Темы дипломов по наследованию по закону

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Темы дипломов по наследованию по закону». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

  1. Во-первых, Вы приобретаете готовую дипломную работу в несколько раз дешевле, чем такая же работа на заказ.
  2. Во-вторых, все представленные в нашей коллекции работы уже были сданы и успешно защищены — следовательно, Вы не приобретаете «кота в мешке», а получаете работу, которая ранее была проверена преподавателем. Естественно, любую готовую работу, мы добавляем в Каталог только после окончательной ее защиты.
  3. В-третьих, если Вы решили писать работу самостоятельно и не знаете с чего начать, то купив у нас готовую дипломную работу, Вы получите отличный каркас для написания своей работы.

Приобретая у нас готовую дипломную работу по наследственному праву, Вы экономите не только деньги, но и время.

Призвание к наследованию по закону осуществляется в порядке очередности, основанной на приоритете очереди, состоящей из более близких родственников наследодателя. Определение очередности наследования в соответствии со степенью родства можно считать одним из принципов наследования по закону.

По мнению А.М. Эрделевского, под родством понимается кровная связь лиц, происходящих от общего предка. Выделяют прямую и боковую линии родства. Родство по прямой линии означает происхождение одного лица от другого. При этом, прямая линия родства может быть восходящей — от потомков к предкам (внуки, дети, родители) либо нисходящей, то есть идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки). Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц от общего предка[53].

По мнению М.В. Телюкиной, такое разделение статей, представляется юридико-техническим недостатком Гражданского кодекса[54]. С этой оговоркой можно констатировать, что возможные наследники по закону исчерпывающе перечислены в ГК РФ.

Следует отметить, что изменения, произошедшие в российском гражданском законодательстве в части определения очередей наследования, существенные. Если ранее в ст.532 ГК РСФСР предусматривалось только две очередности наследования (первая — дети, супруг и родители, вторая — братья и сестры, дед и бабка; позже право наследования было предоставлено дядям и тетям наследодателя (третья очередь), а также прадедам и прабабкам (четвертая очередь)), то согласно части третьей ГК РФ число наследников увеличивается вплоть до шестой степени родства, а наследники всех очередей по закону образуют восемь очередей наследования[55]. Эти восемь очередей наследников охватывают супругов, родственников до шестой степени родства, предоставляют право наследования пасынкам, падчерицам, отчиму и мачехе наследодателя, а также лицам, не входящим в круг наследников по закону в силу ст. 1142 — 1145 ГК РФ, но находящимся на иждивении наследодателя. Наследником выморочного имущества выступает государство (ст. 1151 ГК РФ). В основном не имеет значения, проживали ли наследники совместно с наследодателем или нет. Это обстоятельство принимается во внимание только в определенных законом случаях.

Расширение круга наследников по закону — прогрессивный шаг на пути совершенствования наследственных правоотношений. Сокращение случаев призвания к наследованию государства при наличии родственников либо нетрудоспособных иждивенцев наследодателя способствует укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства в целом.

Согласно ч.1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 ГК РФ. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Это универсальное правило существовало в ГК РСФСР и сохранилось в ГК РФ.

В соответствии с ч.2 ст. 1141 наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146). Согласно ч.1 ст.1146 доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 третьей части Гражданского кодекса РФ, и делится между ними поровну. Таким образом, законодательством строго определен круг лиц, наследующих по праву представления: это внуки наследодателя и их потомки (ч.2 ст.1142, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) (ч.2 ст.1143), а также двоюродные братья и сестры наследодателя (ч.2 ст.1144).

Право представления применяется только при наследовании по закону. При наследовании по завещанию, в случае смерти до открытия наследства кого-либо из детей завещателя, указанных в завещании, его доля по завещанию не перейдет в порядке права представления к его детям (т.е. внукам завещателя).

Не наследуют по праву представления (ч.ч.2,3 ст. 1146 ГК РФ):

— потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);

— потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ[56].

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ч.1 ст.1116 ГК РФ).

Наследственные правоотношения имеют длящийся характер (с учетом установленного срока для принятия наследства наследниками) и прекращаются в момент оформления соответствующего свидетельства, подтверждающего право на наследство. С вступлением в силу части третьей ГК РФ применительно к рассматриваемому вопросу в рамках уже открытого наследства право наследования приобретают новые субъекты наследственных правоотношений, наделенные правом на принятие наследства.

Вопрос о принятии наследства является одним из самых сложных правовых вопросов и с точки зрения регулирования его нормами ГК РФ, и с точки зрения понимания этих норм.

Приобретение наследственного имущества – необходимое действие в цепочке наследственных отношений. Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Право на наследство (право наследования) возникает у каждого из наследников по завещанию или по закону на основании предусмотренных ГК РФ юридических составов, независимо от воли наследников[60].

Порядок приобретения наследства урегулирован в рамках гл.64 ГК РФ. В соответствии с п.1 ст.1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Для этого наследник должен: а) ясно и однозначно изъявить волю на то, что он приобретает наследство (м в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей); б) принять наследство одним из способов, предусмотренных в ст. 1153 ГК РФ; в) принять наследство в сроки, установленные законом (ст. 1154, 1155 ГК РФ)[61].

Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.

Принятие наследства является юридическим значимым действием, означающим, что наследник изъявляет свое желание вступить в права владения, пользования и распоряжения наследственным имуществом. Есть и другие определения принятия наследства – «это, подобно завещанию, односторонняя сделка»[62].

Принятие обязательно для всех наследников без исключения, однако при этом имеются некоторые правовые тонкости, которые обязательно нужно принимать во внимание.

Во-первых, принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Это очень важный момент. Наследник должен знать, что можно либо принять наследство целиком, либо отказаться от него — но тоже целиком. Единственное исключение состоит в том, что при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Это означает, что если у наследника несколько оснований, по которым он призывается к наследованию, то вопрос о принятии наследства или отказе от наследства он может решать отдельно в отношении имущества, достающегося ему по каждому из оснований.

Во-вторых, не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Это значит, что наследник, решая вопрос о принятии наследства или отказе от него, не вправе ставить кому бы то ни было какие-либо условия соответственно принятия наследства или (что чаще) отказа от него, и никто не обязан соглашаться выполнять его условия. Аналогичным образом наследник не должен быть связан условиями, которые ставят ему другие лица, — он должен выражать свою волю на принятие наследства или отказ от него совершенно свободно. Каждый наследник по общему правилу действует только сам за себя, он вправе высказывать только свою волю, и, соответственно, нотариус или другие органы, принимающие выражение его воли, должны принимать это выражение только в отношении него самого. В связи с этим в пункте 3 статьи 1152 ГК РФ установлено, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

В связи с этим нужно отметить одну нередко встречающуюся ситуацию, обычно имеющую место в отношении домов в сельской местности, дач и земельных участков, наследниками которых являются несколько детей умершего собственника. Наследники договариваются о том, что один из них принимает наследство, оформляет его на себя (как единственный наследник, принявший наследство), продает наследственное имущество и делит полученные деньги между всеми наследниками. Если все происходит так, как было предусмотрено договоренностью, то ничего противозаконного в этом нет. Однако иногда наследник, оформивший наследство, после оформления своих прав отказывается продавать унаследованное имущество либо после продажи наследственного имущества отказывается делиться полученными деньгами с другими наследниками (хотя чаще всего это его родные братья и сестры). В таком его поведении, бесспорно, есть нарушение морали, но нет никакого нарушения закона — он, как единственный наследник, принявший наследство, становится единственным же собственником унаследованного имущества и, следовательно, вправе распоряжаться им по своему усмотрению. При этом по закону формально он не имеет никаких обязательств перед другими наследниками; если они обратятся в суд, то доказать наличие такой договоренности им будет предельно трудно. Довод о том, что наследник, принявший наследство, действовал от имени всех наследников, суд может принять только в том случае, если один из наследников действовал на основании доверенности, выданной ему другими наследниками, — но тогда наследство оформлялось бы на всех наследников, как лично действовавших, так и доверивших совершение действий одному из них. Поэтому любые имеющиеся договоренности наследникам, призываемым к наследованию, нужно оформлять письменно[63].

В части третьей ГК нашли свое отражение все выработанные ко времени ее принятия доктриной и судебной практикой условия наделения усыновленных наследственными правами как в отношении своих родителей и других кровных родственников, так и в отношении усыновителя и его кровных родственников.

В ст. 1147 ГК РФ прямо установлено, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам) (п. 1). Данная норма не устанавливает нового правила правового регулирования общественных отношений, а лишь детализирует положения ст. 137 Семейного кодекса РФ, что усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.

С другой стороны, усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в п. 3 ст. 1147 ГК РФ (п. 2 ст. 1147 ГК РФ), что соответствует общей норме семейного законодательства: усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам) (п. 2 ст. 137 СК РФ). Таким образом, усыновленные могут наследовать по праву представления после родителей, братьев и сестер, племянников и племянниц усыновителей и не могут наследовать после кровных родителей, их братьев и сестер, племянников и племянниц[89].

По нашему мнению, в институте наследования усыновленных и усыновителей в настоящее время существует ряд спорных вопросов и коллизий.

Во-первых, рассмотрим проблемные вопросы, связанные с последствиями сохранения усыновленным правовых отношений с одним из своих родителей.

Ссылка гражданского закона на Семейный кодекс в части оснований и условий сохранения усыновленным отношений со своими родственниками по происхождению, позволяющего усыновленному наследовать после этих родственников (п. 3 ст. 1147 ГК), означает ссылку на п. 3 и 4 ст. 137 СК РФ, в соответствии с которыми инициаторами сохранения отношений с усыновленным могут выступать его отец или мать, а в случае их смерти — родители умершего родителя (дедушка или бабушка ребенка).

В соответствии с п. 3 ст. 137 СК РФ «при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина». В силу п. 3 ст. 1147 ГК в этом случае усыновленный сохраняет право наследования по закону после своей матери или своего отца. Семейный закон, как видим, допускает сохранение отношений усыновленного с одним из родителей по его желанию, но не с родственниками этого родителя.

Таким образом, буквальное толкование п. 3 ст. 137 СК РФ приводит к выводу о том, что юридические отношения с другими родственниками усыновленного со стороны соответствующего родителя не сохраняются и ребенок не может наследовать после своих родных братьев и сестер, бабушки и дедушки, дяди и тети и т.д.

В доктрине семейного права упоминание в п. 3 ст. 137 СК РФ о сохранении усыновленным отношений только с отцом или только с матерью всегда толковалось расширительно и понималось как сохранение соответствующих прав и обязанностей и в отношении всех родственников данного родителя[90]. Данный подход позволяет призвать усыновленного к наследованию по закону после любого из родственников со стороны родителя, с которым у него по решению суда были сохранены отношения.

Сторонником иного, буквального толкования п. 3 ст. 137 СК РФ выступает А.Л. Маковский, считающий, что «закон совершенно определенно устанавливает возможность сохранения родственных отношений с родителями ребенка, но не с родственниками по линии этого родителя», а потому наследование усыновленного и его потомков в таких случаях возможно «после смерти родителя (но не других его кровных родственников)»[91]. Эту позицию в литературе разделяют З.Г. Крылова и Т.Д. Чепига, признающие наследственные права усыновленного только в отношении «одного из родителей, сохранившего отношения с ребенком»[92]. По-видимому, буквального толкования п. 3 ст. 137 СК РФ придерживается и Ю.К. Толстой, признающий право просить о сохранении отношений за родителями (дедушкой или бабушкой усыновленного) того родителя, «за которым были сохранены родительские права», что означает отсутствие у бабушки или дедушки отношений с усыновленным в силу сохранения этих отношений с происходящим от них родителем усыновленного[93].

Какой же смысл закладывал законодатель в положения п. 3 ст. 137 СК РФ, какой цели он стремился достичь? От ответа на эти вопросы во многом зависит и положительная оценка допускаемого доктриной буквального или расширительного толкования этой нормы.

БЕЛОРУССКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ

Кафедра гражданского права и процесса

по учебной дисциплине «Гражданское право»

на тему: «Наследование по закону»

Подготовил:

студент VI-го курса

заочно-правового факультета

специализация: Хозяйственное право Лебедев

В.В.

Научный руководитель:

преподаватель

Бадейко Т. В.

Дипломные работы по наследственному праву

В соответствии с п. 1 ст. 1032 Гражданского кодекса Республики Беларусь

наследование осуществляется по завещанию и по закону [2; ст. 1032].

По сравнению с Гражданским Кодексом 1964 г мы видим, что основания призвания

к наследованию поменялись местами. На первое место поставлено наследование по

завещанию, а на второе — наследование по закону. Это не просто техническая

замена, а воплощение в наследственном праве основных начал гражданского

законодательства [50; с. 139].

П. 2 ст. 1032 Гражданского кодекса Республики Беларусь закрепил принципиально

важное положение о том, что наследование по закону имеет место, когда

завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в

иных случаях, установленных Гражданским кодексом Республики Беларусь и

принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства [51; с. 14].

При наследовании по завещанию наследники, условия и порядок наследования

определяются наследодателем. Его распоряжения излагаются в завещании, форма

которого должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским

кодексом Республики Беларусь.

Наследовании по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных

в законе и не измененных наследодателем.

При наследовании по закону воля наследодателя в распределении наследства

между наследниками не участвует, а права и обязанности наследодателя

переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной

очередностью.

Наследование по закону имеет место тогда, когда:

1) наследодатель не оставил завещания;

2) завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей в силу

чего другая часть достанется наследникам по закону;

3) завещание признано недействительным полностью или в части (в последнем

случае наследование по закону коснется только имущества, к которому относится

недействительная часть завещания);

4) наследник по завещанию отказался принять наследство;

5) наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого

назначенного наследника.

Под открытием наследства понимается наступление юридических фактов, с

которыми закон связывает возникновение права наследования.

Согласно ч. 1 ст. 1035 Гражданского кодекса Республики Беларусь наследство

открывается вследствие смерти гражданина или объявление его судом умершим [2;

ст. 1035].

Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку:

1) Именно им определяются лица, которые выступят наследниками, а значит и

потенциальные лица, участвующие в деле.

2) Не каждый из наследников сможет в силу определенных причин выступить сам

при принятии наследства. То есть с этого момента определяется, будет ли

наследник сам участвовать в процессе принятия наследства или его интересы

будет представлять иное лицо — представитель (как правило, законный). С

данным фактом связана проблема защиты наследственных прав несовершеннолетних

лиц.

3) Именно этот момент определяет состав наследственного имущества. Только то

имущество, которое принадлежало наследодателю, и возникающие из основания его

принадлежности наследодателю права и обязанности, могут составлять

наследство.

4) Определяет законодательство, применимое к наследственным правоотношениям,

его временной фактор.

5) Именно момент открытия наследства является точкой отсчета течения срока

для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками

наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец,

производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе

права собственности) по наследству.

Таким образом, моментом открытия наследства, а на юридическом языке «временем

открытия наследства», признается согласно п.2 ст. 1035 Гражданского кодекса

Республики Беларусь день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим,

как указано в п. 3 ст. 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь, — день

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

В соответствии со ст. 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражданин

может быть признан умершим, если он отсутствует в месте постоянного

жительства и нет сведений о месте его пребывания в течение 3 лет [2; ст. 41].

Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или

дающих основание полегать его гибель от определенного несчастного случая, —

то 6 месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи

с военными действиями, может быть объявлен умершим не ранее, чем по истечении

2 лет со дня окончания военных действий.

Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством

органов ЗАГС о смерти наследодателя.

В случае если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче

свидетельства о смерти, лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить

этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта

смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах.

Большое практическое значение при возникновении и реализации наследственных

правоотношений имеет понятие «места открытия наследства».

Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как по закону страны,

на территории которой открылось наследство, будут решаться все вопросы,

связанные с осуществлением права наследования.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) — это

имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности

наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое

переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

В наследственную массу может входить только то имущество, которое

принадлежало наследодателю на законных основаниях.

«Наследство» – не просто один из многочисленных юридических терминов, это –

конкретное правовое понятие. Важно сразу четко определить, что понимают

юристы под этим словом.

Наследство – совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя,

переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном гражданским

законом. Надо обратить внимание, что идет речь о совокупности не вещей, а

имущественных прав и обязанностей.

Главное место среди имущественных прав занимает право личной собственности

наследодателя. К наследникам переходят права на имущество, собственником

которого был умерший. Именно имущество обычно составляет главную часть

наследства (жилой дом, автомобиль, предметы домашнего обихода и т.д.). О нем

чаще всего и говориться в гражданском законе. Однако следует иметь в виду,

что некоторое имущество не входит в состав наследства.

В состав наследственного имущества (так называют имущество умершего,

переходящее по наследству) не входят те права и обязанности, которые хоть и

являются имущественными, но носят личный характер и тесно связаны с личностью

наследодателя.

Прежде всего, это алиментные права и обязанности, право пользования жилой

площадью, право на членство в кооперативной организации и др.

Однако хотя членство в кооперативной организации и не может быть передано по

наследству, но паенакопления умершего наследуется. Также в состав

наследственного имущества не входит и право на возмещение вреда, причиненного

здоровью наследодателя.

Целесообразно отметить, что в состав наследства не входят некоторые виды

денежных выплат, такие как:

а) пособие на рождение ребенка, не полученное в связи со смертью родителей,

имевших право на это пособие;

б) пособие по временной нетрудоспособности, оставшееся недополученным ко дню

смерти работника. Оно выплачивается совместно проживающим с ним членами

семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивение

умершего;

в) заработная плата, недополученная умершим, также не входит в состав

наследственного имущества, а выдается членам семьи, проживающим совместно с

ним. Если же умерший жил один и не имел нетрудоспособных иждивенцев,

заработная плата включается в состав наследства;

г) сумма пенсий, оставшаяся недополученной в связи со смертью пенсионера, не

включается в состав наследственного имущества и выплачивается тем членам

семьи, которые относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери

кормильца.

Предметы обычной домашней обстановки и обихода составляют особую, отдельную

часть наследства, т.к. здесь учитываются интересы тех наследников, которые

проживали совместно с наследодателем, вели с ним общее хозяйство и

пользовались этими предметами. Правило об особом порядке наследования

указанной в части имущества применяется в случае, если наследодатель не

сделал никаких распоряжений относительно ее. Они переходят к наследникам по

закону, проживающим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного

года, не зависимо от их очередности и наследственной доли.

Данное положение, в общем является справедливым. Ведь для лиц не проживавших

вместе с наследодателем предметы обычной домашней обстановки и обихода (куда

не входят ценные вещи) не представляет большой ценности, чего нельзя сказать

о людях, которые ежедневно пользовались этими вещами и привыкли к ним.

Установление годичного срока совместного проживания с наследодателем для

получения предметов обычной домашней обстановки и обихода положили конец

недобросовестным действиям наследников, которые ранее не поддерживали никакой

связи с наследодателем и переезжали к нему незадолго до его смерти с целью

получить сверх причитающейся им наследуемой доли его предметов домашней

обстановки и обихода.

Однако, наследники должны не только проживать с умершим в одной квартире, но

и пользоваться вместе с ним предметами домашней обстановки и обихода для

удовлетворения повседневных бытовых нужд.

Поэтому если наследники проживали в одной квартире с наследодателем, но не

вели с ним общего хозяйства, то они не вправе претендовать на наследование

предметов домашнего обихода.

Если наследство состоит лишь из предметов домашней обстановки и обихода, то

оно все переходит только к наследникам, проживающим совместно с

наследодателем.

Если никто из наследников по закону не проживал совместно с умершим, предметы

домашней обстановки и обихода наследуются в общем порядке, то есть переходят

к наследникам той очереди, которая призывается к наследованию.

Факт совместного проживания наследника с наследодателем тщательно проверяется

нотариусом.

На мой взгляд, законодатель не проработал досконально ситуации, когда

наследственная масса состоит исключительно или в основном из предметов

обычной домашней обстановки и обихода, и не��равомерно устранил от

наследования категорию необходимых наследников.

  • Введение
  • Глава 1. Значение срока в наследственном праве
  • 1.1. История развития наследственного права
  • 1.2 Понятие и место срока в системе юридических фактов
  • Глава 2. Сроки наследования
  • 2.1. Определение момента смерти и времени открытия наследства
  • 2.2 Время открытия наследства при объявлении лица умершим
  • Глава 3. Различные гражданско-правовые сроки в наследственном праве
  • 3.1. Иные сроки в наследственном праве
  • 3.2 Исковая давность в наследственных делах
  • Заключение
  • Список использованной литературы

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что время в юридических отношениях ценно не само по себе, а в связи с теми или иными юридическими фактами. Нормы права, закрепляющие общие положения о сроках, содержащиеся в различных отраслевых законодательных актах, в своей основе имеют сходные по законодательной технике правила, однако практика применения норм о сроках как в различных отраслях российского права, так и в подотраслях гражданского права имеет существенные различия, требующие детального теоретического осмысления в целях эффективного правоприменения.
Законодательство России содержит два основания наследования — по завещанию и по закону. При этом наследование по завещанию является приоритетным. Этот факт подтверждается тем, что наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием, т. е. завещание отсутствует либо определяет судьбу лишь части наследства. Гражданам предоставлена возможность распорядиться принадлежащим им на праве собственности имуществом на случай смерти, если они не согласны с порядком, установленным нормами наследования по закону, путем совершения завещания. Также свидетельством приоритета наследования по завещанию перед наследованием по закону является направленность ряда норм гражданского законодательства обоих государств на побуждение граждан к совершению завещаний, например, посредством установления и гарантированности законом принципа тайны завещания; установления принципа свободы завещания; снижения размера обязательной доли в наследстве, а также ограничения права на обязательную долю; возможностью выбора формы совершения завещания и т.д.

Исследования в области правового регулирования сроков в гражданском праве проводили такие ученые цивилисты, как Алексеев С.С., Агарков М.М., Брагинский М.И., Витрян-ский В. В., Вострикова Л.Г., Грибанов В.П., Диордиева О.Н., Иоффе О.С., Исаков В.Б., Кабатов В.А., Кпейн Н.И., Красавчиков OA, Крашенинников И.Б., Луцъ В.В., Новицкий И.Б., Суханов Е.А., Тархов ВА, Толстой Ю.К., Халфина P.O., Черепахин Б.Б., Шилохвост О.Ю. Такие авторы, как Акатов A.A., Антимонов Б.С., Аспанян Н.П,БайэигитоваA.М., Барщевский М.Ю., Блинков O.E., Бондарев Н.И., Брауде И.Л., Власов Ю.Н., Гаврилов В.Н„ Гордон М.В., Граве К.А., и другие в своих работах отчасти затрагивали отдельные вопросы сроков осуществления наследственных прав, однако трудов, которые бы комплексно рассматривали сроки в наследственном праве, в отечественной цивилистической науке отсутствует. Поэтому в целях создания эффективной системы гражданско-правового регулирования сроков возникновения, осуществления и прекращения субъективных наследственных прав необходим тщательный анализ различной юридической силы правовых актов, который позволит выявить особенности гражданско-правового регулирования сроков в наследственном праве, что восполнит существующий научно-правовой вакуум в цивилистике. Вышеназванными обстоятельствами и объясняется актуальность темы выпускной квалификационной работы.

Объектом исследования являются общественные отношения, которые возникают в процессе наследственного правопреемства.

Предметом исследования — сущность и виды сроков в наследственном праве.

Целью выпускной квалификационной работы выступает комплексный анализ сроков в наследственном праве на современном этапе.

Для достижения поставленной цели, решались следующие задачи:

1) Рассмотреть историю наследственного права.
2) Определить понятие и места срока в системе юридических фактов.
3) Раскрыть определение момента смерти и времени открытия наследства.
4) Раскрыть время открытия наследства при объявлении лица умершим.
5) Охарактеризовать иные сроки в наследственном праве.
6) Определить исковую давность в наследственных делах.
В структурном плане выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Установление фактических обстоятельств дела – начальная функциональная стадия правоприменительного процесса, заключающаяся в получении информации о конкретном случае, в связи с которым должно произойти применение права. Правоприменителя интересуют, разумеется, не все фактические обстоятельства рассматриваемого дела, а только имеющие юридическое значение . К ним относятся:

1) юридические факты – представляют собой обстоятельства, поступки, состояния, которым закон придаёт юридическое значение, проявляющееся во влиянии этих факторов на правоотношение, например их возникновение, наличие, развитие, состояние. Как известно, выделяются следующие разновидности юридических фактов: во-первых, это события, которые происходят вне воли субъекта правоотношения, а во-вторых действия, которые связаны с волей субъектов правоотношений. Также в качестве юридических фактов выделяют юридические состояния. Под юридическим состоянием подразумевают гражданство либо подданство, нахождение в браке и т.п.. Иногда юридическими фактами являются презумпции и фикции, под последними подразумевают фактически несуществующие положения, признанные правом существующими и имеющими юридическое значение ;
2) факты, имеющие значение для выработки оптимального решения по делу в пределах применяемой нормы права . Например, в уголовном судопроизводстве это обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание;
3) обстоятельства, способствовавшие совершению правонарушений.

Так, о них говорится в ч. 2 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Данные обстоятельства есть явления и факты, которые прямо правонарушений не вызывают, но наличие которых может способствовать возникновению у субъекта намерения их совершить. Эти факты и явления могут корениться вразличных сферах общественных отношений и функционирования общественного и государственного механизма (недостатки ворганизационно-технической сфере, в сфере охраны как правопорядка вцелом, так и в отдельной его области; недостатки в деятельности различных государственных органов и органов власти, ответственных за состояние правопорядка, контролирующих органов и т. п.).

Чаще всего на практике имеют место юридические акты, которые делятся на: сделки (односторонние, двусторонние и многосторонние), административные акты (акты государственных органов и органов местного самоуправления), корпоративные акты (например, совета директоров и иных органов юридического лица) и судебные решения.

Срок – период времени, с наступлением или истечением которого наступают определенные правовые последствия.

Гражданское законодательство придает большое значение срокам, они весьма многочисленны и разнообразны. Так, в ГК почти нет глав, в которых бы в той или иной степени не затрагивался вопрос о сроках и которые, в свою очередь, не испытывали бы их воздействия.Нередко законодатель оперирует такими терминами, как «срочно», «немедленно», «незамедлительно», «своевременно», «не раньше», «не позднее» и т.п. Причем многие статьи ГК упоминают или подразумевают сроки неоднократно. Например, п. 4 ст. 1152 ГК предусматривает, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.Несмотря на значимость и важность сроков, в гражданском законодательстве отсутствует понятие срока. Статья 190 ГК хотя и названа «Определение срока», однако в ней указано только, кем и каким способом может быть установлен срок. Сроки устанавливают начало и окончание гражданских правоотношений. Срок — юридический факт, т.е. основание возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей.Все сроки определяются календарной датой, истечением периода времени (годы, месяцы, недели, дни, часы), а также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.

К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами.К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным 15 дням.

Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 24 часов последнего дня к срока. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сданными в срок.

По характеру определенности выделяют следующие сроки:

1. императивные – это сроки которые устанавливаются законом и не могут изменяться, и диспозитивные, которые могут быть изменены соглашением сторон;
2. абсолютно определ��нные (указывают точный момент совершения действия), относительно определенные (связаны с конкретным промежутком времени), неопределенные (момент совершения действий не определен);
3. общие (устанавливаются для всех и определяются конкретным периодом времени) и специальные (устанавливаются как исключение из общих сроков и действуют по прямому указанию закона).

Проблема правового регулирования наследования известна и актуальна с древнейших времен. С момента появления права проблема принятия или отказа от наследства занимает умы, как юристов, так и простых людей.

В последние несколько лет роль наследственного права в нашей жизни заметно возросла. Этот процесс был вызван коренными изменениями, затронувшими все сферы общественной жизни: экономической, социальной, политической, духовной.

Важность исследуемых нами общих положений о наследовании определяется тем, что через правовой институт наследования человек если можно так сказать продолжает жить в лице своих приемников, и эту «жизнь» ему предоставляет право.

Помимо вышеуказанного, интерес к наследственным отношениям вызван следующими обстоятельствами:

Во-первых, введением с 1 марта 2003 г. Третьей части ГК РФ, цель которой заключается в эффективном регулировании правоотношений, возникающих по случаю смерти субъектов права.

Во-вторых, в проблематичности использования новых положений ГК РФ на практике.

Основной целью работы является попытка проведения комплексного правового исследования общих положений о наследовании.

Учитывая вышеуказанную цель необходимо решить ряд исследовательских задач:

— изучение развития законодательства о наследовании в России;

— анализ понятия и основания наследования;

— определение субъектов наследственных правоотношений;

— исследование вопросов наследственной массы и правовых оснований открытия наследства;

— изучение времени открытия наследства;

— анализ правового регулирования места открытия наследства.

Развития законодательства о наследовании в России для удобства изучения можно «разбить» на несколько больших этапов:

  1. Наследственное право до Свода законов Российской империи.
  2. Наследственное право по Своду законов Российской империи.
  3. Советское наследственное право.
  4. Современное наследственное право Российской Федерации.

С принятием части третьей Гражданского кодекса РФ впервые в истории отечественного права в законе раскрывается понятие наследования.

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ наследование можно определить как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное.

Предметом наследственного правопреемства является имущество умершего, которое в соответствии с ГК РФ входит в состав наследства (см. ст. 1112).

Наследодателем именуется умерший (либо объявленный умершим) гражданин, после которого остается наследство.

Наследниками признаются лица, которые в соответствии с ГК РФ могут быть призваны к наследованию (ст. 1116 и 1117).

В состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают в результате смерти наследодателя, то эти права и обязанности по наследству не переходят.

По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но в случаях предусмотренных законом также права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их получения.

I. Нормативно – правовые акты и материалы судебной практики

  1. Конституция Российской Федерации 1993 г. // Российская газета. – 25 декабря 1993.
  2. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации — 5 декабря 1994 г. — № 32 — Ст. 3301.
  3. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации — 29 января 1996 г. — № 5 — Ст. 410.
  4. Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации — 3 декабря 2001 г. — № 49 — Ст. 4552.
  5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 17.12.2009) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954
  6. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 30.10.2009) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета, N 6, 12.01.1993.
  7. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об актах гражданского состояния» (принят ГД ФС РФ 22.10.1997) // Собрание законодательства РФ, 24.11.1997, N 47, ст. 5340.
  8. Приказ Минюста России от 15 марта 2000 г. N 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации».
  9. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. N 1-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. N 1.
  10. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25 августа 2009 г. N 18-В09-54.
  11. Определение СК по гражданским делам Московского областного суда от 8 февраля 2006 г. N 33-1511
  12. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. N 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании,» п. 1 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961-1993. М., Юридическая литература, 1994.
  13. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам», п. 6 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. N 8. 2000. N 1.
  14. Справка по обобщению судебной практики по делам, связанным с нотариальной деятельностью (2006-2007 годы) // ИПС Гарант. 12 декабря 2009.
  15. Постановление №2 Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991г. О некоторых вопросах возникающих у судов по делам о наследовании (п.4) Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961-1996 М 1997 С.106.
  16. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 1 квартал 2008 г. (утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2008 г.).
  17. Декрет СНК о суде N 1 от 7 декабря 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. N 4. Ст. 50.

II. Специальная и периодическая юридическая литература

Как и раньше (по ГК РСФСР), наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Означает это, что наследники предыдущей очереди: отсутствуют; никто из них не имеет права наследовать; все они отстранены от наследования; лишены наследства; не приняли наследства; все они отказались от наследства.

Очередность наследования основывается, главным образом, на таком юридическом факте как родство. «Под родством понимается кровная связь лиц, происходящих от общего предка. Выделяют прямую и боковую линии родства. Родство по прямой линии означает происхождение одного лица от другого. При этом, прямая линия родства может быть восходящей — от потомков к предкам (внуки, дети, родители) либо нисходящей, то есть идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки). Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц от общего предка»[17].

Как подчеркивается в абз.2 п.1 ст.1145 ГК РФ степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Статья 1445 ГК РФ исчерпывается указанием на перечисленные семь очередей наследников, однако существует и восьмая очередь, определенная в п.3 ст.1148. Такое разделение статей, по мнению исследователей, называющих очереди наследников, представляется юридико-техническим недостатком Гражданского кодекса[18].

С этой оговоркой можно констатировать, что возможные наследники по закону исчерпывающе перечислены ГК РФ. Из этого следует, что другие лица наследниками быть не могут. В частности, это относится к троюродным братьям и сестрам наследодателя (например, троюродным братом наследодателя является внук сестры деда наследодателя) — их отделяет пять рождений, не считая рождение наследодателя, т.е. они родственники шестой степени родства. Не являются наследниками и троюродные племянники и племянницы (правнуки сестры деда наследодателя).

Уточним также, что наследники — двоюродные внуки и внучки, двоюродные правнуки и правнучки, а возможно, и двоюродные дяди и тети могут родиться после смерти наследодателя — главное, чтобы они были зачаты до момента открытия наследства. Этот вывод определяется тем, что ч.1 п.1 ст.1116 ГК РФ имеет в виду не только детей наследодателя, но и физических лиц вообще.

При первом взгляде на цепочку очередей возникает логичный вопрос: Не слишком ли много очередей предусмотрел законодатель? Тем более, что ранее действующее законодательство предусматривало первоначально только две очереди, а потом четыре очереди.

Помимо названных выше, серьезной новеллой Гражданского кодекса является указание в качестве наследников лиц, не являющихся кровными родственниками наследодателя. Это пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Они являются наследниками седьмой очереди, т.е. призываются к наследованию при отсутствии наследников всех предыдущих шести очередей. Поскольку п.3 ст.1145 ГК РФ не устанавливает иное, представляется, что указанные лица (пасынки, падчерицы, отчим, мачеха) призываются к наследованию независимо от того, проживали ли они совместно с наследодателем или нет, а также от того, обязаны ли они были друг друга содержать или нет.

Как верно отмечает, Суханов Е.А., не нужно пугаться того, что будет слишком много кандидатов в наследники. Некоторые родственники чаще всего не доживают до момента наследования, скажем, прабабушки и прадедушки наследодателя. К тому же наследниками по закону объявлены некоторые лица, которые наследуют и по праву представления. В Гражданском кодексе 1964 г. наследниками по праву представления были названы только внуки и внучки наследодателя. Они могли претендовать на имущество дедушек и бабушек в тех случаях, когда к моменту открытия наследства не оказывалось в живых их родителей или того из их родителей, кто призывался бы к наследованию по закону. Теперь по праву представления будут наследовать не только внуки, но и племянники и племянницы, а также некоторые другие родственники (например, двоюродные), и одновременно перечисленные категории включены в круг наследников по закону. В результате получается восемь очередей наследования[19].

Отдельно необходимо остановиться на наследовании по праву представления (ст.1146 ГК РФ). В том случае, если наследник по закону умирает до открытия наследства или одновременно с наследодателем, его доля переходит к его потомкам. Такое правило установлено не для всех очередей, а только для первой, второй и третьей.

При применении права представления необходимо учитывать, что не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать т.к. является недостойным наследником.

В практике возник вопрос: нет ли противоречий между правилами п.3 ст.1146 и правилами п.2 ст.1114 ГК (о том, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них)? Определенное противоречие налицо. Видимо, законодателю придется возвращаться к уточнению или ст.1114, или ст.1117, или п.3 ст.1146 ГК (не следует упускать из виду, что к моменту открытия наследства еще не всегда установлен в судебном порядке факт умышленных действий, указанных в п.1 ст.1117 ГК РФ)[20].

Обратимся к порядку наследования усыновителями и усыновленными, а также нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

В соответствии с действующим законодательством (ст.1147 ГК РФ), при наследовании по закону усыновлённый и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

В этой связи, усыновлённый и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновлённого и других его родственников по происхождению, а родители усыновлённого и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновлённого и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 137 Семейного кодекса РФ усыновлённый сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению:

— при усыновлении ребёнка одним лицом отношения могут быть сохранены с одним из родителей по просьбе матери, если усыновитель — мужчина, или по просьбе отца, если усыновитель — женщина;

— если один из родителей усыновлённого ребёнка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки и бабушки ребёнка) могут быть сохранены отношения с родственниками умершего родителя, если этого требуют интересы ребёнка.

При этом сохранённые решением суда наследственные отношения усыновлённого с этими кровными родственниками не исключают наследственных отношений усыновлённого со своим усыновителем и его родственниками.

Более проблемным, с точки зрения применения положений на практике, является наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя (положения ст.1148 ГК РФ).

Граждане, относящиеся к наследникам по закону второй-седьмой очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

Граждане, которые не входят в круг наследников по закону первой-седьмой очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

К слову сказать, данное положение, зачастую, используется на практике недобросовестными гражданами. Приведем пример из практики:

«В двухкомнатной дедушкиной квартире более двух лет до дня его смерти постоянно проживали внучка и зять (трудоспособного возраста). Внучка училась в коммерческом вузе, обучение (около 600 долларов США в год) оплачивал не дед, а родители внучки. Недавно дедушка умер. Теперь его зять утверждает, что внучка являлась иждивенцем наследодателя (деда)»[21].

И еще один пример:

«У гражданки Л. умер брат. Детей у него не было. В 1977 г. он развелся со своей женой О. Жили они в двухкомнатной коммунальной квартире (одна комната приватизирована на него, а в другой жила она). Лицевые счета они разделили сразу после развода. После его смерти остались комната и дом в деревне. О. подала в суд исковое заявление о признании ее наследницей наряду с Л., ссылаясь на ст.1148 и 1149 ГК РФ»[22]. Как видно из приведенных примеров, лиц подавших иски никак нельзя отнести к иждивенцам. В этой связи необходимо подчеркнуть, что нетрудоспособными являются лица, достигшие пенсионного возраста (по общему правилу, женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет; при этом следует учитывать, что для некоторых категорий работников пенсионный возраст может быть меньшим); инвалиды всех трех групп инвалидности; лица, не достигшие 16 лет (учащиеся — 18 лет). Некоторые ученые считают, что, учитывая тяжелое положение молодежи, особенно учащейся, а также высокий процент безработицы среди молодежи, следует относить к нетрудоспособным лиц, не достигших 18 лет, а учащихся — и старше 18 лет, до окончания учебы при очной форме обучения, но не более чем до 23 лет, впрочем, судебная практика идет по иному пути.

Срок нетрудоспособности для призвания к наследованию иждивенцев значения не имеет — главное, чтобы на момент открытия наследства нетрудоспособность наступила. Как мы уже подчеркнули, выделяется две группы иждивенцев. Первая — наследники 2-7 очередей (для наследников первой очереди статус иждивенца не имеет значения, так как они в любом случае призываются к наследованию); вторая — субъекты, наследниками по закону не являющиеся.

Эта дифференциация необходима для установления еще одного условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев — для иждивенцев первой группы (наследников 2-7 очередей) проживание совместно с наследодателем не обязательно; для иждивенцев второй группы (не являющихся наследниками) — обязательно.

Наследники первой очереди по закону в случае приобретения ими наследства отстраняют от наследования наследников всех последующих очередей. В п. 1 ст. 1142 в качестве наследников первой очереди названы ближайшие родственники наследодателя — его дети и родители, а также его супруг.

Наследование по закону детей после родителей и родителей после детей основывается на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. Происхождение ребенка от родителей (родителя) удостоверяется внесением органом загс сведений о родителях (родителе) в запись акта о рождении ребенка по основаниям, предусмотренным законом. Порядок внесения таких сведений регламентируется гл. 10 СК и гл. II и VI Закона об актах гражданского состояния.

Порядок установления происхождения ребенка от матери (материнства) не зависит от того, состоит ли она в браке. Сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о рождении на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения — на основании медицинских документов, свидетельских показаний или иных доказательств. В спорных случаях (например, при подмене ребенка в родильном доме) таким доказательством, являющимся основанием внесения сведений о матери в актовую запись о рождении ребенка, служит решение суда об установлении материнства.

Порядок установления происхождения ребенка от отца (отцовства) различается в зависимости от того, состоит мать ребенка в браке или нет.

При рождении ребенка от матери, состоящей в браке, предполагается отцовство мужа матери ребенка: сведения об отце ребенка вносятся в запись акта о рождении на основании свидетельства о браке матери ребенка. В случаях рождения ребенка в течение трехсот дней с момента расторжения брака или признания брака недействительным либо с момента смерти супруга матери ребенка отцом ребенка также признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное. В этих случаях сведения об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка вносятся на основании свидетельства о браке родителей или иного документа, подтверждающего факт государственной регистрации заключения брака, а также документа, подтверждающего факт и время прекращения брака (в случае признания брака недействительным — копии (выписки из) вступившего в законную силу решения суда о признании брака недействительным).

Если мать ребенка на момент его рождения не состояла в браке (за исключением указанного выше случая рождения ребенка не позднее трехсот дней со дня прекращения брака родителей или признания его недействительным), то сведения об отце ребенка вносятся в запись акта о рождении ребенка на основании записи акта об установлении отцовства. Запись акта об установлении отцовства производится по одному из следующих оснований.

Во-первых, отцовство может быть установлено по совместному заявлению отца и матери ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установить место нахождения матери, лишения ее родительских прав отцовство может быть установлено по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии согласия этого органа — по решению суда.

Во-вторых, при отсутствии совместного заявления родителей об установлении отцовства либо заявления отца ребенка (в перечисленных выше случаях) отцовство может быть установлено на основании решения суда. Судебный порядок установления отцовства различается в зависимости от того, жив или нет на момент вынесения судом решения предполагаемый отец ребенка. Если он жив, то дело об установлении отцовства рассматривается судом в исковом производстве.

Если предполагаемый отец ребенка к моменту вынесения судом решения умер, то при отсутствии спора о праве суд рассматривает дело об установлении юридического факта признания отцовства или факта отцовства в порядке особого производства (гл. 28 ГПК), а при возникновении спора факт признания отцовства или факт отцовства, как и отцовство, устанавливается в порядке искового производства. Возможность установления судом не упомянутого в СК и ГПК факта отцовства, а не только факта признания отцовства разъяснена в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов»[25]. Дела об установлении этих юридических фактов отличаются по предмету доказывания.

В отношении граждан, родившихся до 1 октября 1968 г. от лиц, не состоявших в браке между собой, судебный порядок установления отцовства при жизни предполагаемого отца ребенка не применяется. В случае же смерти лица, на иждивении которого находился ребенок и которое признавало себя отцом, в судебном порядке может быть установлен факт признания отцовства.

Во всех случаях установления отцовства не на основании записи акта о заключении брака матери ребенка, включая установление отцовства в судебном порядке, производится государственная регистрация установления отцовства в органе загс. По просьбе родителей (одного из них) выдается свидетельство об установлении отцовства. На основании записи акта об установлении отцовства в запись акта о рождении ребенка вносятся сведения о его отце.

Если отцовство в предусмотренном законом порядке установлено, то ребенок, родившийся от родителей, не состоящих в браке между собой, и его отец имеют такие же взаимные права и обязанности, как и при рождении ребенка от лиц, состоящих в браке между соб��й (ст. 53 СК), включая право наследовать друг после друга в качестве наследников первой очереди. Если же отцовство не установлено, то ребенок и мужчина, от которого он был рожден, к наследованию по закону в этом качестве не призываются.

Наследники второй очереди призываются к наследованию только в том случае, если нет наследников первой очереди. Обстоятельства, при которых считается, что наследников нет, перечислены в п. 1 ст. 1141 ГК.

Полнородные и неполнородные братья и сестры, указанные в п. 1 ст. 1143 в качестве наследников второй очереди, являются родными братьями и сестрами наследодателя. Родные братья и сестры — это лица, имеющие общих отца и (или) мать. Если общие оба родителя, то братья и сестры полнородные. Если общим является лишь один родитель (или мать, или отец), такие братья и сестры тоже родные, но неполнородные. Неполнородные братья и сестры бывают единокровными (если общим является только отец) или единоутробными (если общая лишь мать).

Братья и сестры наследуют по закону друг после друга и тогда, когда их родитель (родители) лишен родительских прав в отношении всех или некоторых из детей. Дело в том, что лишение родителя родительских прав не влияет на правоотношения ребенка с прочими его родственниками по происхождению (ст. 71 СК).

Родных братьев и сестер следует отличать от сводных. Сводными братьями и сестрами считают лиц, не имеющих общего родителя, а «сведенных» в одну семью благодаря браку между их родителями. Сводные братья и сестры, в отличие от родных, в состав наследников второй очереди не входят.

Родство наследодателя и его брата (сестры) подтверждается их происхождением от общего родителя (общих родителей).

Дедушка и бабушка наследодателя со стороны как отца, так и матери призываются к наследованию по закону как наследники второй очереди и в том случае, когда их сын или дочь — родитель наследодателя — является недостойным наследником (п. 1 и 2 ст. 1117 ГК).

Родство, связывающее наследников — дедушку (бабушку) с наследодателем, подтверждается совокупностью доказательств, свидетельствующих о происхождении от дедушки (бабушки) родителя наследодателя (см. п. 4 комментария к настоящей статье).

В п. 2 ст. 1143 предусмотрено наследование по праву представления детей полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянников и племянниц наследодателя) в составе наследников второй очереди. Что касается потомков племянников и племянниц наследодателя, то по праву представления они не наследуют. Дети племянников и племянниц наследодателя (его двоюродные внуки и внучки) наследуют по закону в другом порядке — в составе пятой очереди, а дети двоюродных внуков и правнучек (двоюродные правнуки и правнучки) — в составе шестой очереди (п. 2 ст. 1145 ГК).

Об условиях наследования по праву представления см. ст. 1146 ГК.

Родство между наследодателем и наследующими по праву представления его племянниками (племянницами) доказывается происхождением последних от братьев (сестер) наследодателя. О родстве братьев и сестер и его доказательствах см. п. 4 настоящего комментария.

Наследники третьей очереди призываются к наследованию по закону при условии, что нет наследников ни первой, ни второй очереди (см. п. 1 ст. 1141 ГК).

Состав наследников третьей очереди по закону в п. 1 ст. 1144 не изменен по сравнению со ст. 532 ГК 1964 г. в редакции Федерального закона от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ.

Родство дяди, тети (наследников) и наследодателя (племянника) определяется тем, что дядя (тетя) приходится братом (сестрой) родителю наследодателя.

Двоюродные братья и сестры наследодателя, наследующие по праву представления в составе третьей очереди, — это дети дяди или тети наследодателя. Дети же двоюродных братьев и сестер наследодателя (его двоюродные племянники и племянницы) по праву представления не наследуют, а входят в состав шестой очереди наследников по закону (п. 2 ст. 1145 ГК).

В п. 1 и 2 ст. 1145 объединены правила о наследовании наследников по закону трех очередей — с четвертой по шестую. Общим для этих очередей является то, что, во-первых, они состоят только из родственников наследодателя и, во-вторых, ни в одной из них нет наследников, наследующих по праву представления.

В ГК 1964 г. эти очереди наследников, как и седьмая, о которой идет речь в п. 3 ст. 1145, не были предусмотрены.

Наследники четвертой очереди имеют право наследовать по закону, если нет наследников трех предшествующих очередей, наследники пятой очереди — если нет наследников с первой по четвертую очередь, наследники шестой очереди — если нет наследников с первой по пятую очередь, наследники седьмой очереди — если нет наследников с первой по шестую очередь. Условие «нет наследников» раскрыто в п. 1 ст. 1141 ГК.

При перечислении наследников четвертой, пятой и шестой очередей в комментируемой статье, наряду с общепринятым традиционным названием родственника (например, двоюродный внук), указана еще и степень его родства с наследодателем (в данном случае четвертая степень), хотя в других статьях настоящей главы, в которых говорится о наследниках трех предшествующих очередей (ст. 1142 — 1144 ГК), указание на степень родства наследников с наследодателем отсутствует.

Степень определяет близость родства. Родство — это кровная связь между гражданами, основанная на происхождении. Степень родства устанавливается количеством рождений, связывающих родственников. При определении степени родства рождение одного из них (применительно к наследственным отношениям — рождение наследодателя) не учитывается. Чем дальше биологически родственники отстоят друг от друга, тем большая степень родства их связывает. Так, мать и дочь состоят в первой степени родства, дедушка и внуки — во второй, прабабушка и правнуки — в третьей.

Родство, помимо степени, определяется также линией. Линию образует связь родственников через непрерывные степени (ро��дения). Различают прямую и боковые линии родства. В прямой линии родственники происходят один от другого. Прямая линия в направлении от потомков к предкам называется восходящей, а от предков к потомкам — нисходящей.

Каленика Андрея Александровича

На тему: Наследование по закону

А.А. Каленик ________________

кандидат юридических наук,

Сорокин Игорь Сергеевич ________________

кандидат юридических наук, доцент

Рузметов Сергей Атаханович ________________

«Допустить к защите»

Дата защиты «____»___________2013 г.

Общая характеристика института наследования по закону

в законодательстве РФ………. 8

Развитие законодательства о наследовании в РФ…………………………8

Понятие и правила наследования по закону………………. 18

Актуальность.Принятие Государственной Думой Российской Федерации 01 ноября 2001 года третьей части Гражданского Кодекса Российской Федерации, содержащей нормы наследственного права, явилось ответом на требование времени, общественно-политической и экономической ситуации в нашей стране и стало очевидным ключевым звеном реформирования российского гражданского законодательства. Положения части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации в ряде вопросов существенно изменяют ранее действовавший порядок наследования: расширен круг наследников по закону, введены новые формы завещательных распоряжений, но новому урегулированы отдельные процедурные вопросы принятия наследства, включены дополнительные положения о порядке наследования и разделе некоторых видов наследственного имущества и т.д.

В части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации четко прослеживается преемственность основных положений и принципов ранее действовавшего законодательства Российской Федерации, которое регулировало наследственные правоотношения.

Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Наследование по закону является вторым основанием наследования, и в случаях, когда завещания нет или оно является ничтожным, вступает в действие закон (в реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию).

Существуют основные положения, которые предусматривают порядок наследования по закону. Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь: «Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного распоряжения 1 .

Таким образом, наследование по закону имеет место когда:

завещание не было составлено либо было составлено, но впоследствии отменено завещателем;

завещано не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследуется по закону);

наследник по завещанию отказался от наследства либо был признан недостойным наследником;

все наследники предыдущей очереди лишены наследства или не приняли его.

Необходимость написания указанной работы обусловлена изменениями, которые произошли в правовом регулировании ч. 3 ГК РФ, а также в других правовых актах, регулирующих наследственные правоотношения в целом и институт наследования по закону, в частности.

Помимо теоретических вопросов в работе анализируется судебная практика, а также практика применения норм наследственного права в стандартных жизненных ситуациях, анализируются спорные вопросы наследственных правоотношений.

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что данная сфера общественных отношений является достаточно актуальной, поскольку позволяет упорядочить взаимоотношения, одним из основных участников которых выступают физические лица.

В то же время, однозначно говорить о том, что нормативные акты в данной сфере деятельности надлежащим образом и в полной мере регулируют и разрешают все вопросы и проблемы, преждевременно. Существует масса противоречий и пробелов в законодательстве, в связи с чем рассмотрение указанной темы представляется необходимым, своевременным и важным.

Целью исследования является разработка вопросов правового регулирования института наследования по закону в России, выявление уровня реализации прав участников исследуемых отношений в российском гражданском праве, а также возможных путей и способов его совершенствования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

— изучить понятие и правовую природу наследования в России;

— исследовать сущность наследования по закону;

— рассмотреть очередность призвания к наследству;

— выявить особенности наследования отдельными категориями наследников;

— проанализировать институт наследования выморочного имущества;

— раскрыть особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя;

— проанализировать действующую правовую базу, выявить достоинства и недостатки законодательства о наследовании по закону;

— рассмотреть накопившуюся судебную практику в данной сфере;

— внести предложения по совершенствованию правовых норм в области регулирования законодательства о наследовании по закону.

Объектом исследования являются тенденции и перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере реализации института наследования по закону в гражданском праве Российской Федерации.

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок участия лиц в гражданских правоотношениях, связанных с институтом наследования по закону, труды российских ученых в этой области, а также существующая правоприменительная практика.

Методологической основа исследования. В работе используется универсальный диалектический метод познания, позволяющий учитывать взаимосвязи и взаимообусловленность правовых явлений. Также применяются общенаучные (системный, логический, исторический, аналитический) методы, а также частнонаучные приемы – сравнительно-правовой, конкретно-исторический, лингвистический, статистический и др.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет собой одно из первых комплексных исследований правового регулирования института наследования по ��акону в гражданском праве Российской Федерации.

Наряду с исследованием общих положений о наследовании в целом и наследовании по закону, в частности, в настоящей работе переосмысливается накопленный научный материал по разрабатываемой теме, исходя из современных потребностей общества и государства.

  • Существует два вида наследования: по завещанию и закону.
  • Не была исключением и регламентация наследования по закону.
  • Попытаемся рассмотреть только общие положения наследования по закону.
  • Полагаем необходимым обратить внимание на нормы, регулирующие наследование по закону супругов.
  • На основании данного документа наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменялось.
  • Декретом восстанавливалось наследование по завещанию и по закону.
  • При наследовании по закону имущество делилось между названными лицами.
  • Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону.
  • Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности.
  • Наследование по закону — одно из двух предусмотренных законом оснований наследования.

Материал, изложенный в данной дипломной работе, дает представление: о понятии и значении российского наследственного права, об основных понятиях указанного института, а также о главном основании призвания наследников к наследованию — по закону.

На основании изученной литературы — трудов юристов о наследственном праве, нормативно-правовых актов, обобщения судебной и нотариальной практики,— можно прийти у следующим выводам:

  1. Наследственное право, как институт гражданского права, никогда не было самодовлеющим образованием. Как и раньше, оно является производным к совокупности правовых норм, регламентирующих собственность граждан. А поскольку в нашей стране происходит некоторое изменение и совершенствование института собственности, то, соответственно, сохраняется и значение наследование.
  2. Наследственное право исходит из двух основополагающих принципов — свободы завещания и охраны интересов семьи. Свобода завещания, позволяющая частному собственнику определить юридическую судьбу своего имущества после смерти, все больше ограничивается в пользу семьи наследодателя, за которым резервируется известная часть этого имущества, что способствует обеспечению большей стабильности гражданского оборота.
  3. Наследственное право традиционно относится к числу наиболее консервативных и стабильных институтов гражданского права. И все же за последние несколько лет оно претерпело некоторые изменения, позволяющие выделить общие тенденции, прослеживающиеся в законодательстве:
  • увеличилось число объектов, входящих в состав наследственного имущества;
  • расширились права несовершеннолетних граждан, обладающих, в частности, в некоторых случаях завещательной правосубъектностью;
  • увеличилось число норм института налогов в отношении наследования, что позволяет государству, с одной стороны, оберегать интересы наследодателя и наследников, а с другой — самому участвовать в разделе наследственного имущества, приобретая, нередко, некоторую его часть;
  1. В целях совершенствования законодательства в области наследственного права предлагается:
  • предусмотреть наследование по закону племянников (как трудоспособных, так и нетрудоспособных) в третью очередь;
  • предоставить право удостоверять завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, заведующим отделений лечебных заведений.

ИССЛЕДОВАНИЯ

  1. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право, М., 1956.
  2. Антимонов Б.С., Герзон С., Шлифер Б. Наследование и нотариат. М., 1946.
  3. Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1994.
  4. Братусь С.П., Садиков О.П. Комментарий к ГК, М., 1982.
  5. Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1969, № 12.
  6. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967.
  7. Гражданское и торговое право капиталистических государств./Под ред. Васильева Е.А. М., 1993.
  8. Договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным./Под ред. Васильева Е.А. М., 1993.
  9. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Л., 1965.
  10. Лунц Л.А. Международное частное право. М., 1963.
  11. Мальцман Т.Б. Судебная практика по делам о наследовании.//Научный комментарий судебной практики по гражданским делам за 1964-66 гг. М., 1966.
  12. Настольная книга нотариуса. М., 1994.
  13. Орлова Н. Правовая природа выморочного имущества. М., 1955.
  14. Пронина М.Г. Право наследования. Минск, 1989.
  15. Рясенцев В.А. Наследование по закону и по завещанию. М., 1972.
  16. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953.
  17. Советская юстиция, 1963, №3; 1964, №12 и 1973, №21.
  18. Социалистическая законность, 1960, №2; 1967, №6.
  19. Флейшиц Е. Завещание и легат в советском гражданском праве. М., 1947.
  20. Чепига Т. Последствия нарушения формы завещания. /Советская юстиция. 1973, №20.
  21. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. М., 1984.

    ^ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

  1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
  2. Основы Гражданского Законодательства Союза ССП и Республик 1991 г.//Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. №26, ст.733.
  3. Гражданский Кодекс РСФСР 1964 г.//Ведомости Верховного Совета № 24, 1964., ст.406.
  4. Гражданский Кодекс РСФСР 1964 г. Часть первая//Собрание законодательства РФ, №32, 1995, ст.3301.
  5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г.//Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, №10, 1993, ст.357.
  6. Закон РФ от 9 июля 1993 г. Об авторском праве и смежных правах.//Российская газета. 3 августа 1993.
  7. Земельный кодекс РФ 1991 г.//Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991, №22, ст.768.
  8. Закон РФ от 3 июля 1991 г. О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ.//Российская газета. 19 июля 1991.
  9. Закон РФ от 12 декабря 1991 г. О налоге с имущества, переходящего с порядке наследования или дарения.//Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ 1992 г. №12.
  10. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 1995 г. О Порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев.//Собрание законодательства РФ, №7, 1995, ст.534.

    ^ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

  1. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. О судебной практике по делам о наследовании.//БВС СССР, 1966, №5.
  2. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании.//БВС РСФСР, 1991, №7.
  3. П.8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ О некоторых вопросах применения судами закона РФ О приватизации жилищного фонда в РФ от 24 августа 1993.//БВС РФ, 1993, №11.
  4. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приватизацией гражданами жилых помещений.//БВС РФ, №2, 1994.
  5. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам Вепрховного Суда РФ.//БВС РФ, 1994, №7.
  6. Определение судебной коллегии Верховного Суда РФ от 1 июля 1993 г.//БВС РФ, 1994, №1.
  • Права пациентов на бумаге и в жизни Саверский А.В.
  • Права авторов литературных произведений Камышев В.Г.
  • Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» Батяев А.А.
  • Настольная книга судьи по гражданским делам Толчеев Н.К.
  • Настольная книга адвоката Искусство защиты в суде Джерри Спенс
  • Наследственное право Махмутова М.М.
  • Международное публичное право Шевчук Д.А.
  • Международное право Глебов И.Н.
  • Криминология.Избранные лекции Антонян Ю.М.
  • Криминалистическая энциклопедия Белкин Р.С.

Наследование по закону как гражданско-правовой институт

МВД России Санкт-Петербургский университет

На правах рукописи

ИСАЕВА Анна Владимировна

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

Специальность 12.00.03 -гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Санкт-Петербург 2005

Работа выполнена на кафедре гражданского права Санкт-Петербургского университета МВД России

Научный руководитель

кандидат юридических наук, доцент Кузбагаров Асхат Назаргалиевич

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор Запорожец Аркадий Митрофанович;

кандидат юридических наук Ельчанинова Ольга Владимировна

Ведущая организация

Калининградский юридический институт МВД России

Защита состоится «_»_2005 года в_часов

на заседании диссертационного совета Д 203 012 02 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в Санкт-Петербургском университете МВД России (198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д 1).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского университета МВД России (198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д 1).

Автореферат разослан «_»_2005 г

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 203 012.02 доктор юридических наук, профессор

Денисов С.А.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловливается тем, что возможность передать все нажитое имущество по наследству или принять наследство имеет большое значение, поскольку этим обеспечивается стабильность и надежность отношений между близкими людьми.

Круг наследников вступившей в силу третьей частью Гражданского кодекса Российской Федерации увеличен. Такое расширение возможности наследования по закону значительно сужает возможность перехода наследства к государству.

Однако завещания составлялись и изменялись, расширялся и сужался круг лиц, упомянутых в тексте завещания, но неизменно оно испокон веков оставалось чтимым документом и исполняемым выражением последней воли завещателя. Часты случаи, когда покойный по каким-либо причинам не успел или не пожелал составить завещания. В таком случае в действие вступает институт наследования по закону. В современном наследственном праве наследование по закону поставлено на второе место после наследования по завещанию.

Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с осознанием того, что в свое время все приобретенное им при жизни перейдет к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (обязательная доля). Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные последствия.

Значимость выявления особенностей правового регулирования наследования по закону обусловлена необходимостью теоретического осмысления и конструктивного критического анализа особенностей текущего правового регулирования наследования по закону, практического решения проблем, возникающих на пути’ реализации гражданами их прав наследования, в том числе в нотариальной практике. В частности, в дальнейшем совершенство-

вании и доработке нуждаются нормы ГК РФ, посвященные наследованию по закону

Изложенное*и предопределило выбор темы диссертационного исследования

Объектом исследования является современное состояние, тенденции и перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере наследования по закону

Предметом исследования являются нормы российского наследственного и иного законодательства, имеющие отношение к институту наследования по закону

Целью исследования является комплексный научный анализ института наследования по закону в законодательстве Российской Федерации и в том числе, во-первых, выявление особенностей правового регулирования наследования по закону на современном этапе развития наследственного права России и, во-вторых, поиск путей преодоления препятствий, возникающих на пути реализации наследственных прав

Основными задачами исследования, обеспечивающими достижение поставленной цели, являются

— исследование теоретических основ наследования по закону, изложенные в трудах цивилистов дореволюционного и советского периода, а также в работах современных российских правоведов,

— описание правового положения основных субъектов наследственного правопреемства — наследодателей и наследников,

— исследование теоретических аспектов правового регулирования наследования по закону в современный период,

— Исследование нормативных положений об обязательной доли в наследстве и особенностей ее выделения, предусмотренных частью третьей ГК РФ,

— разработка научно-обоснованных выводов и предложений ло совершенствованию российского законодательства, регулирующего наследование по закону

Методологической основой исследования являются общенаучный диалектический метод и вытекающие из него частнона-учные методы познания, такие как логический, формально-юридический, системный и др

Теоретической основой исследования стали концептуальные положения, изложенные в трудах ученых М Ю Барщевского, НГ Вавина, А Гаугера, С П Гришаева, АН Гуева,АМ Гуляева, А Ю. Ершовой, Т И Зайцевой, И Л Корнеевой, П В Крашенинни-

кова, 3 Н Крыловой, Д И Мейера, А М. Немкова, П С Никитюка, ПЕ Орловского, Н.В. Ростовцевой, А А Рубанова, В А Рясенце-ва, В И Серебровского, М В Телюкиной, РО Халфиной, Г.Ф.-Шершеневича, Э П Эйдиновой, К Б Ярошенко и других.

    Наследование (hereditas) в Древнем Риме — общая характеристика
    Наследование по закону
    Наследование по закону
    Наследование по закону
    Наследование по закону
    Наследование по закону в российском гражданском праве
    Наследование по закону и по завещанию
    Основания и способы наследования
    Отношения по наследованию
    Правовое регулирование института наследования
  • Рубрикатор по предметам
  • Рубрикатор по типам работ
  • Пользовательское соглашение
  • Размещение рекламы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12/2015 ISSN 2410-6070

УДК 347

А.Н. Качур,

к. юрид. н., доцент г. Новороссийск, Российская Федерация

Д.В. Яцышин, Филиал Российского государственного социального университета в г. Анапе г. Анапа, Российская Федерация И.А. Качур

г. Новороссийск, Российская Федерация СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ

Аннотация

В статье рассматривается значение, особенности и проблемы современного института наследования по закону гражданского права России. Делается ряд предложений по совершенствованию российского законодательства, направленных на обеспечение гарантий прав российских граждан при наследовании по закону. Высказывается отношение по вопросу приоритетности наследования по завещанию по отношению к наследованию по закону.

Ключевые слова

Наследование по закону, срок принятия наследства.

Наследование по закону в России — важнейший институт наследственного права. Наследование по закону имеет множество источников, которые представляют собой иерархию нормативных правовых актов, во главе с Конституцией РФ и Гражданским кодексом РФ. В ч. 4 ст. 35 Конституции РФ закреплено положение о гарантированности права наследования, а непосредственная регламентация этих гарантий находит свое развитие в части 3 Гражданского кодекса РФ. Отдельные вопросы наследования по закону урегулированы также Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Основами законодательства о нотариате, другими федеральными законами об отдельных видах юридических лиц и иными нормативными правовыми актами, в том числе Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, актами федеральных органов исполнительной власти.

Одной из отличительных черт современного законодательства о наследовании по закону является беспрецедентно широкий круг законных наследников. Столь значительные круг наследников и число очередей наследования, в то время как во многих странах наследственные очереди не предусматриваются, наводит на мысль, что представления о наследовании по закону как о способе выполнения воли наследодателя не вполне отвечает реалиям действительности. Так, нормы части третьей ГК РФ наделили законными наследственными правами родственников наследодателя до пятой степени родства включительно (ст. 1141-1145 ГК РФ), хотя семейные и родственные отношения редко выходят за пределы второй и третьей степени родства. Кроме того, по закону наследниками последующих очередей признаются и вовсе не родственники, что является темой для дискуссий среди ученых, например, о наследовании седьмой очереди. Считается, что до седьмой очереди наследование по закону обычно не доходит. Однако, в реальности такие исключительные случаи имеются и даже существует судебная практика наследования пасынками (падчерицами) после умерших мачехи или отчима, хотя и с учетом соблюдения определенных условий. Несмотря на наличие законодательного регулирования таких условий, оно допускает ряд пробелов, например, для случаев, когда такие лица призываются к наследованию если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12/2015 ISSN 2410-6070

открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы, либо родителем наследодателя.

Вполне обоснованно признается, что наследование пережившим супругом сталкивается со спорными вопросами, такими как, наследование при фактическом прекращении брачных отношений, определение доли пережившего супруга в наследстве или же участие пережившего супруга в деятельности общества с ограниченной ответственность при наследовании доли в уставном капитале, а также при наследовании отдельных жилищных прав [1, с. 58]. Соглашаясь с обоснованностью этих мнений, можно признать и целесообразность дополнения пункта 3 статьи 1176 ГК РФ положением о праве пережившего супруга на получение акций без какого-либо согласия остальных акционеров, вне зависимости от требований устава предприятия.

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что институт наследования возник несколько тысячелетий назад с появлением частной собственности, упоминание о нем можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и другие. Прогрессивное развитие и высокий уровень наследование получило в римском частном праве. Вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации наследственные отношения существовали, существуют и, несомненно, будут существовать, поскольку в любом государстве неизбежны две вещи: смерть и налоги. Это является причиной вечной актуальности наследственного права. Как известно, наследственное право занимает одну из лидирующих позиций среди наиболее консервативных институтов права. Это подтверждается почти сорокалетним сроком существования прежнего порядка наследования. Однако современная реальность в конце 90-х годов привела к высокой степени несовместимости новых общественно-экономических условий и старых правовых норм. Общественно-экономический ход развития наследственных правоотношений обусловил уход от правил, установленных еще в советские времена, уже не способных сегодня в должной степени содействовать нормальному развитию гражданско-правовых отношений. Наследственное право относится к одним из наиболее востребованных на практике подотраслей гражданского права. Исторически сложившееся как правовой инструмент, обеспечивающий баланс между общественными и частными интересами в сфере имущественных отношений, наследственное право и в современном мире выступает не только в качестве одного из важнейших способов приобретения права собственности, но и создает условия для защиты имущественных интересов семьи наследодателя.

Наследование по закону и по завещанию — дипломная работа

Актуальность темы исследования. Наследственное право относится к одним из наиболее востребованных на практике подотраслей гражданского права. Исторически сложившееся как правовой инструмент, обеспечивающий баланс между общественными (социальными) и частными (индивидуальными) интересами в сфере имущественных отношений, наследственное право и в современном мире выступает не только в качестве одного из важнейших способов приобретения права собственности, но и создает условия для защиты имущественных интересов семьи наследодателя.

Однако завещания составлялись и изменялись, расширялся и сужался круг лиц, упомянутых в тексте завещания, но неизменно оно испокон веков оставалось чтимым документом и исполняемым выражением последней воли завещателя. Часты случаи, когда покойный по каким-либо причинам не успел или не пожелал составить завещания. В таком случае в действие вступает институт наследования по закону. В современном наследственном праве наследование по закону поставлено на второе место после наследования по завещанию.

В статье рассматривается значение, особенности и проблемы современного института наследования по закону гражданского права России. Делается ряд предложений по совершенствованию российского законодательства, направленных на обеспечение гарантий прав российских граждан при наследовании по закону . Высказывается отношение по вопросу приоритетности наследования по завещанию по отношению к наследованию по закону .

Актуальность темы объясняется тем, что наследственное право относится к одним из наиболее востребованных на практике подотраслей гражданского права, и произошедшие коренные изменения в отношениях собственности в России обусловливают необходимость глубокого изучения институтов имущественного правопреемства.

Дипломная работа: Наследование по закону

Право наследника на обязательную долю — это исключительное право, лишить этого права можно лишь в случае, если наследник будет признан недостойным. Однако, суду предоставлено право по требованию наследника по завещанию уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении, ориентируясь на возникающие жизненные ситуации и в целях защиты наследников по завещанию. Такая норма установлена впервые. Однако, сделать это можно только при условии, если обязательная доля должна быть удовлетворена за счет имущества, которым наследник по завещанию при жизни завещателя пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т.п.), а обязательный наследник этим имуществом не пользовался (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Суд должен учесть и имущественное положение наследника, имеющего право на обязательную долю.

Курсовая работа на тему «Понятие и виды наследования»

Проблематика применения данной нормы этим не исчерпывается. Как быть с мотивацией противоправных действий, совершенных в отношении наследодателя? Несмотря на четкую фиксацию её в законе, как направленную для достижения такой судьбы наследственного имущества, которая отвечала бы интересам совершающих их лиц, была бы им выгодна, потребовалось бы применение опять же постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. 2, п.2 для уточнения позиции по данному вопросу.

Желает того человек или нет, но он хотя бы раз в жизни сталкивается с наследственным правом. Это либо принятие наследства, либо подготовка к передаче принадлежащего ему имущества близким людям или другим лицам.

В период первобытно-общинного строя, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудные, наследования в современном понимании еще не существовало. Просто потому, что наследовать было нечего. По мере того, как хозяйство из присваивающего становится производящим, происходит рост имущественной обособленности отдельных семей. И сразу же возникает вопрос о том, кому достанется имущество умершего. В сущности, зарождение и развитие наследования идет рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок вещей от возможных посягательств. Расцвет частной собственности, освобождение ее от сословно-корпоративных пут, привело к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самых различных потребностей людей.

Последние 10 лет, тема наследования в России очень актуальна. В условиях становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество, в личном владении граждан находятся большая часть жилья, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги и т.д. Поэтому вопросы наследования из категории абстрактных (богатый родственник за границей) переходят в категорию все в большей степени практических, если не насущных.

В Конституции РФ 1993 года говорится: «Право наследования гарантируется»1 (ч.4, ст.35). Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет, согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона, к близким ему людям. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интерес как самого наследователя и его наследников, так и всех третьих лиц, для которых смерть наследователя может привлечь те или иные правовые последствия. Все вышеизложенное и определяет актуальность избранной мною темы.

Однако, несмотря на то, что в законодательстве идет тенденция к расширению свободы завещания, наследование по закону, еще долгое время будет преобладать. Почему? Причин, думаю, несколько.

Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследователя.

Во-вторых, смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание.

В-третьих, для некоторых составить завещание, это как бы заглянуть за «черту», что порой сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысли о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся намного чаще, чем с наследованием по завещанию. Об этом говорит и статистика стран, которые смело можно отнести к числу демократических правовых государств с развитой рыночной экономикой – Германии, Англии, Франции, Нидерландов: около 70% граждан не оставляют завещаний1. Причин тому много – невысокая правовая культура части населения, смерть в раннем возрасте, скоропостижная смерть, боязнь составлением завещания ускорить естественное течение событий и многое другое.

Факт остается фактом, и наследование по закону еще очень долго будет оставаться, особенно в России, наиболее распространенным видом наследования.

Вплоть до недавнего времени, законодательные акты на данную тему не были современными и не в полной мере обеспечивали права и законные интересы граждан. Речь в первую очередь идет о разделе VII Гражданского кодекса РСФСР, принятого еще Верховным Советом РСФСР в 1964 году. Лишь 1 марта 2002 года вступила в силу часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, где один из разделов посвящен регулированию наследственного права. Эта часть ГК является логическим продолжением и развитием двух предыдущих частей и, конечно же, Конституции Российской Федерации.

Анализ правил ГК РФ показывает, что по сравнению с прежним ГК количество норм о наследовании возросло более чем в два раза: так, раздел V нынешнего ГК содержит 76 статей, объединяющих 5 глав: «Общие положения о наследовании»; «Наследование по завещанию»; «Наследованию по закону»; «Приобретение наследства», «наследование отдельных видов имущества». Для сравнения: ГК РСФСР 1964 г. насчитывал всего 35 статей в разделе VII «Наследственное право».

Важно отметить, что несмотря на безусловную новизну и современную регламентацию отношений в сфере наследования, раздел V Кодекса не является революционным (в смысле логики и переделки), а во многом представляет пример использования лучшего из накопленного опыта в праве. Поэтому интересно провести сравнительный анализ нововведений наследственного права с нормами ранее действовавшего законодательства, а также исследовать вновь появившиеся оч��реди наследования.

Целью данного исследования является: проведение сравнительного анализа нововведений наследственного права с нормами ранее действовавшего законодательства, в отношении наследования по закону.

Основы наследственного права выстроены на двух основных и нескольких сопутствующих принципах. К главным принципам относятся принципы:

  • свободы наследования, суть его в том, что собственник имеет право выбрать наследника, для этого он должен по собственной воле оформить завещание в соответствии со своим выбором. Можно не делать завещательных распоряжений вообще, тогда имущество перейдет к наследникам в законном порядке;
  • охраны интересов семьи и обязательных наследников. В законодательстве выделены обязательные или необходимые наследники. В любом случае, даже если их нет в завещании, они будут наследовать определенную долю наследства.

Сопутствующими являются следующие принципы:

  • универсальности наследственного правопреемства;
  • свободы выбора, наследники могут вступить в права наследования, могут отказаться от наследства;
  • охраны наследства от посягательств противоправного характера;
  • свободы завещания.

Первый принцип нашел отражение в ГК РФ в ст. 1110, где закреплено следующее положение:

Замечание 1

Наследство переходит к другим лицам в порядке универсального преемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Исходя из этого принципа следует, что тот, кто наследует замещает того, кто оставляет наследство во всех правоотношениях. Исключение составляют строго личные отношения. Наследник получает не отдельные права и обязанности, а комплекс правоотношений. Отказаться от обязанностей и принять только права невозможно.

Второй принцип определяет, что наследник вправе принять любое решение в отношении наследства. Если его воля подвергается воздействию извне, изъявление воли может быть признано недействительным по законодательству.

Принцип охраны наследства говорит о том, что при регулировании наследственных правоотношений должны быть приняты все меры для сохранности состава наследства. Эти функции выполняют нотариусы и другие должностные лица, участвующие в процедуре.

Принцип свободы завещания говорит о праве завещателя по своему желанию завещать любое имущество, любым образом определять доли наследников, лишить наследника наследства, отменять или изменять завещание, составлять несколько завещаний.

Определение 2

Наследодатель – это лицо, чье имущество переходит в порядке наследования после его смерти.

Наследодателем может быть только физическое лицо, включая недееспособных и не достигших совершеннолетия граждан при форме наследования по закону, где основанием для наследования является факт смерти человека, а не волеизъявление.

Определение 3

Завещатель – наследодатель, сделавший при жизни завещательные распоряжения.

От возраста зависит не возможность перехода имущества к наследникам, а возможность оставлять завещание. В момент совершеннолетия возникает полная правоспособность человека. С 18 лет у него появляется возможность оставлять завещание. До наступления совершеннолетия лицо может быть наследодателем только по закону.

Оставлять завещание не имеют права граждане, лишенные дееспособности судом по причине психического расстройства.

Автор: Svetlana Vlasenko • Июнь 4, 2018 • Дипломная работа • 16,095 Слов (65 Страниц) • 173 Просмотры

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА

Кафедра гражданско-правовых дисциплин

Кутовой Олеси Валерьевны

На тему: Осуществление и оформление наследственных права

Кутовая О.В. ____________

Научный руководитель: кандидат юридических наук

Иванов А.И. ____________

Рецензент: Ведущий юрисконсульт

Юридического агентства «Балтик-Сервис»

«Допустить к защите»

к. ю. н., А.И. Иванов

Дата защиты «___»_______2012 г.

1. Общие положения о наследовании ……………. 6

1.1.Понятие наследования и наследственных прав…………………………..…6

1.2.Основания возникновения и осуществления наследственных прав……………………….. …………………………………………………..…11

2. Особенности приобретения и отказа от наследства …………………………………………………………. 24

2.1. Принятие наследства: понятие, срок и способы……………….…………. 24

3. Оформление наследственных прав ………………………………. …….…46

3.1 Свидетельство о праве на наследство……………………………………..…46

3.2 Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство…. ………………..…54

Список используемых источников …………………………………..…….…65

Актуальность дипломного исследования. Конституция в п.4 ст. 35 гарантирует российским гражданам право наследования. Данные гарантии обеспечивает законодательство о наследовании, которое в последнее десятилетие коренным образом изменилось. Изменения в законодательстве затронули центральный институт гражданского права — институт права собственности, а значит и институт наследования. Сняты ранее действовавшие ограничения на количество и виды имущества, которые могут находиться в собственности граждан, и соответственно расширяется состав имущества, которое может переходить по наследству. В новом законе также увеличивается количество очередей наследников, призываемых к наследованию по закону, детально урегулированы отношения, связанные с наследованием по завещанию, решены другие важнейшие проблемы наследования.

Значение наследственного права за последние годы, несомненно, выросло. По мере расширения в нашей стране института частной собственности и совершенствования законодательства о наследовании государство почти выведено из вероятных наследников, соответственно круг граждан — возможных наследников значительно расширяется.

Следует иметь в виду, что в наши дни численность граждан, так или иначе вовлеченных в наследственные правоотношения, существенно увеличивается. В собственности граждан находится большая часть жилья, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги и т.д. Поэтому вопросы наследования из категории абстрактных переходят в категорию все в большей степени практических, если не насущных. Право унаследовать имущество умершего после его смерти в определенном смысле является стимулятором развития производительных сил в обществе. Осознание того, что заработанное человеком после его смерти перейдет к близким ему людям является мощным побудительным стимулом к более эффективному труду.

Темы курсовых работ по наследственному праву

  • Геометрия
  • Информатика
  • Математика
  • Алгебра
  • Алгебра и начала математического анализа
  • Изобразительное искусство
  • Музыка
  • Испанский язык
  • Английский язык
  • Немецкий язык
  • Французский язык
  • Основы безопасности жизнедеятельности
  • Физическая культура

Курсовая работа: Особенности наследования по закону

  • История
  • География
  • Обществознание
  • Экология
  • Россия в мире
  • Право
  • Окружающий мир
  • Экономика
  • Технология (мальчики)
  • Технология
  • Технология (девочки)

Этапы развития наследственного права в России обычно связывают с периодами развития государства и государственности. Обычно исчисление начинают с Древней Руси и нормативного документа, именуемого «Русской правдой», который систематизировал и упорядочил традиции наследования (родственники были определены как единственные возможные наследники).

Ученые выделяют период XV-XVIII веков как достаточно стабильный и эволюционный, после которого динамичность исторических событий повлекла за собой быструю смену наследственных этапов: дореволюционный, советский и современный.

Современный этап также характеризуется стабильностью, поэтому новое в наследственном праве 2017 года затрагивает деятельность только регистрационных органов.


Введение.

1. Завещание как основание наследования.

  • 1.1. Понятие и принципы завещания.
  • 1.2. Формы завещаний и условия их действительности.

2. Особенности признания завещания недействительным.

  • 2.1. Порядок признания завещания недействительным.
  • 2.2. Проблемные вопросы, возникающие в процессе признания завещания недействительным.

Заключение.

Библиографический список.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *