Дедушка опекун внук наследник первой очереди

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дедушка опекун внук наследник первой очереди». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В зависимости от права и основания, по которому происходит передача имущества, есть ряд нюансов при её осуществлении.

Что значит получение наследства по праву представления? Само право заключается в том, что потомки законных наследников могут получить часть имущества, которая предназначалась им. То есть они как бы представляют права своих родителей при наследовании и заменяют их. Однако эту возможность они могут использовать только в том случае, если их родители мертвы.

Причем родители (дети наследодателя) должны обязательно умереть до момента его смерти (или её признания судом), в противном случае реализовать право представления будет невозможно.

  • Пример 1: В семье умерла бабушка, у которой осталось трое детей и четверо внуков, а завещания она не оставила. Внуки в этом случае наследовать не смогут, поскольку для этой цели имеются более близкие родственники и они живы.
  • Пример 2: В той же самой семье умершей бабушки скончался её сын (до открытия наследства). В живых остались два других ребёнка и трое внуков, один из которых был рождён от умершего сына. В этом случае на наследство без завещания могут претендовать в равной мере как двое выживших детей по праву первой очереди, так и один из внуков, который потерял отца по праву представления.

Важно! Право представления работает только в том случае, если умершим не было оставлено завещание.

Это право можно реализовать в тех случаях, когда не подходит право представления. То есть, если наследник умер уже после момента открытия наследства (после наследодателя). Причём оно распространяется как на случаи с наличием завещания, так и на те, когда оно не было составлено.

Правила те же: внук не может наследовать имущество до тех пор, пока жив его родитель, по линии которого оно передаётся.

Пример: В семье скончалась бабушка, которая написала завещание на единственного сына. Но он тоже внезапно умирает (уже после открытия наследства). Зато у него есть сын, который не может воспользоваться правом представления (так как его отец умер после бабушки), но имеет право получить долю отца по наследственной трансмиссии.

На вопрос: являются ли внуки наследниками после смерти бабушки существует однозначный ответ – да. Они могут претендовать на часть имущества наравне с другими родственниками умершего, а также получить всю совокупность наследственной массы. Но для этого требуется соблюдение некоторых правовых условий.

Считается ли внук прямым наследником? Нет, не считается. Внук не рассматривается в качестве самостоятельного наследника. Он не относится ни к первой, ни ко второй, ни к третьей очереди наследования.

Общая очередность наследования по нормам ГК РФ выглядит следующим образом:

  • Первая очередь – дети, родители и супруги;
  • Вторая очередь – полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки;
  • Третья очередь – дяди и тети.

Для начала давайте проясним вопрос, который уже поднимался в начале статьи. Почему внуки вообще не упомянуты среди участников наследственных очередей? Ведь в их составе есть даже такие отдаленные родственники, как двоюродные племянники или их дети. Почему же внуки, по сути, прямые наследники оказались «за бортом»?

Разумеется, никакого специального ущемления прав внуков (и даже родных правнуков) в списке наследственных очередей не предусмотрено.

Дело в том, что, согласно логике очередности наследования, преимущественное право (помимо супругов и родителей, которых мы пока «вынесем за скобки»), имеют дети наследодателя. Внуки – это дети детей. То есть, они будут преимущественно наследовать своим родителям.

А значит, в конечном итоге, априори получат имущество дедушек и бабушек, но лишь в составе наследства, полученного от собственных родителей.

Таким образом, внуки теоретически могут быть отнесены к наследникам первой очереди, но прямыми правопреемниками наследодателя они не являются. Напрямую внуки получают наследство без завещания только в том случае, если их родители уже умерли.

То есть, по праву представления. Причем, по праву представления наследник имеет право не на равную с остальными представителями долю, а на ту долю, которая принадлежала бы прямому наследнику.

То есть, несколько внуков-сиблингов делят между собой одну долю своего отца или матери, поровну.

Чтобы нагляднее продемонстрировать «как это работает», давайте рассмотрим несколько примеров, основанных на реальной практике наследования.

Пример 1

Гражданин А умер. Завещания не было. Его родители и жена скончались раньше него, то есть в составе первой очереди остались двое детей и трое внуков. Имеют ли внуки право на наследственные доли? Нет! Пока живы дети А, его внуки не имеют права наследовать его имущества.

Пример 2

Умерший гражданин А был отцом двух детей – В и С. В давно погиб, оставив двоих малолетних детей (внуков А). У С также выросли двое детей, но он до сих пор жив.

Двое детей А являются единственными наследниками первой очереди. Поскольку В нет в живых, право наследования переходит к его детям. Они получат долю В и разделят ее между собой. Дети С не имеют права на наследство А, так как свою часть наследства их отец получит сам.

Непонятные на первый взгляд термины «трансмиттент» и «трассмиссар», закрепленные в статье № 1156 ГК РФ, регламентирующей наследственную трансмиссию, не деле означают весьма простые вещи. «Трансмиттент» — это наследник, скончавшийся до того, как успел вступить в права наследства. «Трассмиссар» — его наследник, правопреемник.

Если в вашей семье произошла подобная ситуация важно помнить, что:

  • Для получения права наследования по трансмиссии необходимо уложиться в полугодовой срок после смерти первого наследодателя (или подать иск об уважительной причине нарушения сроков)
  • Первоначальный наследник должен заявить о своем желании принять унаследованное имущество. Если он этого не сделал до своей смерти, условия для трансмиссии не наступают, и наследование происходит в обычном законном порядке, по очередям
  • Транмиссар может вступить в наследство, только, если на момент смерти трансмиттента не был лишен права наследования (по завещанию трансмиттента, по закону или в результате собственного отказа от наследственных прав)

Пример 4

У скончавшегося без завещания гражданина А имелся единственный сын В, у которого, в свою очередь, было двое детей. В стал единственным наследником своего отца, но в скором времени умер, также не оставив завещания и не вступив в права наследства.

Внуки А не имеют права наследовать ему по праву представления, поскольку на момент смерти дедушки их отец был еще жив и являлся единоличным наследником.

