш­ки;
    • дяди и тёти.

    Сле­до­ва­тель­но, насле­до­вать по пра­ву пред­став­ле­ния могут:

    • вну­ки насле­до­да­те­ля (а так­же их потом­ки);
    • пле­мян­ни­ки и пле­мян­ни­цы;
    • кузе­ны (дво­ю­род­ные бра­тья и сест­ры).
    • То есть круг лиц НПП доволь­но огра­ни­чен.
    • В после­ду­ю­щих оче­ре­дях пере­ход пра­ва на при­ня­тие наслед­ства про­ис­хо­дит при отсут­ствии пре­тен­ден­тов в преды­ду­щих оче­ре­дях по сте­пе­ни род­ства* (от тре­тьей до шестой) — это общий закон насле­до­ва­ния.
    • При­ме­ча­ние*:
    • Сте­пень пря­мо­го кров­но­го род­ства в сосед­них поко­ле­ни­ях и через поко­ле­ния (род­ствен­ни­ки по вер­ти­ка­ли: роди­те­ли — дети; дед, баб­ка — вну­ки; пра­дед, пра­баб­ка — пра­вну­ки, …пред­ки — потом­ки) опре­де­ля­ет­ся по кол-ву поко­ле­ний, кото­рое про­шло до рож­де­ния насле­до­да­те­лем.
    • Сте­пень непря­мо­го кров­но­го род­ства в одном поко­ле­нии (род­ствен­ные свя­зи по гори­зон­та­ли: род­ные или непол­но­род­ные бра­тья и сест­ры, близ­не­цы, дво­ю­род­ные, тро­ю­род­ные, чет­ве­ро­ю­род­ные, …далее по кол-ву “колен” бра­тья и сест­ры) опре­де­ля­ет­ся от обще­го пред­ка.
    • Сте­пень непря­мо­го кров­но­го род­ства в сосед­них “коле­нах” и через “коле­на” опре­де­ля­ет­ся ана­ло­гич­но пря­мо кров­но­му род­ству: дяди, тёти — пле­мян­ни­ки (род­ные, дво­ю­род­ные, тро­ю­род­ные); дво­ю­род­ные и тро­ю­род­ные деды, баб­ки — дво­ю­род­ные и тро­ю­род­ные вну­ча­тые пле­мян­ни­ки).

    Пер­вый при­мер

    У оди­но­ко­го граж­да­ни­на Н. есть замуж­няя млад­шая род­ная сест­ра Л. с дву­мя детьми, кото­рая счи­та­ет­ся наслед­ни­цей вто­рой оче­ре­ди и род­ная тётя (тре­тья оче­редь наслед­ни­ков). По зако­ну, так как у Н. нет пря­мых наслед­ни­ков, сест­ра явля­ет­ся пре­тен­ден­том на наслед­ство. Но Л.

    уми­ра­ет от болез­ни рань­ше сво­е­го бра­та. После смер­ти Н. все его иму­ще­ство по пра­ву пред­став­ле­ния перей­дёт пле­мян­ни­кам (детям сест­ры). Но если бы у Л. не было детей, то иму­ще­ство Н.

    пере­шло бы его род­ной тете, так как у мужа сест­ры нет пра­ва насле­до­ва­ния по пред­став­ле­нию (оно име­ет­ся толь­ко у потом­ков).

    Вто­рой при­мер

    У граж­дан­ки К. отсут­ству­ют наслед­ни­ки пер­вой-вто­рой оче­ре­дей (то есть нет ни мужа, ни роди­те­лей, ни детей, ни род­ных бра­тьев и сестёр). Бли­жай­шие род­ствен­ни­ки — род­ные дядя и тётя, у кото­рых есть дети. Одна­ко они уми­ра­ют, и после смер­ти К. пра­во пред­став­ле­ния наслед­ства перей­дет дво­ю­род­ным бра­тьям и сёст­рам, кото­рые поде­лят его в рав­ных долях.

    Тре­тий при­мер

    Пой­дем по отда­лен­ным вет­вям семей­но­го дре­ва, что­бы услож­нить зада­чу:

    • Бли­жай­ший наслед­ник 30-лет­не­го граж­да­ни­на С. — это пра­де­душ­ка — дол­го­жи­тель Д. (наслед­ник чет­вёр­той оче­ре­ди, куда вхо­дят род­ствен­ни­ки тре­тьей сте­пе­ни род­ства).
    • У пра­де­душ­ки в живых остал­ся один пото­мок, кото­рый при­хо­дит­ся С. дво­ю­род­ным дедуш­кой.
    • Из дру­гих род­ствен­ни­ков у С. — толь­ко вну­ча­тая пле­мян­ни­ца (внуч­ка стар­шей непол­но­род­ной сест­ры С, род­ной по отцу, то есть доч­ка его пле­мян­ни­цы). Сама сест­ра с доче­рью тра­ги­че­ски погиб­ли в авто­ка­та­стро­фе. (Стать дво­ю­род­ным дедуш­кой в 30 лет — это не фан­та­сти­ка, а послед­ствия нерав­ных бра­ков роди­те­лей, когда один намно­го стар­ше дру­го­го, и у него есть взрос­лый ребе­нок от преды­ду­ще­го бра­ка).

    Вопрос: Каким обра­зом про­изой­дёт пере­ход пра­ва на при­ня­тие наслед­ства С. в слу­чае его смер­ти и одно­вре­мен­ной кон­чи­ны пра­де­душ­ки Д.?

    Ответ: С учё­том того, что пред­став­ле­ние по наслед­ству на чет­вёр­тую оче­редь не рас­про­стра­ня­ет­ся, пра­во насле­до­ва­ния пере­хо­дит в после­ду­ю­щую, то есть пятую оче­редь (вну­ча­тые пле­мян­ни­ки и дво­ю­род­ные дедуш­ки и бабуш­ки).

    Полу­ча­ет­ся, сын пра­де­душ­ки и внуч­ка умер­шей сест­ры будут делить иму­ще­ство С.

    меж­ду собой, но к обо­им оно перей­дёт по общим осно­ва­ни­ям — как к участ­ни­кам после­ду­ю­щей (пятой оче­ре­ди), так как в преды­ду­щих оче­ре­дях нет пре­тен­ден­тов.

    Но ведь сын пра­де­душ­ки его пря­мой пото­мок, как же здесь нет пра­ва пред­став­ле­ния? Все вер­но, дети — пря­мые потом­ки, но по пра­ву пред­став­ле­ния (если бы оно было) наслед­ство С.

    долж­но было достать­ся исклю­чи­тель­но его дво­ю­род­но­му дедуш­ке (един­ствен­но­му потом­ку пра­де­душ­ки).

    Но из-за того, что при тре­тьей сте­пе­ни род­ства такой вид пра­во­пре­ем­ства невоз­мо­жен, пра­во насле­до­ва­ния иму­ще­ства покой­но­го пере­шло в сле­ду­ю­щую оче­редь, в кото­рой, кро­ме дво­ю­род­но­го деда, есть ещё и вну­ча­тая пле­мян­ни­ца.


    Похожие записи:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *