Совершенствование законодательства по наследованию по завещанию
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Совершенствование законодательства по наследованию по завещанию». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
совершенствование, завещание, правовое регулирование, институт наследования, наследственные споры правовое регулирование, совершенствование, институт наследования, завещание, наследственные споры
- Как издать спецвыпуск?
- Правила оформления статей
- Оплата и скидки
Гражданином при жизни может быть составлено любое количество завещаний, но каждое последующее будет отменят предыдущее полностью или частично (ст. 1130 ГК РФ). При этом допускается наличие нескольких завещаний, каждое из которых не противоречит ни предыдущему, ни последующему документу. Для этого завещателю не нужно спрашивать чьего-либо совета или совершать дополнительные действия.
К структуре завещания предъявляются требования, в соответствии со статьей 1124 ГК РФ. Среди них:
- завещание должно быть составлено только лично — собственноручно либо со слов прямого завещателя, составление завещания через представителя по доверенности — не допускается;
- обязательная письменная нотариальная форма — исключения составляют случаи, когда обязанности нотариуса могут исполнять сторонние лица (ст. 1127 ГК РФ);
- документ должен быть подписан собственноручно, а при невозможности личного подписания, его подписывает стороннее лицо (свидетель) с обязательным указанием причины, по которой завещатель не смог самостоятельно расписаться в документе;
- воля должна быть свободной, без какого-либо принуждения, давления и прочих неблагоприятных для завещателя факторов.
- рекомендуем написать завещание от руки БЕЗ использования компьютера для снижения шансов на его дальнейшее оспаривание;
Если завещание не закрытое, то в обязанности нотариуса будет входить и указание на ошибки и несоответствия, допущенные при составлении документа. За регистрацию заведомо недействительного завещания, нотариус несет ответственность. Поэтому завещатели имеют право (при желании) получать от нотариуса справки и разъяснения относительно порядка составления завещания.
После завершения составления завещания, данные о нем переносятся в единую информационную систему нотариата. Там они будут находиться до тех пор, пока текст завещания не будет изменён частично, либо сам документ не будет отменён полностью. При жизни, наследодатель может отменять ранее составленное завещание и регистрировать новое, неограниченное количество раз.
Факт смерти гражданина официально зарегистрирован, а нотариусом получены все необходимые подтверждения. Он, в соответствии со своими прямыми обязанностями, оповещает лиц, указанных в завещании, об их законных правах. Делается это сразу, как только смерть завещателя подтверждается документально.
Извещённый гражданин, в случае своей заинтересованности, должен обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти завещателя. Сроки обращения по обоим вариантам наследования идентичны. При обращении необходимо иметь следующие документы:
- паспорт, либо его заменяющий документ;
- заявление о принятии наследства — составляется, как правило, по факту обращения
Дальнейшие действия полностью аналогичны с порядком наследования по закону. То есть, по истечении полугода с момента открытия наследства, наследникам по завещанию будут выданы свидетельства о праве на наследство по завещанию. После его получения, гражданам необходимо обратиться в территориальный Росреестр для регистрации перехода права собственности на имущественную массу, права на которую подлежат регистрации (недвижимость и т.д.).
Совершенствование наследственного права
Нередко наследники по завещанию пропускают полугодовой срок для обращения к нотариусу. На подобные ситуации распространяются правила статьи 1154, в соответствии с которыми восстановление срока будет возможно только через суд. Сложность решения вопроса связана с отсутствием информации у потенциальных наследников о том, что где-то с их участием было составлено завещание, и что они имеют права на определённую имущественную массу. Следовательно, на более частыми причинами пропуска срока могут являться:
- фактическое отсутствие информации — когда наследник не знал, и не мог знать о приобретении соответствующего статуса;
- незаконные действия наследников по закону — сокрытие завещания; не предоставление информации о смерти завещателя; фальсификация в процессе регистрационных действий; незаконные операции с наследственным имуществом; прочие обстоятельства;
- прочие объективные причины — тяжёлое физическое заболевание; нахождение в беспомощном состоянии.
Для начала рассмотрим ситуацию, когда наследников по завещанию несколько, и один из них не успел вступить в свои права. Как и в случае с наследованием по закону, здесь допускается реализация согласительного порядка. То есть, наследник, не успевший вступить в права, может обратиться ко всем остальным наследникам в письменном виде с просьбой / требованием о включении его в число законных наследников. Если к этому моменту проведены все регистрационные действия, то в случае достижения консенсуса, они будут пересмотрены. Но для этого необходимо добровольное согласие всех граждан, уже реализовавших своё право. Если не получится получить согласие всех наследников, вопрос придётся решать в суде. Здесь потребуется доказывать объективность причин пропуска срока по обращению к нотариусу.
Если наследник по завещанию один, то в случае пропуска им положенного срока, имущественная масса перейдёт к наследованию в порядке очерёдности. Права на обращение к нотариусу за принятием наследства перейдут подназначенным наследникам (ст. 1121 ГК РФ), а в случае отсутствия таковых — наследникам первой очереди. А если отсутствуют и таковые, то наследственные права передаются дальше, в порядке очерёдности.
К примеру, завещание было составлено на одного наследника, который вовремя не обратился к нотариусу за реализацией своего права. Как и полагается, права наследования перейдут наследникам первой очереди.
Если наследник по завещанию обратится к нотариусу в течение полугода после того, как отпали объективные причины пропуска срока, то ранее совершенные регистрационные действия будут полностью отменены, и имущественная масса будет передана ему полностью.
Получение какого-либо согласия со стороны воспользовавшихся своим правом наследников по закону — не требуется. Наследник по завещанию имеет право приоритета по отношению к наследнику по закону.
Если за это время имущество было реализовано, то при положительном исходе процесса, суд может обязать наследников по закону возместить стоимость имущественной массы в соразмерной части в любом допустимом виде.
Независимо от того, что указано в завещании указанные ниже лица наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них, при наследовании по закону:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя
- нетрудоспособные супруг и родители наследодателя (пенсионеры, инвалиды)
- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ:
Наследодатель завещал все свое имущество — квартиру и машину — любовнице, однако на момент смерти у наследодателя имелся несовершеннолетний сын от первого брака и несовершеннолетняя дочь — от второго, с которыми наследодатель не живет. На что вправе претендовать несовершеннолетние дети после смерти отца при наличии такого завещания?
Так как завещано ВСЕ имущество, то обязательная доля рассчитывается исходя из стоимости этого имущества. При наследовании по закону им причиталось бы по 50% от стоимости имущества умершего отца каждому. Однако при наличии завещания в качестве обязательной доли в наследстве они вправе получить каждый по 25% (то есть половину того, на что могли рассчитывать без завещания) от стоимости квартиры и машины. Если бы помимо квартиры и машины, указанных в завещании, у наследодателя имелось бы еще имущество, например, еще квартиры или деньги на расчетном счете, то денежный эквивалент 25% завещанного имущества удовлетворялся бы из данного незавещанного имущества (в первоочередноми порядке по отношению к иным наследникам по закону, в случае их наличия) . Таким образом, в рассматриваемой нами ситуации, любовница получит 50%, а несоверешннолетние дети — по 25%. Если бы детей было четверо. При наследовании по закону каждый из них получил бы по 25%, значит их обязатльная доля составит по 12,5%, и точно также люьвница получит 50%, а дети — по 12,5%. Иными словами сколько бы лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве ни было, они уменьшат размер завещанного имущества ровно вполовину.
Стоит обратить внимание, что при определенных обстоятельствах суд вправе снизить размер или отказать в выплате обязательной доли.
Как в любой науке, отрасли или подотрасли права, выделяют основные понятия наследственного права. Они устанавливают и определяют терминологию, которой пользуются и теоретики, и практические специалисты. Среди основных понятий, конечно же, наследодатель и наследник. Именно эти лица являются основными субъектами, на регулирование действий которых направлено наследственное законодательство.
Наследодатель и наследники – это субъекты наследственного права. Именно они являются действующими лицами наследного правоотношения. В соответствии с законодательством, наследодателем может выступать только человек, независимо от его принадлежности к государству (гражданин, иностранец, лицо без гражданства). Юридические лица наследодателями быть не могут, ибо переход прав на их имущество связан с процедурой ликвидации или банкротства, а это другие гражданские взаимоотношения.
Юридические лица могут выступать в качестве наследников, но только в качестве наследников по завещанию. В отличие от физических лиц, которые наследуют как по завещанию, так и по закону.
Чтобы получить по наследству имущество, наследник должен обладать таким качеством, как наследственная правоспособность.
Немаловажную роль в наследственном праве играют лица, которые способствуют реализации последней воли человека – нотариус, исполнитель завещания (если такой назначен завещателем), свидетели, наследники, отказополучатели.
Важную роль в процессе играет нотариус. Его функция заключается не только в заверении подписи наследодателя, но и в разъяснении ему сути происходящего, последствий его действий, проверка психического и физического состояния человека (конечно же, только визуальная).
Пути совершенствования российского законодательства о наследовании
Этапы развития наследственного права в России обычно связывают с периодами развития государства и государственности. Обычно исчисление начинают с Древней Руси и нормативного документа, именуемого «Русской правдой», который систематизировал и упорядочил традиции наследования (родственники были определены как единственные возможные наследники).
Ученые выделяют период XV-XVIII веков как достаточно стабильный и эволюционный, после которого динамичность исторических событий повлекла за собой быструю смену наследственных этапов: дореволюционный, советский и современный.
Современный этап также характеризуется стабильностью, поэтому новое в наследственном праве 2017 года затрагивает деятельность только регистрационных органов.
- Наследование по закону и по завещанию
- Как проверить наличие завещания
- Вступление в наследство по завещанию: порядок действий
- Фактическое вступление в права наследования
- Обязательная доля в наследстве при завещании
- Оформление наследства по завещанию после смерти
- Документы на наследство квартиры по завещанию
- Получение нотариального свидетельства о праве
- Пошлина на наследство по завещанию
- Оформление недвижимости на имя наследника
- Если пропущен срок принятия наследства по завещанию
С развитием частной собственности в России граждане чаще стали составлять завещательное распоряжение на случай смерти. Для правопреемников вступление в наследство по завещанию — более простая процедура, которая не требует доказывания родства, уменьшает количество споров и разногласий при разделе имущества. Для вступления в наследственные права законом отводится срок 6 месяцев.
Должным образом составленное и удостоверенное завещательное распоряжение — бесспорный документ для нотариуса и наследников. Воля умершего — закон, который должен быть исполнен. Наследодатель может передать свое имущество в наследство по завещанию даже не родственнику, учредить наследственный фонд с определенной целью, завещать собственность организации или государству.
И только в отсутствие завещательного документа, либо в отношении незавещанного имущества, может быть применен порядок наследования по закону. Он предусматривает переход собственности умершего наследодателя к его ближайшим родственникам (отец, мать, дети, супруг). По близости родства они разделены на 8 очередей наследования, и каждая последующая очередь призывается в отсутствие правопреемников предыдущей. Если нет родственников, право наследовать приобретают пасынки, отчим, мачеха и иждивенцы умершего, даже когда они не связаны кровным родством.
Таким образом, наследование по завещанию в РФ является приоритетным, а наследование по закону применяется «по остаточному принципу». Оспорить составленный наследодателем документ очень сложно, практически невозможно. Для этого нужно доказать в суде недееспособность, неспособность завещателя руководить своими действиями на момент составления документа, либо принуждение со стороны заинтересованных лиц.
Выше было описано, как вступить в права наследства по завещанию через нотариуса, с получением официального свидетельства. Этот нотариальный документ служит основанием для перерегистрации имущества на свое имя. Например, обязательной является государственная регистрация недвижимых объектов (Росреестр), автомобиля (ГИБДД), оружия (МВД), бизнеса (ФНС). В перечисленные государственные органы нотариус направляет документы сам.
Законом допускается еще одна форма наследования — фактическое принятие имущества. В этом случае наследник просто пользуется завещанным имуществом, как своим собственным. Однако при этом у него на руках нет документов, которые необходимы для оформления имущества на свое имя.
Можно вступить в наследство по завещанию на квартиру, дом и фактически проживать в них, распоряжаться ими (сдавать по найму). Но совершить какую-либо сделку с такой недвижимостью невозможно (продать, подарить, реконструировать). Для этого потребуется выписка из Росреестра о праве собственности на объект, которую фактический владелец предъявить не сможет.
Закон ограничивает свободную волю завещателя только одним условием — выделением доли обязательным наследникам. К ним относятся дети наследодателя, не достигшие 18-летнего возраста, нетрудоспособные супруг и родители, а также инвалиды из числа родственников — наследников по закону, которых он содержал при жизни не менее года перед кончиной.
Если перечисленные лица не получают наследство по завещанию, им выделяется обязательная доля в размере ½ того, чтобы они получили при наследовании по закону. Доля обязательных наследников погашается из незавещанного имущества, а если его нет или недостаточно, за счет других наследников.
Окончательный итог работы нотариуса — выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию обратившимся правопреемникам умершего. Этот документ подтверждает их права на имущество перед третьими лицами и предоставляется нотариусом в регистрирующие органы, если полученные объекты требуют регистрации права собственности. Доли наследников в наследстве по завещанию определяются равными, если завещатель не указал иное в своем распоряжении. Например, два наследника на дом получат одно свидетельство (или два разных при желании) на ½ долю в праве на жилой объект.
За совершение любых нотариальных действий законом предусмотрена оплата — складывающаяся из двух частей: госпошлина (ст. 333.24 НК РФ) и стоимость правовой и технической работы нотариуса (УПТХ). Размер пошлины на наследство по завещанию зависит от оценочной стоимости наследуемого имущества и составляет:
- 0,3 % — для ближайших родственников (супруг, дети, родители), но не более 100 тыс. руб.;
- 0,6 % — для всех других категорий наследников, максимальный размер 1 млн рублей.
Госпошлина не взыскивается с несовершеннолетних лиц, а также наследников, проживающих в одном жилом помещении с завещателем и продолжающих в нем жить после его смерти.
При вступлении в наследство по завещанию цена взысканной пошлины увеличивается на сумму УПТХ (стоимость услуг нотариуса по ведению дела и оформлению свидетельства). Тарифы устанавливаются городской нотариальной палатой и обязательны для всех нотариальных контор в пределах области (региона), их размер зависит от вида объекта.
Чтобы определить, сколько платить за наследство по завещанию, необходимо знать цену наследственного имущества. Для недвижимости нотариус принимает во внимание кадастровую стоимость квартиры (другого объекта), а для многих других видов имущества требуется проведение независимой оценочной экспертизы.
После получения документа о праве оформление наследства на квартиру (доли в ней) по завещанию заключается в подаче нотариусом (с 01.02.2019) заявления в Росреестр для регистрации перехода права собственности на имя наследника.
Если пропущен срок принятия наследства по завещанию
После истечения 6-месячного срока, отведенного на вступление в наследственные права, нотариус выдает свидетельства обратившимся лицам, закрывает дело и направляет в архив. Если позднее объявляется наследник и заявляет о своих правах, он будет вынужден восстанавливать их через суд в случае, если не было фактического принятия.
На сегодняшний день все завещания занесены в ЕИС, а с 2014 года дополнены образцом документа в электронном виде.
При этом возникают разные ситуации:
- правопреемник, который должен был вступить в наследство по завещанию, уже принял свою долю по закону;
- наследник не знал о завещательном распоряжении в свою пользу и не принимал наследство ни по одному основанию.
В первом случае, если в заявлении о принятии наследства правопреемник указал, что принимает его по всем основаниям, считается, что он не пропустил срок принятия наследства. Следовательно, права наследования имущества по завещанию сохраняются.
Во втором случае необходимо доказать добросовестность незнания наследника об открытии наследства. Четких критериев добросовестности не определено, поэтому судебная практика складывается по разному. Уважительной причиной пропуска считается тяжелая болезнь, беспомощное состояние (см. п. 40 Постановления Пленума ВС РФ №9 от 29.05.2012 г.)
Такие основания пропуска срока обращения, как незнание закона, отсутствие сведений о наследственном имуществе, о наличии завещания часто не принимаются во внимание. В связи с этим рекомендуется потенциальным наследникам своевременно обращаться к нотариусу и проводить поиск возможного завещания.
Наша нотариальная контора расположена в центре Москвы, работает ежедневно до 21.00 вечера в рабочие дни и до 20.00 в выходные. Обращайтесь на консультацию по вопросу, как вступить в наследство по завещанию, в любой день. Записаться на удобное время приема можно по телефону или с помощью формы обратной связи на сайте.
- С карты Сбербанка украли деньги – что делать
- Как и куда подать иск о разделе имущества при разводе
- Можно ли самозанятому работать по трудовому договору
- Зачем оформляется закладная на квартиру при ипотеке и какие возможности она предоставляет банку
- Вклады в Сбербанке: какие бывают, как выбрать, можно ли открыть через Сбербанк Онлайн
- Подборка материала за ноябрь 2020 года, 05.12.2020
- ТОП-10 популярных материалов из категории «ЖКХ и ЖКУ», 16.09.2020
- ТОП-10 популярных статей из категории «Исполнительное производство», 08.09.2020
- Подбор материалов по теме: «Алименты и пособия», 02.09.2020
- Подбор материала по теме: «Судебный пристав-исполнитель», 30.08.2020
Если Вы хотите более конкретно, а не в общих чертах, ознакомиться с содержащимися общими положениями о завещании, тут не обойтись без изучения ст. ст. 1118 — 1139 ГК РФ. Каждая из них раскрывает определенные особенности и порядок работы с завещанием как наследователя с наследниками, так и нотариуса.
Как мы уже говорили выше, одним из важнейших принципов является принцип свободы завещания, который единственно что ограничен дееспособностью лица. Если лицо на момент составления завещания является недееспособным, то такой документ не будет иметь юридической силы, хоть и будет составлен лично наследодателем. Так же юридической силы не будет иметь документ, составленный близким родственником недееспособного лица в целях помощи его оформления. Именно поэтому к такому серьезному вопросу необходимо подходить заранее и очень ответственно. Как говорится, в трезвом уме и в светлой памяти.
Далеко не все сталкивались с таким явлением, как розыск завещания. Да что уж говорить, многие вообще и понятия не имеют, что это за юридическая ситуация. Если изъясняться простым языком, в течение 6 месяцев человек должен принять наследство, но часто бывает ситуация, когда неизвестно, в каком нотариальном округе находится завещание. Или же лицо вовремя не узнало о смерти наследодателя, а теперь приходится быстро включаться в процесс наследования — в таком случае Вы можете исследовать реестр наследственных дел и получить необходимую информацию. Если же наследники так и не появятся, наследство умершего даже при завещании перейдет государству.
Что же касается документов, то здесь список не сильно отличается от наследования по закону. Перечень примерно такой:
- Заявление о принятии наследства (составляется у нотариуса по образцу).
- Завещание.
- Свидетельство о смерти.
- Паспорт.
- Доказательство родственных отношений (при наследовании по завещанию — не обязательно).
- Документы с паспортными данными наследодателя.
- Выписка из домовой книги.
- Доверенность.
- Недостойные наследники – отстранение от наследства недостойных наследников
- Наследство по закону / Порядок наследования и сроки вступления в наследство
- Порядок вступления и оформления наследства
- Наследственные споры — юридическая консультация по наследственным делам и спорам
- Оспаривание завещания и признание завещания недействительным
Исходя из ст. 1118 Гражданского кодекса РФ, завещанием считается односторонний акт гражданина, в котором он выражает свою волю по поводу распоряжения собственным имуществом на случай смерти.
Право составить завещание имеют лишь совершеннолетние дееспособные лица, которые выражают свою волю лично – составлять его через посредников и представителей запрещено.
В завещании может содержаться воля лишь одного гражданина, распоряжение одновременно нескольких субъектов недопустимо.
Согласно ст. 1124 ГК, документ составляется письменно и подлежит обязательному нотариальному оформлению – в противном случае его следует считать недействительным.
Исключения составляют завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах и с соблюдением ст. 1129 ГК. В остальных случаях дата и место нотариального удостоверения отражаются на самом документе.
Наследование по завещанию осуществляется в том же порядке, что законное принятие имущества. Отличие лишь в том, что вместо документов, свидетельствующих о степени родства наследника и отдающего, нужно предоставить в нотариальную контору завещание.
Данное требование связано с тем, что завещание – это документ, выражающий волю человека по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай его смерти. И так как это распоряжение совершается в одностороннем порядке, то наследование должно быть согласовано с лицом, указанным в завещании.
Вывод тот же — необходимо завещание. Цель данной работы – рассмотрение и анализ понятия и правовых последствий наследования по завещанию.
В соответствии со статьей 1154 Гражданского кодекса РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.
Чтобы оспорить завещания, требуется обратиться к юристу в Ижевске, который поможет составить иск и собрать доказательства. В заявлении указывается название суда, данные инициатора разбирательств и ответчика, размер государственной пошлины, причины обжалования завещания, требования. Иск относится в канцелярию районного суда. Дальше остается ждать решение суда, попутно предоставляя необходимые сведения и бумаги.
Завещание признается недействительным, если оно неправильно составлено, отсутствует дата, печать нотариуса или подпись наследодателя. Документ аннулируется, если завещатель был невменяемым – пьяным, под воздействием психотропных препаратов, наркотиков, больным или страдающим старческим слабоумием. Последнее волеизъявление становится недействительным, если было составлено под давлением или подпись завещателя поддельная.
Правила наследования на основании завещания предполагают единственное исключение из принципа свободы и главенства последней воли наследодателя – они ограничиваются правом обязательных наследников на обязательную долю в наследственной массе.
Согласно ст. 1149 ГК, таким правом обладают нетрудоспособные:
- или не достигшие 18 лет дети усопшего;
- родители и супруги;
- иждивенцы.
Обязательная доля указанных лиц составляет не меньше половины того, что бы они получили при наследовании в общем порядке. Право на нее не зависит от состава и сути завещания, а также от круга избранных усопшим наследников.
Изначально доля удовлетворяется за счет незавещанной части собственности. При ее недостаточности доля распространяется и на завещанную часть, даже если право наследования имущества по завещанию после смерти наследодателя будет нарушено.
К слову, объем такой доли может быть урезан судом или же в ее выделении вообще может быть отказано в случае, если выделение обязательной доли лишит наследника по завещанию жилья или основного источника дохода.
Больше на эту тему расскажет статья «Обязательная доля по завещанию».
Получить квартиру по завещанию могут только те, кто был указан в документе лично наследодателем. Другим категориям родственников, в том числе и самым близким, ничего не перейдет по наследству. Но в число приемников могут попасть родственники, относящиеся к первой очередности наследования при некоторых обстоятельствах.
- Дети наследодателя – если им нет 18 лет либо они имеют статус нетрудоспособных (по состоянию здоровья).
- Родители умершего – если они являются нетрудоспособными в силу инвалидности либо преклонного возраста.
- Супруг или супруга погибшего – если он или она нетрудоспособный (в силу возраста или болезни).
Вышеперечисленные категории родственников имеют право на получение части наследства наравне с приемниками, которые указаны в завещании. В данной ситуации статья 1149 ГК РФ дает право на получение 50% от доли, которая могла бы отойти к указанным близким при отсутствии завещания.
Обязательная доля положена в случае, если претендент был признан иждивенцем наследодателя: проживал вместе с ним на одной территории и материально от него зависел. Выделение собственности в пользу иждивенца производится из неунаследованных владений. Если такового имущества нет, то обязательная доля рассчитывается за счет уменьшения размеров наследства других получателей.
Супруг или супруга может получить 50% долю в квартире и в другом имуществе, если такое было приобретено в период брака и является общими (совместными) владениями.
Далее предлагаем разобраться, нужно ли вступать в наследство, если есть завещание. Дело в том, что, согласно ст. 1152 ГК, чтобы приобрести наследство, его необходимо принять.
В соответствии со ст. 1153 ГК, законом предусмотрены два способа принятия наследственной массы:
- подача соответствующего заявления в нотариальную контору;
- фактическое овладение наследственной собственностью: вселение, ремонт, смена замков, уплата долгов.
Учитывая, что гл. 64 ГК определен порядок вступления в наследство по завещанию, вступать в наследство придется в любом случае и по завещанию, и по закону. Даже в случае фактического принятия имущества без обращения к нотариусу и получения свидетельства, подтверждающего наследственные права, не обойтись.
Общие положения о наследовании по завещанию
Важнейшая особенность наследования по завещанию, которая влияет на действительность этого документа, – это дееспособность завещателя. Под дееспособностью понимается способность гражданина при помощи своих действий приобретать и исполнять гражданские права, также создавать для себя права гражданина и исполнять их. Такие возможности появляются у российских граждан с того момента, как они становятся совершеннолетними, то есть когда им исполняется восемнадцать лет.
Наше законодательство гласит о том, что наследодатель во время составления завещания должен быть полностью дееспособным гражданином.
Следует знать, что к полностью дееспособным относятся такие лица, которые вступили в брак до достижения ими брачного возраста, а также эмансипированные лица.
Люди, которые являются частично дееспособными или ограниченно дееспособными, не имеют завещательной дееспособности. Если лицо было признано недееспособным уже после составления завещания, то этот факт не оказывает никакого влияния на юридическую силу такого документа, который был составлен до того, как человек стал недееспособным. Однако подобное завещание можно и оспорить на основании 177 статьи ГК РФ. Недееспособность наследодателя играет большую роль и в таких вопросах, которые касаются освобождения наследующей стороны от наследования как недостойной.
Законное наследование подразумевает то, что есть определенная очередь наследования, которая имеет прямую зависимость от степени родства по отношению к наследодателю. То есть, к примеру, наследники третьей очереди получат свою долю наследства, если две предыдущие очереди родственников сделают отказ от наследства или просто будут отсутствовать.
Наследование по завещанию – это воля завещателя, поэтому нет никакой необходимости в передаче и распределении наследства в порядке очереди родственникам-наследеникам. В чем главное отличие наследства по закону от наследства по завещанию? Оно заключается в том, что наследование по завещанию разрешает передать наследство абсолютно любому человеку, который может не приходиться родственником наследодателю. К тому же наследство можно завещать государству, юридическому лицу, муниципальному образованию.
Наследодатель на законных основаниях может включить в завещание такие распоряжения: о завещательном отказе, о завещательном возложении и о том, что душеприказчик обязан исполнить завещание.
Завещающая стороны имеет право не рассказывать никому об изменениях, внесенных в завещание, о составлении завещания и о том, какая информация содержится в нем.
Такое завещание обязательно должно быть заверено нотариально. Сегодня нотариусы пользуются различными способами нотариального удостоверения завещания. Самые известные из них:
- Открытое завещание, которое пишет сам наследодатель собственной рукой, либо с его слов составляет завещание нотариус;
- Закрытое завещание, которое составляет и подписывает завещатель собственноручно.
В завещании, которое записывает нотариус, наследодатель обязан прочесть каждое слово от начала до конца. Если подобные действия невозможны, то завещание зачитывает нотариус. Об этом должна быть специальная запись. Завещание может быть подписано рукоприкладчиком, а не завещателем при условии, что у наследодателя имеются физические недостатки, если он тяжело болен или просто является неграмотным.
Также в завещании должно быть написано, почему завещатель не подписал собственноручно завещание. В завещании обязательно указываются фамилия, имя, отчество и место жительства лица, подписавшего завещание по просьбе наследодателя.
Такое завещание можно составлять при свидетелях. В завещании, связанном с распоряжением денежных средств, которые находятся в банке, ставится личная подпись только наследодателя.
Иногда в отдельных случаях обязательно наличие свидетелей во время составления и подписания завещания (требования закона или воля наследодателя). Завещание, которое составляется при свидетеле, необходимо подписать им. В таком завещании записывают всю необходимую информацию о свидетеле: его имя, фамилию и отчество, место жительства и паспортные данные.
Во время составления и подписания завещания свидетелями не могут быть гражданин, в пользу которого составлено это завещание или наоборот сделан отказ, члены его семьи и родственники. Также в роли свидетелей не могут выступать неграмотные лица и не обладающие полной дееспособностью, нотариус или другой человек, который занимается удостоверением завещания. Люди с физическими недостатками, которые не дают возможности осознавать существо происходящего, и лица, которые не владеют языком в полной степени, на котором составляется завещание также не могут быть свидетелями.
Нотариус обязан сообщить всем присутствующим и участвующим в процедуре составления и удостоверения завещания соблюдать тайну завещания (статья 1123 ГК РФ).
УДК 347.65.68 ББК 67.404.4
Г.М. МУРТАЗИНА
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
Ключевые слова: наследственное право, завещание, наследство, наследственный фонд, право на обязательную долю в наследстве, наследственный договор, совместное завещание супругов.
Социально-экономические изменения в России предопределили необходимость реформирования отечественного наследственного права. Однако любое изменение норм наследственного права требует предельно взвешенного и поэтапного подхода, как минимум, потому, что наследование затрагивает абсолютно всех. В данной статье исследованы наиболее важные и интересные новеллы наследственного права с точки зрения эффективности и целесообразности их внедрения в Гражданский кодекс РФ. На основе анализа норм Гражданского кодекса РФ, регламентирующих наследственные отношения, выявлены некоторые законодательные пробелы. Целью исследования является анализ наиболее актуальных вопросов, связанных с реформированием действующего гражданского законодательства в области наследования. Представленные в статье выводы и рекомендации могут способствовать дальнейшему исследованию проблем наследственного правоотношения и применению результатов исследования для совершенствования норм части третьей Гражданского кодекса РФ.
Реформирование современного российского наследственного права является одной из наиболее обсуждаемых тем в юридическом мире в связи с тем, что на сегодняшний день возникает немало сложных вопросов, затрудняющих практическое применение отдельных новых норм законодательства о наследовании.
Работа в области реформирования наследственного права ведется начиная с 2015 г. по инициативе председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству П.В. Крашенинникова [5].
Некоторые изменения в правовом регулировании наследственных правоотношений уже вступили в силу. Так, с 1 сентября 2016 г. изменились правила определения времени открытия наследства. Теперь время открытия наследства определяется моментом смерти, а не датой наступления смерти, как было ранее, что в некоторых случаях может существенно повлиять на то, в каком порядке будет осуществляться наследование1. Причем момент может определяться не только часом, но и минутами, секундами.
Также следует отметить, что изменились нормы закона о коммориентах. Федеральным законом от 30 марта 2016 г. № 79-ФЗ в текст п. 2 ст. 1114 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) добавлено положение «если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно». Следовательно, если граждане, умершие в один и тот же день, раньше в целях наследственного правопреемства считались умершими одновременно и не наследовали друг
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фед. закон от 30.03.2016 г. № 79-ФЗ // Рос. газета. 2016. 1 апр.
после друга [1], то в настоящее время коммориенты выступают в качестве наследодателей и наследников, если возможно установить момент смерти каждого. Сказанное исходит из буквального толкования п. 2 ст. 1114 ГК РФ1, если есть возможность определить точное время смерти каждого из умерших, тогда гражданин, умерший позже, будет считаться наследником умершего ранее.
Тем не менее следует отметить, что установление момента смерти ещё не может достаточно полностью решить все вопросы, возникающие при наследовании лицами, признаваемыми сейчас коммориентами. Представляется, что необходимо законодательно установить презумпцию или иные правила, из которых можно было бы утверждать, что второе лицо, скончавшееся позднее, согласно принять наследство, оставшееся после гражданина, скончавшегося в этот же день, но ранее.
Вместе с тем в данном случае невозможно будет применить правила о фактическом принятии наследства, поскольку невозможно позднее умершим гражданином принятие наследства после ранее умершего в этот же день гражданина.
Изменения коснулись и суммы, выдаваемой банком на организацию похорон наследодателя. С 20 марта 2016 г. предел суммы, выделяемой на осуществление погребения наследодателя из принадлежавших ему денежных средств, находящихся на банковских счетах, возрос до 100 тыс. руб.2.
Ранее в п. 1 ст. 1158 ГК РФ была закреплена норма о том, что наследник имеет право отказаться от наследства в пользу других лиц, которые могут быть наследниками по завещанию или наследниками по закону любой очереди, а также в пользу тех, кто призван к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Безусловно, наследник, в пользу которого производится отказ, не должен быть лишен наследства. При этом для осуществления в его пользу отказа не обязательно указание такого наследника в завещании и призвание его к наследованию. Возможно, такое изменение последовало за признанием предыдущей редакции п. 1 ст. 1158 ГК РФ частично неконституционной постановлением Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2013 г. № 29-П3.
В настоящее время наследование акций является одним из дискуссионных вопросов в цивилистической науке. Дело в том, что на практике возникают многочисленные проблемы, связанные с правом наследования акций (так, например, вопросы исследования института дробных акций, различия правовой природы бездокументарных и документарных ценных бумаг приобретают еще большую актуальность), а законодательное регулирование наследования данного вида имущества практически отсутствует.
Как отмечают Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников, «каких-либо особенностей порядка наследования акций законодательством не установлено. В порядке наследования переходят не только сами акции как разновидность ценных бумаг, но и закрепленная ими совокупность имущественных и неимущественных прав, которыми располагал умерший участник акционерного общества»[102].
На сегодняшний день современное гражданское законодательство содержит лишь одну норму — п. 3 ст. 1176 ГК РФ. Из текста указанной статьи следует: «В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества».
Согласно ст. 1164 ГК РФ наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников. А согласно ст. 252 ГК РФ имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними, при этом участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества.
Н. Михеева отмечает: «…владение, пользование и распоряжение акциями, право общей собственности на которые принадлежит нескольким наследникам, вызывает немало вопросов теоретического и практического свойства. Однако ни закон, ни теория, ни практика пока не дают на них ответов…»[103].
В.В. Долинская делает справедливое замечание: «Об общей долевой собственности гласит п. 3 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»[104], но идет ли речь о дробных акциях или другой ситуации, остается спорным вопросом»[105]. При этом данный автор утверждает, что такое положение вещей демонстрирует недостатки правового регулирования дробных акций как в акционерном законодательстве, так и в наследственном праве. На наш взгляд, ответ на данный вопрос лежит на поверхности и видится в следующем: при наследовании акций просто невозможно говорить о появлении дробных акций, поскольку не только Законом об акционерных обществах не предусмотрена возможность появления дробных акций в случае наследования, а также такое решение исходит и из потребностей хозяйственного оборота (зачем усложнять его, если мы так долго стремимся упразднить институт дробных акций, о чем в принципе и свидетельствует законотворческая инициатива).
Присоединяясь к позиции Н. Михеевой в отношении сохранения целостности акций после их наследования, хотим еще раз подчеркнуть, что появление дробных акций в результате раздела имущества между несколькими наследниками приводит лишь к ущемлению прав наследников, которые желают вести активную корпоративную деятельность. По мнению указанного автора, выход из такой ситуации видится только в составлении завещания, по которому и будет проведен раздел акций[106].
В отношении наследования акций несколькими наследниками необходимо обращать внимание на юридическую природу самих этих бумаг, поскольку акции могут быть как документарными, так и бездокументарными (следует уточнить, что в настоящее время законодательством предусмотрен выпуск только бездокументарных акций), а правовая природа бездокументарных и документарных ценных бумаг различна, применение распространения на бездокументарные акции вещно-правового режима является весьма условным, о чем не раз высказывалось в юридической литературе.
Исходя из этого, следует признать обоснованным мнение Н. Михеевой, согласно которому необходимо разграничивать случаи наследования бездокументарных и документарных акций, поскольку «документарные акции являются вещами, а значит, поступают в общую долевую собственность наследников, где доли считаются равными (ст. 1164 — 1170 ГК РФ). Бездокументарные акции не являются объектами права собственности, это права требования. К ним применяются положения гл. 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом правил ст. 1165 — 1170 ГК РФ о разделе наследственного имущества. Но использование названных норм допускается здесь постольку, поскольку это не противоречит правовой природе бездокументарных ценных бумаг…»[107].
Нужно заметить, что нотариус для выдачи свидетельства о праве на наследство может принять в качестве документа, свидетельствующего о праве собственности наследодателя на акции, выписку из реестра акционеров при наследовании как бездокументарных, так и документарных акций[108].
Вопросы по делам о наследстве регулируются Гражданским Кодексом РФ в разделе 5. Согласно нормативному акту наследники могут получить наследство согласно завещанию или по закону. Есть ли разница между этими путями получения наследства? Каков механизм определения наследников по завещанию и по закону? Рассмотрим эти понятия согласно ГК России.
Гражданский кодекс РФ (а именно его п. 1 ст. 1111) предусматривает всего лишь два правовых режима перехода имущества, прав и с ними связанных обязанностей умершего лица к его родственникам или иным людям – наследование по закону и по завещанию. В этой статье мы расскажем про особенности этих способов передачи наследства, рассмотрим понятия “круг наследников” и “недостойные наследники”. Также мы обсудим, что необходимо сделать для получения имущества после смерти наследодателя и какие документы нужно будет для этого подготовить.
Наследование по закону предполагает, что в качестве преемников могут выступать только определенные люди, указанные в законе. При этом существует семь очередей наследников. Их устанавливает ГК РФ в соответствии со степенью семейной близости и родства. Лица последующий очереди могут вступить в права наследования в том случае, если нет родственников из предшествующих очередей, или они не принимают наследство и отказываются от него. Первыми вступить в права наследования могут дети, супруг/супруга и родители умершего. Внуки и их потомки будут наследовать имущество “по праву представления”, если детей наследодателя нет в живых. Важно: наследниками могут стать даже пока не родившиеся дети умершего, которые были зачаты при его жизни и позже появятся на свет живыми. По логике вещей, их интересы представляет мать.
Наследниками второй очереди называются родные братья и сестры наследодателя, а также его дедушки и бабушки. Если таких родственников не имеется, к наследству привлекут теть и дядь, а если и их нет в живых, то двоюродных братьев и сестер умершего. Последние получают право получения имущества по представлению. Наследниками четвертой очереди являются прабабушки и прадедушки наследодателя, а пятой – двоюродные внуки, внучки, дедушки и бабушки. Не забыты интересы и других, более дальних родственников – двоюродных дядь, теть, правнуков и правнучек. Они наследуют имущество в шестую очередь. И, наконец, падчерицы, пасынки, отчим и мачеха имеют право получить свою часть имущества седьмыми.
ГК РФ предписывает определенный срок, в течение которого наследники, желающие вступить в наследство, обязаны подать заявление нотариусу и предоставить ему все необходимые документы. Он составляет шесть месяцев с момента наступления смерти завещателя. Если же в течение полугода имущество умершего не было принято ни одним из наследников, оно отчуждается по закону в пользу государства.
Самый часто задаваемый вопрос при открытии наследственного дела по завещанию: «Почему я должен с кем-то делиться, если завещание целиком написано на мое имя? Я ухаживал, покупал дорогостоящие лекарства, целиком содержал, а вы мне говорите, что кто-то (как раз возникший обязательный наследник, согласно статье 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации)488 имеет право на часть наследства?»
Эти вопросы не кончаются, непонимание растет, особенно у самих завещателей. «Мой сын пытался меня убить, но он у меня инвалид (попадает под определение нетрудоспособного лица), я все свое имущество хочу оставить только дочери, как мне быть? Ой, так у меня еще и супруг на пенсии…» И вот как быть? И что в таком случае ответить?
Предложить составить договор дарения дочери? И то, если на это даст согласие супруг, если квартира приобреталась в браке. Для многих, это совершенно не выход, да и не хотят они при жизни дарить свое имущество, «вдруг выселят из квартиры» – нервная фраза пожилых людей, страх и боязнь быть выброшенными на улицу, не привыкли они, что закон их защищает, так уж сложилось. Хотя с другой стороны под определение нетрудоспособного попадает лицо, достигшее пенсионного возраста (мужчины 60 лет, женщины 55 лет). И вроде бы именно 1149 статья Гражданского кодекса Российской Федерации перестраховывает таких нетрудоспособных граждан. Я хочу сказать, что у законодателя безусловно огромный тяжелый труд, связанный с сопоставлением всех нюансов и выявлением проблем, и рождением в дальнейшем утопического Закона. Но это все пока на каком-то облачном уровне мечты, и мы ушли далеко от истины и проблем.
Обязательная доля ограничивает свободу завещания (ст. 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации) исключительно в интересах необходимого наследника, а потому передача права на обязательную долю другому лицу посредством направленного отказа невозможна. Так нам объясняет законодатель причину невозможности направленного отказа от обязательной доли в наследстве. Есть граждане, которых таким образом законодатель защитил и обезопасил, они испытывают нужду в насильственной помощи.
Звучит противоречиво, если задуматься. «Я нуждаюсь в той помощи, которую мне принудили.» Все это я пытаюсь привести к ответам на многие вопросы: 1. «Почему необходимые (обязательные) наследники не вправе совершить направленный отказ? Если он не хочет, чтобы его долю распределили между тремя оставшимися наследниками, а хочет, чтобы какой-то определенный наследник из оставшихся прирастил его долю к себе, по определенным его личным причинам, почему нет?» 2. «Зачем в круг лиц обязательных наследников вносить пенсионеров и инвалидов?» Пункт 2 статьи 10 Федерального закона О страховых пенсиях» говорит нам о том, что нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дальше чем до достижения ими возраста 23- х лет.489 Если категорично отнестись к ранее поставленным вопросам, то можно поставить под сомнение нетрудоспособность инвалидов и пенсионеров, но не детей. Совершеннолетие – восемнадцать лет.
Не зря у нас установлен этот возраст. Подразумевается, что в восемнадцать лет ребенок уже готов к взрослой жизни и должен обеспечивать сам себя, где бы и на какой форме обучения он не учился. В пункте 1 статьи 87 Семейного кодекса Российской Федерации сказано, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.490 Вы скажете, что нужно выделить слово «трудоспособные», ведь если они еще обучаются, то ни о какой трудоспособности речи не может идти. В таком случае возникает следующий вопрос: «Как детям обеспечивать своих родителей, достигнув совершеннолетнего возраста, если он наступает через год, два или даже только на момент окончания школы?» Многие заканчивают школу только в 18 лет. Кто-то уже заводит семью, но нельзя забывать о платном образовании, мы пытаемся платить за институт, содержать своих уже нетрудоспособных родителей и своих еще несовершеннолетних нетрудоспособных детей.
То есть если ребенок без поддержки материальной родителей, он обязан поступить на бюджет, иначе он не сможет просто получать образование, но при всем при этом без диплома о высшем профессиональном образовании с нами не разговаривают при приеме на работу. Законодатель защищает инвалидов, которые сейчас умудряются продавать свою инвалидность, инвалидов, которым посчастливилось купить инвалидность, защищает пенсионеров, которые получают пенсию, и многие из них продолжают работать, но не защищает молодое поколение.
Да, вроде усилен контроль за несовершеннолетними, но ведь если подумать, то совершеннолетние – это те, кто только что закончил школу. Учиться хотят многие, а у кого-то просто нет возможности. Бюджетные места есть в каждом высшем учебном заведении, но сколько их? Десять? Пятнадцать? А сколько детей? А сколько умных детей? А что делать тем, кому дали плохое образование в школе и не могут они набрать так называемый проходной балл при поступлении в определенный институт на бюджетную форму обучения? Если устанавливать возраст совершеннолетия, то нужно смотреть правде в глаза. Восемнадцатилетний гражданин – полн��стью дееспособный, готовый зарабатывать деньги, помогать родителям, создавать уже свою семью и обеспечивать ее. Возможно тут как раз в начале предложения должно стоять «двадцатитрехлетний гражданин».
С июня вступают в силу новые виды завещаний по наследству
Состав имущества, переходящего в порядке наследования от наследодателя к другим лицам (наследникам) традиционно именуется наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.
В соответствии со статьей 1112 ГК РФ в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:
- вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);
- имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);
- имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).
По наследству нельзя передать права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, например, право на получение алиментов, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (абз. 2 ст. 1112 ГК).
Долги наследодателя. Если на наследодателе лежали обязанности, например, по возмещению убытков или уплате неустойки, то в случае его смерти они переходят наследникам (исключение составляют обязательства личного характера).
В соответствии со статьей 1113 ГК РФ, наследственные правоотношения возникают с открытием наследства, то есть с момента смерти наследодателя. К смерти по своим юридическим последствиям приравнивается объявление судом гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).
Время открытия наследства. Временем открытия наследства является в настоящее время момент смерти, а не день смерти, как это было в предыдущей редакции статьи 1114 ГК РФ.
При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.
Место открытия наследства. Как следует из статьи 1115 ГК РФ, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.
В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает; местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.
В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части 2 статьи 1115 ГК РФ.
Определению в бесспорном порядке места открытия наследства посвящен раздел 2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.
Наследник — это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства.
К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (статья 1116 ГК РФ). При этом термин «граждане» включает не только граждан России, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Не могут являться наследниками по закону юридические лица.
Наследниками по завещанию могут быть, в том числе, и юридические лица.
В п. 15 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004 указано, что завещатель вправе завещать свое имущество (п. 2 ст. 1116, п. 1 ст. 1119 ГК РФ):
- наследникам по закону;
- лицам, не являющимся наследниками по закону;
- гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства;
- юридическим лицам, включая иностранные;
- Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям;
- иностранным государствам;
- международным организациям
К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 ГК РФ.
Недостойные наследники — лица, не имеющие права наследовать. Круг этих лиц определен в статье 1117 ГК РФ, в частности, отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающихся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Таким образом, для признания кого-либо недостойным наследником достаточно одной попытки указанных выше действий.
В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся разъяснения некоторых вопросов, касающихся признания гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования.
Лицо, имеющее право на принятие наследства (право наследования), может выбрать один из трех вариантов поведения:
- принять наследство (осуществить принадлежащее ему право);
- отказаться от наследства (отказаться от указанного права) (ст. ст. 1157 — 1159 ГК РФ);
- не принимать наследство (бездействовать).
Для приобретения наследства наследник должен его принять (статья 1152 ГК РФ). При этом, следует учитывать следующие требования законодательства:
- Наследник должен быть полностью дееспособным. За несовершеннолетних, гражданин, признанных недееспособными, принятие наследства осуществляет их законные представители (ст. ст. 26, 28, 29, 30 ГК РФ).
- Принятие наследства является односторонней сделкой, не требуется чьего-либо разрешения или согласия на ее совершение.
- Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия либо момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество; при этом наследник, получив свидетельство о праве на наследство, не ограничен какими-либо сроками на госрегистрацию возникшего права собственности на недвижимое имущество.
- Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Например, нельзя принять наследство при условии, что при разделе наследственного имущества одному из нескольких наследников достанется определенное имущество наследодателя. Нельзя принять наследство при условии оставления за собой права на последующий отказ от наследства. Нельзя принять наследство под условием отказа других наследников от наследства и т.п. Нельзя принять часть наследства, отказавшись от другого наследственного имущества.
- Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Причем наследник, принимая часть наследства, может и не знать о существовании другого имущества, однако оно также будет считаться принятым наследником.
- Воля на принятие наследства должна быть сформулирована свободно (без насилия, угрозы и т.п.). В противном случае сделка может быть признана недействительной (ст. 179 ГК РФ). Сделка по принятию наследства, совершенная под влиянием заблуждения, также может быть признана недействительной (ст. 178 ГК РФ).
- Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
Вопросам принятия наследства посвящен раздел 5 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.
Срок, в течение которого лицо, имеющее право наследования, может выразить свое согласие на принятие наследства в течении шести месяцев со дня открытия наследства или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
В п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся следующие разъяснения:
«Течение сроков принятия наследства, установленных ст. 1154 ГК РФ, согласно ст. 191 ГК РФ начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права на принятие наследства, т.е. на следующий день после даты:
- открытия наследства либо после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 1154 ГК РФ);
- смерти — дня, указанного в решении суда об установлении факта смерти в определенное время (п. 8 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ), а если день не определен — на следующий день после даты вступления решения суда в законную силу;
- отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ (п. 2 ст. 1154 ГК РФ);
- окончания срока принятия наследства, установленного п. 1 ст. 1154 ГК РФ (п. 3 ст. 1154 ГК РФ)».
Наследник может принять наследство в любое время в течение шести месяцев со дня появления у него права наследования, в том числе в последний день этого срока. Наследник считается не принявшим наследство только по истечении этого срока.
О сроках принятия наследства см. рекомендации Федеральной нотариальной палаты в разделе 6 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.
В ст. 1118 ГК РФ перечислены общие положения наследования по завещанию:
- Единственная возможность для человека распорядиться нажитым имуществом на случай своей смерти — завещать его. Согласно п. 3 ст. 572 ГК РФ договор с условием перехода имущества в собственность одаряемого после смерти дарителя является ничтожным.
- Права и обязанности по односторонней сделке возникают только после смерти наследодателя.
- Во время составления документа волеизъявитель должен быть полностью дееспособным и осознавать последствия своих действий.
- По общему правилу завещание должно быть оформлено собственноручно, проведение процедуры через посредников невозможно.
- В документе должны содержаться указания только одного человека, не допускается его составление несколькими лицами.
Одной из важных особенностей завещания является его нотариальное удостоверение. Существуют разные варианты заверения завещания. К примеру открытое завещание пишется либо завещателем, либо нотариусом с его слов, и сразу же заверяется нотариусом. Закрытое пишется и подписывается только завещателем, а нотариус заверяет лишь запечатанный конверт, подтверждая тем самым, что принял завещание на хранение. О других отличиях открытого и закрытого завещаний читайте тут.
Закон также требует, чтобы соблюдались основные принципы наследования по завещанию — свобода и тайна.
Принцип свободы регулируется ст. 1119 ГК РФ. Он заключается в том, что человек волен решать, кому достанутся нажитые им ценности после его смерти. Их можно оставить не только родственникам, но и любым другим лицам — друзьям, коллегам по работе, знакомым. Из ст. 1120 ГК РФ также следует, что завещать можно любое имущество, включая то, которое человек планирует приобрести в будущем.
Стоит знатьПо закону завещатель имеет право оставить свое имущество:
- законным наследникам;
- лицам, которые по закону не являются его наследниками;
- гражданам РФ, иностранцам и лицам без гражданства;
- юридическим лицам;
- государству, государственным субъектам, муниципальным образованиям;
- иностранным государствам;
- международным организациям.
Схема наследования по завещанию регулируется не законом, а самим наследодателем. Он самостоятельно назначает наследников, а также завещатель может распорядиться, какое имущество и в каких долях они получат после его смерти.
Нюансы, которые не учел завещатель, регулируются законом:
- Если в документе не указано, как именно должны распределиться ценности между несколькими наследниками, они переходят в общую долевую собственность. В дальнейшем допускается оформление соглашения о разделе.
- Если не предусмотрено подназначение наследника, то при его отказе от наследства производится наследование по закону в порядке очередности.
- При наличии двух действующих завещаний предыдущий документ отменяется в тех положениях, которые не противоречат новому.
В ст. 1149 ГК РФ указано, как делится наследство, если есть завещание, но в нем не учтена обязательная доля. На нее вправе претендовать 3 группы лиц:
- Несовершеннолетние дети.
- Нетрудоспособные родители и супруг (супруга).
- Иждивенцы.
Стоит отметить: к числу обязательных наследников относятся либо отдаленные родственники, либо лица, не являющиеся родственником завещателя, но которые находились на его иждивении на протяжении одного года и более до момента его смерти. Это значит, что в течение этого времени единственным источником дохода этих лиц являлся наследодатель.
Люди, подпадающие под эти категории, получают минимум половину от имущества, которое они могли бы унаследовать по закону при отсутствии завещания.