Однако на них распространяется право на наследование по трансмиссии, если они своевременно обратятся к нотариусу, и нет законных оснований для лишения их права наследования.

В исключительных случаях внуки могут напрямую получить обязательную долю наследства своих бабушек и дедушек.

Это происходит в том случае, когда несовершеннолетние, недееспособные или нетрудоспособные (инвалидность I и II группы) внуки находились на иждивении наследодателя.

Указанные категории граждан могут претендовать на обязательную долю, даже, если они не указаны в завещании или лишены наследства решением наследодателя.

Обязательная доля наследства составляет половину той доли, которую получают наследники актуальной очереди. То есть, необходимо посчитать размер доли каждого актуального наследника и разделить ее надвое. Это и будет обязательная доля наследства для иждивенца, которую предстоит выделить.

Пример 5

Вместе с умершей гражданкой А проживал 14 летний внук, сын ее дочери В, которая вела антисоциальный образ жизни, за что мать лишила ее наследства, написав завещание в пользу второй дочери – С.

После смерти бабушки внук не может наследовать ни по представлению, ни по трансмиссии (поскольку его мать жива, и к тому же в принципе лишена наследодателем права на наследство). Единоличным наследником А является С.

Но поскольку несовершеннолетний ребенок находился на иждивении бабушки, ему полагается право на обязательную долю. Это будет 50% доли, которую он бы получил по представлению или трансмиссии, если бы его мать имела право наследования.

А именно – на 1/4 бабушкиного имущества.

Внуки не получают наследства по завещанию, если в нем не указаны. Либо, прямо указаны в завещании, как лица, лишенные наследства по воле завещателя.

Источник: https://prav.io/browse/blogs/nasledstvo/vnuki-nasledniki-kakoy-ocheredi-posle-smerti-babushki-dedushki

Любой юрист подтвердит, что, получение наследства по завещанию — самый простой с процессуальной точки зрения способ. Человеку даже не нужно доказывать родственную связь (что не всегда легко, поскольку нередко требует получения архивных документов в других регионах). Достаточно паспорта, данные которого совпадают с именем в завещании.

И если у других претендентов нет оснований для оспаривания завещания, и отсутствуют наследники, имеющие право на гарантированную долю наследства, все делается элементарно. Адресат завещания заявляет о готовности вступить в наследство и через положенное по закону время, становится законным обладателем унаследованного имущества.

Внуки — наследники какой очереди по закону и по завещанию?

Для начала давайте проясним вопрос, который уже поднимался в начале статьи. Почему внуки вообще не упомянуты среди участников наследственных очередей? Ведь в их составе есть даже такие отдаленные родственники, как двоюродные племянники или их дети. Почему же внуки, по сути, прямые наследники оказались «за бортом»?

Разумеется, никакого специального ущемления прав внуков (и даже родных правнуков) в списке наследственных очередей не предусмотрено. Дело в том, что, согласно логике очередности наследования, преимущественное право (помимо супругов и родителей, которых мы пока «вынесем за скобки»), имеют дети наследодателя. Внуки – это дети детей. То есть, они будут преимущественно наследовать своим родителям. А значит, в конечном итоге, априори получат имущество дедушек и бабушек, но лишь в составе наследства, полученного от собственных родителей.

ВНИМАНИЕ! Таким образом, внуки теоретически могут быть отнесены к наследникам первой очереди, но прямыми правопреемниками наследодателя они не являются. Напрямую внуки получают наследство без завещания только в том случае, если их родители уже умерли. То есть, по праву представления. Причем, по праву представления наследник имеет право не на равную с остальными представителями долю, а на ту долю, которая принадлежала бы прямому наследнику. То есть, несколько внуков-сиблингов делят между собой одну долю своего отца или матери, поровну.

Чтобы нагляднее продемонстрировать «как это работает», давайте рассмотрим несколько примеров, основанных на реальной практике наследования.

Пример 1

Гражданин А умер. Завещания не было. Его родители и жена скончались раньше него, то есть в составе первой очереди остались двое детей и трое внуков. Имеют ли внуки право на наследственные доли? Нет! Пока живы дети А, его внуки не имеют права наследовать его имущества.

Пример 2

Умерший гражданин А был отцом двух детей – В и С. В давно погиб, оставив двоих малолетних детей (внуков А). У С также выросли двое детей, но он до сих пор жив.

Двое детей А являются единственными наследниками первой очереди. Поскольку В нет в живых, право наследования переходит к его детям. Они получат долю В и разделят ее между собой. Дети С не имеют права на наследство А, так как свою часть наследства их отец получит сам.

Пример 3

Гражданка А пережила всех своих наследников первой очереди. Ее муж, родители и трое детей умерли раньше нее. Остались пятеро внуков. При отсутствии живых прямых правопреемников все пятеро внуков разделят наследство бабушки поровну.

Разумеется, приведенные пример, что называется, «стерильны». Реальные наследственные ситуации, как правило, гораздо сложнее.

Например, какая-то часть наследства может быть завещана, а остальное делится по закону или имеются наследники, которым положено выделить обязательную долю. Кроме того, существует еще и понятие наследственной трансмиссии. Так называются случаи, когда законный наследник, не успев оформить свои наследственные права, умирает и становится наследодателем для собственных наследников.

Непонятные на первый взгляд термины «трансмиттент» и «трассмиссар», закрепленные в статье № 1156 ГК РФ, регламентирующей наследственную трансмиссию, не деле означают весьма простые вещи. «Трансмиттент» — это наследник, скончавшийся до того, как успел вступить в права наследства. «Трассмиссар» — его наследник, правопреемник.

Если в вашей семье произошла подобная ситуация важно помнить, что:

  • Для получения права наследования по трансмиссии необходимо уложиться в полугодовой срок после смерти первого наследодателя (или подать иск об уважительной причине нарушения сроков)
  • Первоначальный наследник должен заявить о своем желании принять унаследованное имущество. Если он этого не сделал до своей смерти, условия для трансмиссии не наступают, и наследование происходит в обычном законном порядке, по очередям
  • Транмиссар может вступить в наследство, только, если на момент смерти трансмиттента не был лишен права наследования (по завещанию трансмиттента, по закону или в результате собственного отказа от наследственных прав)

Пример 4
У скончавшегося без завещания гражданина А имелся единственный сын В, у которого, в свою очередь, было двое детей. В стал единственным наследником своего отца, но в скором времени умер, также не оставив завещания и не вступив в права наследства. Внуки А не имеют права наследовать ему по праву представления, поскольку на момент смерти дедушки их отец был еще жив и являлся единоличным наследником. Однако на них распространяется право на наследование по трансмиссии, если они своевременно обратятся к нотариусу, и нет законных оснований для лишения их права наследования.

В исключительных случаях внуки могут напрямую получить обязательную долю наследства своих бабушек и дедушек. Это происходит в том случае, когда несовершеннолетние, недееспособные или нетрудоспособные (инвалидность I и II группы) внуки находились на иждивении наследодателя. Указанные категории граждан могут претендовать на обязательную долю, даже, если они не указаны в завещании или лишены наследства решением наследодателя.

Обязательная доля наследства составляет половину той доли, которую получают наследники актуальной очереди. То есть, необходимо посчитать размер доли каждого актуального наследника и разделить ее надвое. Это и будет обязательная доля наследства для иждивенца, которую предстоит выделить.

Пример 5

Вместе с умершей гражданкой А проживал 14 летний внук, сын ее дочери В, которая вела антисоциальный образ жизни, за что мать лишила ее наследства, написав завещание в пользу второй дочери – С.

После смерти бабушки внук не может наследовать ни по представлению, ни по трансмиссии (поскольку его мать жива, и к тому же в принципе лишена наследодателем права на наследство). Единоличным наследником А является С. Но поскольку несовершеннолетний ребенок находился на иждивении бабушки, ему полагается право на обязательную долю. Это будет 50% доли, которую он бы получил по представлению или трансмиссии, если бы его мать имела право наследования. А именно – на 1/4 бабушкиного имущества.

Внуки не получают наследства по завещанию, если в нем не указаны. Либо, прямо указаны в завещании, как лица, лишенные наследства по воле завещателя.

Основанием для лишения внуков права наследования по представлению или трансмиссии является признание их родителей недостойными наследниками. Поскольку недостойные наследники лишены права на наследство, следовательно, их наследники также не могут его получить.

Кроме того, сами взрослые внуки могут быть признаны через суд недостойными наследниками, если на то имеются законные основания (в первую очередь, противоправные действия с их стороны, направленные против наследодателя).

В законе есть ещё одно понятие, связанное с получением наследства внуками, — трансмиссия.

Понятие проще рассмотреть на примере. У Кирилла Кирилловича есть сын и трое внуков. Кирилл Кириллович умирает, не оставляя завещания. Наследство получает его сын. Он, как и полагается, заявляет о своём праве на наследство, но, не дождавшись вступления в право собственности, умирает. Его дети получают право наследования по трансмиссии.

Если бы сын Кирилла Кирилловича не заявил о своём право на наследство, условия для трансмиссии не наступили бы, и имущество делилось по очерёдности — перешло к братьям и сёстрам Кирилла Кирилловича.

Все права и обязанности лиц, назначенных опекунами и попечителями предусмотрены в Гражданском кодексе РФ (статьи 31-40) и ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве».

В пункте 1 статьи 17 ФЗ сказано, что ни опекуны (попечители), ни опекаемые (подопечные) не имеют никаких прав на имущество друг друга. Исключение составляет право бесплатного пользования имуществом с согласия владельца или с разрешения органа опеки и попечительства.

Кроме того, в обоих законодательных актах (пункт 1 статьи 21 ФЗ РФ и пункт 2 статьи 37 ГК РФ) предусмотрено, что без разрешения органа опеки и попечительства опекун не может совершать сделки (а попечитель – давать разрешение на совершение сделок) об отчуждении имущества подопечного (дарение, продажа, обмен), о сдаче в аренду, о передаче под залог, о разделе.

В пункте 3 статьи 37 ГК РФ закон лишает опекунов (попечителей) права заключать сделки с опекаемыми (подопечными) за исключением передачи последним имущества в дар или бесплатное пользование.

Эти положения закона указывают на то, что имущество опекаемого (подопечного), в том числе, полученное последним по наследству, не может перейти в собственность опекуна (попечителя) и третьих лиц, без разрешения органа опеки и попечительства.

Но прямого указания на возможность или невозможность наследования – в законе нет. Какие же шансы у опекуна (попечителя) на наследство после смерти опекаемого (подопечного)?

Опекун занимает важное место в жизни своего подопечного — заменяет родителей или выполняет важную задачу по поддержанию достойного существования совершеннолетнего, но недееспособного гражданина. Наделяется ли он особыми имущественными привилегиями и правом наследования по отношению к подопечному — предмет споров на бытовом уровне. Законом ответ на этот вопрос уже обозначен, осталось только выявить его из отдельных положений нормативно-правовых актов.

Имущественные отношения между опекуном и подопечным установлены законодательно и вытекают из их правового статуса.

Подопечный в ст. 2 ФЗ от 24.04.2008 № 43-ФЗ определен как полностью недееспособный гражданин, который лишен права осуществлять сделки, распоряжаться своим имуществом и исполнять обязанности ввиду отсутствия объективного восприятия окружающей обстановки, оценки своих действий и их возможных последствий.

  • малолетние (до 14 лет);
  • совершеннолетние граждане в состоянии длительного психического расстройства, являющегося препятствием адекватному мыслительному процессу и пониманию действительности*.

* — объявляются таковыми судом.

Описанная категория граждан считается уязвимой. Для обеспечения нормальных условий жизни и реализации своих законных интересов им требуется уход и поддержка, что и воплощает в себе опека. Эта форма устройства недееспособных предусматривает назначение нуждающемуся гражданину опекуна — лицо, которое будет совершать юридически значимые действия и представлять законные интересы своего подопечного.

Решение о назначении опекуна окончательно принимается органом опеки и попечительства, с предварительного согласия несовершеннолетнего или недееспособного, в чью сторону оформляется опека. При этом предпочтение отдается:

  1. Бабушкам, дедушкам, совершеннолетним братьям и сестрам малолетнего.
  2. Супругу, совершеннолетним детям, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам и внукам недееспособного старше 18 лет.

Принять имущественные права покойного могут его наследники по закону или по завещанию.

Правопреемство по закону имеет место в случаях, когда наследодателем при жизни не было установлено обратное, то есть при отсутствии завещания. Ст. 1142–1145 Гражданского кодекса РФ установлен круг возможных наследополучателей и последовательность их призвания к наследованию:

  • первая очередь — супруг, родители, дети (внуки — по праву представления);
  • вторая очередь — братья, сестры (племянники), дедушки, бабушки;
  • третья — тети и дяди (их дети);
  • четвертая — дедушки и бабушки родителей;
  • пятая — внуки братьев и сестер, дяди и тети родителей;
  • шестая — правнуки братьев и сестер, внуки дядей и тёть, племянники дедушек и бабушек;
  • седьмая — законные дети официального супруга либо, наоборот, официальный супруг законного родителя.

Обязательным условием для наследования родственниками является наличие документального подтверждения их связи с наследодателем (свидетельство о браке, рождении). Неузаконенные отношения — гражданский брак, отсутствие официального признания детей родителями или лишение их родительских прав — с юридической точки зрения не признаются, а потому не могут служить основанием для правопреемства. А зарегистрированное родство с усыновленными детьми, наоборот, приравнивает их к статусу родных.

Однако весь описанный порядок может кардинально поменяться, если на это будет воля наследодателя. Согласно собственным соображениям и при поддержке действующего законодательства он вправе отписать своё имущество даже иностранному государству, лишая наследников по закону установленной привилегии. В этом и есть основное отличие законного и завещательного режима наследования.

Сам по себе статус опекуна не является основанием для включения гражданина, осуществляющего функции опеки, в круг наследников подопечного. Это подтверждается п. 1 ст. 17 ФЗ № 43-ФЗ, который отрицает право притязания сторон опекунства в отношении имущества друг друга. Более того, в соответствии с п. 3 ст. 37 ГК РФ, сделки, заключённые с опекуном или членами его семьи лишены юридической силы. То есть наследниками по завещанию они стать не могут. Но на практике все не так однозначно. У назначенного законом представителя подопечного есть право стать наследполучателем как по закону, так и по завещанию, но при соблюдении некоторых условий.

Вступление в наследство возможно только при сборе необходимой документации:

  • завещания или документов на право наследования по закону;
  • справки от нотариуса по месту регистрации покойного;
  • заявления о принятии наследства с указанием оснований на это;
  • передачи готового пакета документов с квитанцией об уплате госпошлины нотариусу;
  • получение правоустанавливающего свидетельства на весь объект или на долю в наследстве. Оно подтверждает, что попечитель является наследником. Далее проводится регистрация собственности.

Самая приятная для внуков-наследников ситуация – это наследование имущества по завещанию. В завещании четко прописано, кому, и какая часть имущества положена. Написать завещание наследодатель вправе в отношении любого лица, в том числе оставить все внукам (или одному из них).

Да, завещание можно оспорить, но это процедура сложная и, подчас, дорогостоящая. Поэтому не всякий претендент на наследство решиться оспаривать последнюю волю наследодателя.

Но это идеальная ситуация, а в жизни человек не всегда успевает распорядиться своим имуществом, ведь смерть бывает внезапной. На этот случай есть порядок наследования по закону.

Напрямую внуки не относятся ни к какой очереди. Ведь в первую очередь наследуют дети умершего владельца имущества (соответственно, родители внуков, претендующих на наследство). И только если родители умерли до того момента, как успело открыться имущество наследодателя, к наследованию будут призваны внуки. Это называется наследовать по праву представления.

Внуки наследуют по праву представления в том случае, если:
  • смерть их родителей опередила кончину бабушек и дедушек;
  • 2либо наступила одновременно со смертью деда или бабки.

ВНИМАНИЕ !!! Главное условие – дети не успели принять наследство своих родителей, так как тоже умерли, соответственно, наследниками становятся внуки.

У внуков-наследников есть полгода с момента смерти наследодателя для того, чтобы пойти в нотариальную контору и написать заявление о принятии наследства.

Суть обоих способов наследственного правопреемства сходная – переход наследства от прямых наследников к их правопреемникам. Схожесть проявляется в том, что дети, от которых внуки наследуют по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии, не успевают принять наследство. Кроме того, в обоих случаях переход имущества к внукам имеет место при наследовании как по завещанию, так и по закону.

Различие состоит в том, что, при наследственной трансмиссии, родитель жив на момент смерти деда-наследодателя. И наследство для него открывается со смертью старшего родственника. Но собственная смерть мешает такому родителю вступить в наследство и оно «зависает в воздухе» до момента его принятия внуком.

Для наследственной трансмиссии важно не пропустить окончание срока для принятия наследства. Ведь, в отличие от права представления, где есть полгода на вступление в наследственные права, здесь срок на принятие наследства будет значительно меньше. Например, наследодатель умер 31 января. Течение срока на вступление в наследство началось 1 февраля, на следующий день после открытия наследства, то есть смерти владельца имущества. Его дочь (наследница 1-й очереди) умирает 28 марта. Следовательно, у внуков остаются чуть более четырех месяцев для оформления наследства.

ВАЖНО !!! При этом, минимальный срок для осуществления наследственной трансмиссии может составлять 3 месяца.

Соответственно, если бабушка умерла 31 января, а ее дочь – 7 июня, то у внуков будет возможность принять наследство в течение трех месяцев, начиная с 8 июня (так как срок автоматически будет продлен). Также, при наличии уважительных причин, срок на вступление в наследственные права может быть продлен судом.

Если же родитель успевает принять наследство, то наследственная трансмиссия не будет иметь место. Это уже будет просто переход имущества в порядке наследования по закону.

Право на обязательную долю в порядке наследственной трансмиссии не передается, так как неразрывно связано с личностью умершего наследника.

Такой случай законодательством предусмотрен только один. Это возможно, если бабушка или дедушка полностью содержали внуков, но завещание составлено не в их пользу. Тогда они имеют право обязательную долю. Объем такой доли равен половине объема от той части имущества, которая была бы получена в порядке принятия наследства по закону.

ВАЖНО !!! Право на обязательную долю может возникать и при наследовании по закону, и при наследовании по завещанию.

Однако и эту часть имущества внуки могут не получить. Если другие наследники смогут доказать, что внук-наследник не пользовался наследуемым имуществом или что их материальное положение их существенно ухудшится.

При всех возможностях наследования имущества бабушек и дедушек обязательно нужно помнить, что порядок универсального правопреемства никто не отменял. То есть принял имущество и права, прими и обременяющие их обязательства. Не допускается принятие только части наследственной массы. Допустим, долги по коммунальным платежам к наследникам не переходят, сели это специально не оговорено в завещании. Потому что это плата за потребленные услуги. Соответственно, не наследник жег электричество и лил воду, а наследодатель. Его нет в живых, некому и платить. Иное дело платежи за потенциальный капитальный ремонт. Вот они тесно связаны именно с помещением, а не с личностью наследодателя.

  • Семейное право
  • Наследственное право
  • Земельное право
  • Трудовое право
  • Автомобильное право
  • Уголовное право
  • Недвижимость
  • Финансы
  • Налоги
  • Льготы
  • Ипотека

Если нет завещания, то после смерти наследодателя все его близкие родственники призываются к наследованию поочередно. И разумеется наибольший интерес представляют наследники первой очереди. Разберемся же, кто по закону включается в это понятие.

Законодательство предусматривает, что прежде всего на наследство могут рассчитывать следующие категории граждан:

  • дети покойного, как взрослые, так и несовершеннолетние;
  • его супруг (то есть жена – после смерти мужа и наоборот);
  • его родители.

Как видите, круг их достаточно узок. Это означает, что, например, сестра после смерти брата или внуки от бабушки обычно не наследуют. Впрочем, есть некоторые исключения, о которых мы поговорим далее.

Последующие очереди (в России их по закону предусмотрено семь) призываются лишь в случае, если ни в одной из предыдущих очередей либо не осталось никого в живых, либо все имеющиеся наследники являются недостойными и не могут принимать наследство, либо, когда все наследники первой очереди заявили об отказе от наследования. Очередность призыва зависит от степени родства:

  • братья, сестры, дедушки и бабушки наследуют во вторую очередь;
  • дяди и тёти – в третью;
  • прадеды и прабабушки – в четвертую;
  • двоюродные бабушки и дедушки – в пятую и т. д.

Главное право, которым наделены наследники первой очереди – это возможность первыми вступать в наследование. Если есть этот круг наследников, то всё имущество покойного делится между ними – за исключением обязательной доли, выделяемой некоторым наследникам другой категории (нетрудоспособные иждивенцы и т. д.).

Кроме того, «первоочередники» имеют право требовать выделения каждому из них равной доли в имуществе умершего.

1. Дети и родители.

Первыми, кого обычно вспоминают в связи с наследственными делами, являются дети. Они входят в круг наследников при одном главном условии: их родство с покойным должно быть юридически зафиксировано. В том случае, если дети рождены в браке, такая фиксация происходит автоматически: пока не доказано обратное, отцом ребенка считается муж матери.

Куда сложнее с отцом, если он не состоял в браке с матерью. В этом случае возможны несколько вариантов:

  • мужчина до того, как умер, должен признать ребенка своим и указать себя в качестве отца;
  • покойный не успел или не захотел провести признание ребенка. Здесь потребуется уже подавать исковое заявление и начинать судебный процесс по установлению отцовства, в том числе и с использованием современных экспертных методов.

Всё сказанное выше касается и родителей покойного (в том числе и приёмных). Если родство не было установлено или признано при жизни, то для вступления в наследство потребуется суд. Зато если родственные связи или факт усыновления подтверждены, то нетрудоспособные матери или отцы наследодателей не могут быть лишены наследства.

Отметим дополнительно, что между собой свои и усыновленные дети никак не различаются.

Усыновление устанавливает полноценную связь, во всём равносильную родственной.

Более того, усыновленные наследуют усыновителям, а не биологическим родителям.

Кроме того, наследовать могут и дети, которые родились после смерти гражданина, но зачатые при его жизни. До того, как эти дети родятся, деление наследственной массы не производится.

2. Переживший супруг.

Несколько сложнее ситуация, если в качестве наследника выступает супруг. Дело в том, что популярный сейчас «гражданский брак» по закону никак юридически не связывает двоих людей, и после смерти права наследования не возникает. Претендовать на что-то из имущества покойного «гражданский супруг» может лишь по завещанию. По закону же он (или она) не считается состоящим в родстве с наследодателем, и никакие наследственные отношения тут возникнуть не могут.

Также отметим, что наследовать может лишь тот человек, кто состоял в браке с наследодателем на тот момент, когда последний умер. Даже когда оформление развода состоялось за день до кончины – бывший супруг уже не является наследником. Оспорить факт развода, зафиксированного в загсе, практически нереально.

Помимо указанных выше лиц, в круг первоочередных наследников могут входить и другие лица. Ими являются внуки, правнуки и более дальние потомки, если они есть. Однако они наследуют уже не прямо, а в результате представления – то есть занимая места выбывших наследников.

На практике это выглядит следующим образом: у наследодателя была жена и два сына. По закону все они после его смерти наследуют в порядке первой очереди. Однако вышло так, что один из сыновей умер раньше отца, не успев принять наследство – но остались уже его дети, внуки наследодателя и своей бабушки, его жены. Они в порядке представления замещают после смерти своего отца – сына наследодателя. Та доля, что досталась бы по закону сыну, будь он жив, делится между ними.

Аналогичная ситуация возникает и в случае, если умер кто-то из внуков, но остались правнуки. В целом механизм наследования в порядке представления выглядит так:

1. Наследство делится на доли, приходящиеся на каждого из наследников – живого или мёртвого.

2. Если кто-то выбыл, доля передвигается «на поколение ниже» и распределяется среди потомков выбывшего.

3. При выбывании кого-то из потомков полагающаяся ему часть (уже разделённая ранее) снова спускается «поколением ниже» и делится между младшими потомками.

Число передвижений в России законодательно не ограничено. Предел тут ставят только сроки человеческой жизни: многие бабушки становятся прабабушками, но увидеть, как дедами становятся их внуки, никому не удается.

Наконец стоит сказать, что правило представления действует и для наследников второй, третьей и последующей очередей. Например, вместо умершего брата (вторая очередь) его место могут занять племянники и племянницы, вместо наследника-дяди, который умер, можно увидеть двоюродного брата или сестру и т. д.

Наследовать по праву представления не могут потомки тех, кто сам не может быть включен в состав наследников.

В число тех, кто не является наследником ни первой, ни последующей очередей, включаются те, кто:

  • оказался недостойным наследником;
  • был прямо лишён по завещанию права наследовать.

На последнем следует остановиться особо. Дело в том, что завещание может касаться только части имущества, принадлежавшего наследодателю. В этом случае оставшаяся наследственная масса делится между теми, кто входит в число наследников на основании закона. Но законодательство России позволяет лишить наследования кого угодно (кроме тех, кому полагается обязательная доля: нетрудоспособные иждивенцы и несовершеннолетние наследники).

Более того, завещание может вообще состоять из распоряжения, которым покойный хочет лишить кого-то из родных наследства.

В результате исключенный по завещанию человек и сам не наследует, и его потомки теряют возможность на наследование в порядке представления – если, разумеется, им не удается оспорить последнюю волю покойного в суде.

Также в число тех, кто определяется как наследники первой очереди, не входят более дальние родственники, чем дети, еще живой супруг и родители умершего. Братья, сёстры, дяди, тёти и другая родня наследует лишь в том случае, когда нет никого из первоочередных наследников. Если есть хотя бы один «первоочередник», изначальный или по праву представления – все получает именно он.

Наследство после смерти родственника

По общему правилу, раздел имущества, принадлежавшего умершему гражданину, производится наследниками самостоятельно. Однако есть несколько особенностей, касающихся разделения:

1. Переживший супруг имеет право на половину совместного имущества. Поскольку эта половина принадлежит лично ему (или ей), то она не наследуется. Предположим, что идет речь о разделе квартиры, принадлежавшей отцу и матери ребёнка. Мать, если нет брачного договора или другого соглашения, имеет право на 1/2 квартиры. Оставшуюся 1/2 делят поровну между наследниками: 1/4 матери, 1/4 ребенку. В итоге у матери 3/4, а ребенок получает 1/4.

2. Если наследник ранее уже был совладельцем вещи, которую нельзя разделить в натуре, то он имеет преимущественные права на её получение. Предположим, что в приведённом выше примере ребенок спорит с матерью из-за квартиры. Поскольку до кончины мужа мать владела половиной этой квартиры, её права выше. Сыну придётся довольствоваться другим оставшимся после отца имуществом.

3. Однако если у наследника нет другого жилья, у него преимущество на получение квартиры, дома или другого помещения, если он там уже проживал при жизни наследодателя.

4. Если наследники не договорились о другом, осуществление преимущественных прав на любую вещь возможно лишь после выплаты другим компенсации.

5. Любые преимущества учитываются лишь в том случае, если договориться не удалось, и в суд подано исковое заявление о разделе. Без суда между собой наследники могут проводить какое угодно деление, которое не должно, нарушать закона. В противном случае его можно оспорить в суде.

До 2005 года с перехода имущества в порядке наследования платился налог. Сейчас этот налог уже не платится, даже если в наследство входит дорогостоящее имущество в виде квартиры, автомобиля, дома и т. д.

Однако это не означает, что наследники в России совсем освобождаются от следующих платежей:

  • налог на наследственное имущество (хотя бы в виде той же квартиры) начисляется после того, как оно перешло к наследникам. Гражданин платит уже не как наследник, а как владелец имущества;
  • налог отсутствует, но платится госпошлина.

Госпошлина за действия, которые совершает нотариус, платится:

  • за принятие и удостоверение завещания;
  • за оглашение текста этого документа;
  • за выдачу свидетельства – в этом случае госпошлина зависит от степени родства и стоимости имущества. Точно так же раньше рассчитывался налог;
  • за охрану наследуемого имущества.

При этом если нотариус какие-то действия, проводя оформление наследства, совершает не в конторе, а с выездом на место, госпошлина официально увеличивается в полтора раза.

Наследственные правоотношения весьма подробно урегулированы специальной главой ГК России. Согласно положениям законодательства наследуется все имущество, принадлежавшее умершему лицу. Каких-либо изъятий, касающихся несовершеннолетних опекаемых или недееспособных лиц, закон не содержит.

Соответственно, права опекуна на наследство распространяются на следующие активы:

Опекун становится одним из важнейших людей в жизни опекаемого, помогая ему справляться с действиями, совершать которые самостоятельно тот не может.

Он может быть родственником, а может и не иметь родственных связей с опекаемым, однако в любом случае становится настоящим членом его семьи.

Имеет ли право опекун на наследство опекаемого, и в каких случаях это актуально? Подобные вопросы задаются нередко, и потому требуют подробного ответа.

Может ли внук быть наследником, если его отец (сын наследодателя) умер?

Пока опекаемый остается при своем статусе недееспособности, он не может оставлять завещание. Это могут делать только дееспособные люди.

Однако как только этот статус снимается, возможность совершения сделок и составления завещания восстанавливаются.

Если судом доказано, что совершеннолетний вновь может контролировать свои действия, или если несовершеннолетний достигает возраста 18 лет, либо эмансипируется, он может оставить завещание, и в том числе, включить в него своего опекуна, уже бывшего.

Вступление в наследство возможно путем обращения к нотариусу в отведенные для этого полгода после смерти наследодателя. Являясь родственником, необходимо предоставить документы, которые позволят доказать это.

При наследовании по завещанию необходимо само завещание. Кроме того, потребуется свидетельство о смерти наследодателя, паспорт наследника, документы на имущество. Обращаться необходимо к нотариусу по месту последней регистрации покойного, либо по месту нахождения наиболее ценного имущества.

При правильной подаче документов и выплате пошлины необходимо обратиться к нотариусу вновь спустя полгода после смерти наследодателя, чтобы получить нотариальный сертификат, который станет главным основанием для перерегистрации собственности на наследника.

Существует определенный свод правил касаемо возможности распоряжения имуществом опекаемого при его жизни. Опекуны во многом контролируют деятельность подопечных, и в частности, любые сделки проходят через них.

Но действовать в своих интересах, распоряжаясь имуществом, они не могут – все сделки должны происходить только в интересах подопечного. Сделки контролируются органами опеки, которым отчитываются эти люди., предварительное разрешение необходимо всегда. И потому просто переписать на себя собственность не получится, это совершенно незаконное действие.

Принять имущественные права покойного могут его наследники по закону или по завещанию.

Правопреемство по закону имеет место в случаях, когда наследодателем при жизни не было установлено обратное, то есть при отсутствии завещания. Ст. 1142–1145 Гражданского кодекса РФ установлен круг возможных наследополучателей и последовательность их призвания к наследованию:

  • первая очередь — супруг, родители, дети (внуки — по праву представления);
  • вторая очередь — братья, сестры (племянники), дедушки, бабушки;
  • третья — тети и дяди (их дети);
  • четвертая — дедушки и бабушки родителей;
  • пятая — внуки братьев и сестер, дяди и тети родителей;
  • шестая — правнуки братьев и сестер, внуки дядей и тёть, племянники дедушек и бабушек;
  • седьмая — законные дети официального супруга либо, наоборот, официальный супруг законного родителя.

Обязательным условием для наследования родственниками является наличие документального подтверждения их связи с наследодателем (свидетельство о браке, рождении).

Неузаконенные отношения — гражданский брак, отсутствие официального признания детей родителями или лишение их родительских прав — с юридической точки зрения не признаются, а потому не могут служить основанием для правопреемства.

А зарегистрированное родство с усыновленными детьми, наоборот, приравнивает их к статусу родных.

Однако весь описанный порядок может кардинально поменяться, если на это будет воля наследодателя. Согласно собственным соображениям и при поддержке действующего законодательства он вправе отписать своё имущество даже иностранному государству, лишая наследников по закону установленной привилегии. В этом и есть основное отличие законного и завещательного режима наследования.

Мать вправе завещать свое имущество любым лицам, в том числе, не родственникам. При этом она может указать в документе, какой вид собственности отходит конкретно каждому наследнику. В этом случае ее воля должна быть выполнена нотариусом, за исключением одного условия.

Ее несовершеннолетние дети, а также взрослые, но нетрудоспособные в силу инвалидности, имеют право получить обязательную долю наследства. Кроме того, на ее выделение вправе претендовать ее родители-пенсионеры, или инвалиды, не достигшие пенсионного возраста, а также иждивенцы, которых она содержала при жизни, независимо от степени родства. Обязательным наследникам выделяется ½ часть имущества, которое они могли бы получить в наследства после смерти матери без завещания.

Нетрудоспособные иждивенцы делятся на две категории.

⦁ Родственники, входящие в какую-либо очередь наследников (ст. 1142–1145 ГК РФ), в том числе наследующие по представлению (например, внуки).

⦁ Лица, не связанные с умершей гражданкой родственными отношениями, но проживающие с ней вместе в течение года перед ее смертью.

Факт иждивения необходимо доказать документами (оплата питания, учебы, покупка лекарств и так далее). В случае недостаточности этих доказательств для нотариуса, иждивение придется доказывать через суд, в том числе с привлечением свидетелей.

На практике чаще происходит наследование в порядке закона, чем по завещанию. В этом случае дети входят в 1-ю очередь наследников. Кроме них, в первоочередном порядке наследство получают нетрудоспособные родители и законный супруг умершей матери. Имущество между всеми участниками призываемой очереди делится в равных долях.

Любой наследник вправе отказаться от положенной ему доли без всяких условий либо в пользу какого-то из наследников.

В наследственную массу входит только та собственность, которая принадлежит лично матери. В том числе унаследованная от своих родителей или других родственников, подаренная ей или приобретенная до вступления в брак. Вдовец имеет право выделить половину совместного имущества, нажитого в браке, еще перед разделом наследства (но только из имущества, приобретенного в браке).

Важно! Дети сохраняют право наследования за родителями, лишенными родительских прав. В свою очередь, сами родители лишены права наследовать за такими детьми.

Ребенок, мать которого была ограничена в родительских правах, или лишена их, сохраняет возможность получения наследства после ее смерти, если он не был усыновлен другой женщиной. Если дети находятся на попечении, опекун вправе подать нотариусу заявление от имени несовершеннолетнего ребенка о принятии наследства после матери и выдаче свидетельства о праве на него.

Согласно ст. 1147 ГК РФ, усыновленные дети приравниваются в правах с родными детьми умершей усыновившей их женщины. При этом по общему правилу они утрачивают возможность наследовать за биологической матерью, поскольку все родственные отношения между ними прекращаются.

Из этого правила есть исключение. Если усыновителем является одинокий мужчина, а в решении суда по ходатайству матери ребенка внесено положение о сохранении родственных отношений между нею и ребенком, он вправе претендовать на наследство после смерти матери.

Важно! Ребенок, попавший в приемную семью, находится под опекой приемных родителей. Поэтому он не приобретает права наследовать за приемными родителями, в том числе сохраняя возможность получить наследство после умершей родной матери.

На практике случаются ситуации, когда ребенок получает наследственные права одновременно по линии биологической матери и мачехи. Например, он проживает с родным отцом и его второй супругой. При этом отец не лишал родную мать родительских прав, и соответственно мачеха не могла усыновить ребенка. Это решение принимается осознанно, чтобы в наследство после смерти матери без завещания, ее квартира досталась ребенку.

Что касается жилых помещений, здесь действует еще одно правило. Если на одной площади с умершей матерью проживал наследник, не имеющий своего жилья, он приобретает преимущественное право на это жилое помещение. Другим претендентам он выплачивает эквивалентную денежную компенсацию.

После смерти родного отца, или усыновившего детей по решению суда, они являются наследниками 1-ой очереди на оставленное им имущество. Все, что было сказано выше о получении наследства после смерти матери, справедливо и по отношению к отцу. Но если родственные отношения между матерью и детьми неоспоримы, то оформление наследства после смерти отца без завещания часто осложняется вопросом установления отцовства.

Если запись об отце в свидетельстве о рождении присутствует, то у детей-наследников проблем не возникает. Однако когда в графе отец стоит прочерк, факт отцовства можно установить только в судебном порядке. В настоящее время для этого чаще всего используются данные генетической экспертизы.

И если отцовство в законном порядке установлено, то ребенок, родившийся от родителей, не состоящих в браке между собой, и его отец имеют такие же взаимные права и обязанности, как и при рождении ребенка в законном браке. В том числе, право наследовать друг после друга в качестве наследников первой очереди.

О существовании таких детей (потенциальных наследников 1-ой очереди) своего умершего супруга и отца, часто не подозревают законные супруги и дети наследодателя, также являющиеся наследниками первой очереди.

Совершеннолетние дети, и достигшие 14 лет, вправе самостоятельно обратиться к нотариусу и написать заявление о принятии наследства. В последнем случае для этого требуется письменное согласие законного представителя или опекуна. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев после смерти отца. В случае пропуска установленного срока придется отстаивать свои права на наследство через суд.

Найти нотариуса, ведущего наследственное дело можно через официальный сайт Федеральной нотариальной палаты. В разделе «Поиск наследственных дел» нужно ввести ФИО умершего отца и система поиска выдаст фамилию и адрес нотариуса, оформляющего наследство. Если дело еще не заведено, наследник может обратиться с заявлением в любую нотариальную контору по месту жительства отца.

При первом обращении к нотариусу достаточно представить свой паспорт и сведения о смерти. Он разъяснит, какие документы нужно представить в течение полугода, пока ведется наследственное дело, для оформления свидетельства о праве на наследство.

Внуки наследники какой очереди по закону

По действующему законодательству внуки прямо не входят ни в одну из очередей наследования. Они получают право на наследство бабушки только в случае смерти своих родителей, которые по закону и являются наследниками первой очереди. Эта процедура называется — наследование по представлению. Другими словами, при разделе наследства они представляют своего умершего родителя и получают его долю имущества.

Оформление наследства после смерти родственника (матери, отца, бабушки, дедушки) производит нотариус по заявлению заинтересованных наследников. Каждый из них может обратиться в нотариальную контору самостоятельно, независимо от других претендентов. Подать заявление о принятии наследства необходимо в течение 6 месяцев после смерти родственника. При пропуске срока, его придется восстанавливать в судебном порядке, и это достаточно сложно.

Наследственное дело вправе открыть любой нотариус, работающий в городе или поселке, где проживало умершее лицо. Например, Москва — это один нотариальный округ, и можно обратиться в любую нотариальную контору, независимо от округа. Если наследодатель постоянно жил за границей и не имел регистрации в России, необходимо найти нотариуса по месту расположения наследуемой недвижимости.

Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.

ст. 1120 ГК РФ

Получается в данном случае наследодатель распорядился квартирой завещав ее своему внуку, но возникло ли право у внука на имущество не входящие в состав завещания?!

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

п.2 ст. 1142 ГК РФ

Согласно норме права п.2 ст. 1142 ГК РФ — Внук в порядке наследования по закону наследует только в порядке представления. И он наследовал бы вклады, только после смерти своего отца, при этом ему не пришлось бы восстанавливать сроки, так он уже вступил в наследство после дедушки и принял его.

Таким образом желание внука получить вклады дедушки были абсолютно незаконны и я не стал его указывать в заявлении. А вот само заявление и дело в целом я решил вести признавая за братом факт принятия наследства. Наследниками по закону в данной ситуации являются два брата. Второго брата я и указал в качестве третьего лица, который написал нам заявление в суд о том, что на вклады не претендует и иск брата поддерживает.

Одно из важных условий призвания внуков к наследованию, это смерть родителя до момента гибели бабушки или дедушки. Если родители живы, то именно они займут место в первой очереди наследования. Им следует помнить, что закон не позволяет матери/отцу отказаться от имущества своих родителей в пользу собственных детей.

Отказ родителей от наследства не порождает его автоматического перехода к внукам умершего человека. Освободившаяся доля распределяется между лицами, призванными к наследованию по стандартной схеме.

Важно! Отказ от наследства допустим в пользу внуков только по праву представления. Когда другие наследники отказываются от своей доли в пользу детей, переживших как родителей, так и наследодателя.

Единственное условие для наследования внуками – это смерть их отца или матери раньше наследодателя. Только в этом случае можно получить бабушкино или дедушкино имущество на законных основаниях. Это единственный путь, если нет завещания.

Но надо помнить, что давление на деда/бабку при жизни (для составления завещания в свою пользу) может обернуться катастрофой, если этот факт будет доказан. Недостойный наследник – это приговор своим шансам на получение имущества от родных и близких.

Видео сюжет расскажет о порядке вступления в наследство


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *