12 наследование по закону

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «12 наследование по закону». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В Древнем Риме порядок наследования по закону основывался на агнатическом родстве. Завещание, хотя и возможное для составления, оформлялось редко. Законы XII таблиц определили порядок наследования следующим образом: «Si intestate moritur moritur cui sum heres nee ascit, agnatus proximus familiam habeto. Si agnatus nee escit, gentilies familiam habendo» – «Если кто-либо умрет без завещания и при отсутствии наследников разряда sui, пусть примет наследство ближайший агнат. Если нет и агнатов, наследство достается членам рода» (Законы XII таблиц, 5-я таблица).

Таким образом, наследование по закону осуществлялось согласно степеням родства:

  • 1-я очередь наследования по закону – подвластные, жившие вместе с главой семьи, которые в момент его смерти из лиц, находящихся в «чужой» власти становились правоспособными лицами (дети, внуки от умерших детей и т.п.);
  • 2-я очередь (при отсутствии первой очереди) – ближайшие агнатские родственники;
  • 3-я очередь – члены одного с наследодателем рода (gentiles). Непринятие наследства самой первой из имеющихся очередью сразу делало наследство «лежачим» (при отказе от наследства 1-й очереди 2-я нс получала ничего).

Раздел V. Наследственное право (ст. 1110 — 1185)

Преторское право изменило порядок наследования в связи с тем, что к концу республики римское общество переросло патриархальный агнатический уклад наследования. Потребовались новые существенные изменения в регулировании наследственных отношений. Возникшую проблему разрешила преторская фикция (bonorum possessio), согласно которой если претор призывал к наследованию лиц, не являвшихся наследниками по гражданскому праву, и предоставлял им право владения имуществом наследодателя, то они признавались наследниками.

В основном изменения по сравнению с цивильным правом заключались в следующем:

  • 1) претор установил, что в случае непринятия наследства ближайшим наследником по закону оно должно открываться следующему за ним по порядку;
  • 2) претор впервые придал значение при наследовании наряду с агнатическим родством и когнатическому, а также институту брака. В течение императорского времени законодательство все более расширяет значение когнатического родства при наследовании. Очередность наследования становится следующей:
  • 1-я очередь (unde liberi). В эту категорию входили дети наследодателя, как легитимные, так и приемные, а также отданные им в усыновление, если к моменту смерти наследодателя они были освобождены из-под власти усыновителя. Лица, освобожденные от власти главы семьи при его жизни, наследовали по правилам collatio bonorum emancipati (эмансипированные дети обязаны были при наследовании вносить в наследственную массу все свое имущество, которое и поступало в распределение между всеми наследниками в составе наследственной массы);
  • 2-я очередь (unde legitimi). Если никто из 1-й очереди наследников не выразил свою волю наследовать, то следующими наследовали агнатические родственники наследодателя (unde legitimi);
  • 3-я очередь (unde cognati). Кровные родственники до шестой степени включительно в виде исключения и до седьмой степени родства наследовали после двух предыдущих очередей. Именно в этой очереди наследуют дети после матери и мать после детей. Таким образом, впервые в наследовании признается роль кровного родства, хотя агнатическое и остается предпочтительным;
  • 4-я очередь (unde vir et uxor). Переживший умершего супруг (муж после жены, жена после мужа) наследовал последним. Наследство становилось «лежачим» только при отсутствии или отказе от наследства всех очередей.

Понятие и виды наследования. Наследование – переход имущества, прав и обязанностей собственника в связи с его смертью к одному или нескольким другим лицам по закону или по завещанию. Наследство состояло из имущественных прав наследодателя, а семейные и личные права не наследовались.

«Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habueril» – «Наследование есть не что иное, как преемственность во всей совокупности прав, которые имел умерший» (D. 50. 17. 62). Эта фраза выражает идею универсального преемства, однако такое преемство возникло не сразу, оно вырабатывалась в долгом процессе исторического развития.

Порядок наследования по закону

Принятие наследства. Наследование есть преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые (как узуфрукт, штрафные иски из деликтов и некоторые другие) считаются неразрывно связанными с личностью того, для кого они возникли.

Момент, когда преемство признавалось установленным, и порядок этого установления были в римском праве неодинаковы для разных категорий наследников.

Для преемников и назначенных наследниками по завещанию рабов наследодателя момент открытия наследства (delatio hereditatis) был и моментом возникновения преемства. Более того, по цивильному праву ни преемники, ни рабы не имели права отказаться от открывшегося для них наследства. Они были необходимыми наследниками. Это объяснялось тем, что они, как уже указано, не столько наследовали, по взгляду римлян, сколько вступали в управление своим имуществом. Для рабов это было следствием их общего правового положения: назначение наследником означало и освобождение раба, но освобождение с возложением на раба, по воле господина, положения наследника.

Понятно, что такое обязательное наследование было весьма обременительно для наследника в случаях, когда наследство было переобременено долгами, за которые наследник, в силу римской концепции универсального преемства, отвечал не только имуществом наследственной массы, но и своим имуществом. Ввиду этого претор предоставлял преемникам так называемое право воздержаться от наследства, в силу которого он отказывал в иске против цивильных наследников, фактически не осуществлявших своего права наследования, и предлагал bonorum possessio следующей за ними категории наследников, а если не находилось желающих, объявлял конкурс над имуществом наследодателя для удовлетворения его кредиторов.

Все остальные относились к добровольным (посторонним) наследникам (heredes voluntarii). Для них открытие наследства означало лишь возникновение права на принятие наследства.

Принятие наследства происходило при осуществлении устного торжественного акта, который назывался cretio. Существовала достаточно формализованная форма проведения cretio, на ней произносились установленные фразы, например «вступаю и принимаю». Постепенно форма упростилась, и было достаточно неформального волеизъявления о принятии или фактическом вступлении в наследство. Это процесс стал называться pro herede gestio.

Цивильное право срока для принятия наследства не устанавливало. Но кредиторы наследодателя, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их требований, могли потребовать от наследника ответа (an heres sit), т. е. принимает ли он наследство. После этого наследнику по его просьбе мог быть назначен судом срок для решения вопроса о принятии наследства (spatium deliberandi), после истечения которого наследник, не давший ответа, считался: до Юстиниана – отказавшимся, а в праве Юстиниана – принявшим наследство.

Понятно, что правила об автоматическом приобретении наследства некоторыми из цивильных наследников были неприменимы к преторскому праву; она должна была быть испрошена, и притом в установленный срок: родственникам по нисходящей и восходящей линии давался срок в один год со дня открытия наследства, остальным наследникам – в сто дней. При пропуске этого срока наследником, призванным в момент открытия наследства, преторским правом наследство предлагалось принять следующему наследнику в порядке преемства между наследниками.

«Лежачее» наследство. «Лежачее» наследство (hereditas iacens) возникало при отсутствии наследников по завещанию и по закону. Это могло случиться, если наследники еще не объявились или если от наследства отказались наследники (следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди):

  • в древнейшем Риме при отсутствии наследников имущество могло быть захвачено любым желающим. Считалось, что «лежачее» наследство никому не принадлежит;
  • в классическом периоде «лежачее» наследство считалось числящимся за умершим («хранит в себе личность умершего») без права посягательств на него;
  • в период принципата такое наследство поступает государству;
  • в постклассический период «лежачее» наследство поступает к государству, но перед ним преимущество имеют муниципальный сенат, церковь, монастырь и другое если наследодатель был их членом (участником).

В тот период, пока наследство считалось «лежачим», завладение им не допускалось. Однако было возможно приобрести его посредством приобретения по давности в качестве наследника (usucapio pro herede). Такое приобретение заключалось в том, что тот, кто владел одной вещью из «лежачего» наследства в течение одного года, приобретал собственность не только на нее, но и на все наследство (т. е. приобретал статус наследника всего имущества). При таком приобретении не выполнялись сроки давности и не учитывалась добрая воля лица. Поэтому в классический период такое приобретение стало считаться недостойным. В собственность стала поступать лишь захваченная во владение вещь.

Правило одного года сохранялось как для движимых, так и для недвижимых вещей вплоть до эпохи Юстиниана, когда стали применяться обычные сроки давности.

Легаты (завещательные отказы) – это такие распоряжение в завещании, по которым предоставлялись какие-либо выгоды другим людям за счет наследства. Эти люди стали называться легатариями. Легатарий мог рассчитывать лишь на часть активов наследства, а не на какую-нибудь долю наследства. Легатарий виндикационным иском требовал право на конкретную вещь или же предъявлял отдельный иск об исполнении воли завещателя и требовал что-либо от наследника. Если легатарий умирает, не получив легата, то он переходит к наследникам легатария.

Виды легатов:

  • legatum per vindicationem устанавливал собственность легатария на определенную вещь в составе наследственной массы. Этот легат защищался виндикационным иском;
  • legatum per praeceptionem чаще всего считается разновидностью вин дикационного легата. По нему можно было отказывать только имущество наследодателя;
  • legatum per damnationem обязывал наследника передать легатарию определенную вещь, но никаких вещных прав на полученную вещь у него не возникало. Вещь могла быть истребована легатарием при помощи actio ex testamento;
  • разновидностью этого легата был legatum sinendi modo, предметом которого могли быть вещи как наследодателя, так и наследника и даже третьих лиц.

Приобретение легата происходило в два этапа:

  1. в момент смерти наследодателя происходило закрепление легата за легатарием;
  2. с момента вступления наследника в права наследства легатарий мог требовать получения оговоренной в завещании вещи через виндикационный (собственнический) иск и иск об исполнении его права требования.

Легат мог быть отозван как вследствие отзыва завещания, так и вследствие отзыва самого легата (ademptio legati). Первоначально (по цивильному праву) считалось, что отзыв должен происходить формально, путем устного заявления об отзыве, в дальнейшем также стал признаваться неформальный отзыв (например, отчуждение завещателем вещи, что несовместимо с ее последующим оставлением легатарию).

Легат признавался ничтожным по Катонову правилу (regula Catoniana), согласно которому легат считался ничтожным, если был таковым в момент составления завещания, даже если к открытию наследства причина ничтожности уже не существует.

Ограничения на легаты были введены уже в период принципата, до этого никаких ограничений не было. Для того чтобы защитить наследников от легатов, в начале было введено суммовое ограничение в 250 сестерциев а позднее наследник при наличии легатов оставлял себе четверть наследуемого имущества (фальцидиева четверть).

Фидеикомиссы (в переводе «порученное совести») – это устные или письменные просьбы или рекомендации по выполнению какого-либо поручения или предоставление какому-либо лицу части наследства, с которыми наследодатель обращался к наследнику. Такие просьбы нередко делались в завещании, составленном без соблюдения должной формы, или в обычном завещании, но адресованные наследникам по закону. Следует заметить, что в отличие от обычного легата, по которому передавалась определенная вещь, по фидеикомиссу передавалась часть наследства.

В республиканский период отсутствовала защита фидеикомиссов, и наследник сам решал передавать или не передавать часть наследства. Исковая защита фидеикомиссов появилась только в период принципата, они стали похожи на легаты.

В это же время возник универсальный фидеикомисс. Иногда случалось, что фидеикомисс получал большую часть наследства, а все долги и часть имущества оставались у наследника. Чтобы избежать такой несправедливости, было введено правило, по которому наследник оставлял себе четверть наследства, а долю наследства вместе с частью долгов получал фидеикомисс. Так возник порядок «универсального» преемства при долевом фидеикомиссе. При Юстиниане сингулярные фидеикомиссы были уравнены с легатами.

Дарение в случае смерти (donatio mortis causa) – это особый вид до говора, заключаемого между дарителем и одаряемым. Он заключался в том, что даритель дарил какую-то вещь, но в случае, если оставался жив после какого-то события или переживал одаряемого, мог забрать ее обратно. Такое дарение обычно осуществлялось перед войной, битвой, путешествием по морю, т. е. в тех случаях, когда опасность не остаться в живых была существенной.

Право Юстиниана объединило фидеикомисс, легат и дарение в случае смерти.

Сам процесс наследования представляет собой один из видов приобретения права собственности на принадлежавшие умершему объекты имущества в порядке правопреемства. Это означает, что все вещи, имущественные права, переходят к наследнику единовременно и в неизменном виде. В целом же, основные принципы наследования отображены в ч. 3 Гражданского кодекса РФ, Определении Конституционного суда РФ от 02.06.2009 года №756-O-O, Постановлении Пленума ВС РФ №9 от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о наследовании» и некоторых других правовых актах.

По статистике, именно наследование по закону является главным способом оформления наследственных прав в нашей стране и имеет место также при наследовании части имущества по завещанию.

Мы привыкли воспринимать наследство, вернее сам юридический процесс, когда нотариус, который заверял завещание, зачитывает родственникам последнюю волю умершего и разъясняет им их права. В реальной жизни действительно сам процесс очень часто так и протекает, при этом необходимо помнить, что очень часто не удается установить, у какого нотариуса заверял своё завещание умерший и заверял ли он его вообще. Так, обратив пристальное внимание на основания наследования по закону, одним из центральных понятий, в отсутствие завещания, становится очередность наследования, разъяснения которым дается в статьях 1141-1148 ГК РФ,

Таким образом, основным критерием, определяющим право на вступление в наследство, будет принадлежность родственников умершего к той или иной очереди наследников, а входящих в число обязательных наследников.

Общие положения наследования по закону

Когда мы говорим о сроках наследования, то здесь необходимо знать одну единственную точную дату — 6 месяцев. Те, кто не осведомлен о всех трудностях, которые могут возникнуть при пропуске этого периода, просто-напросто могут потерять все полагаемое им имущество. Согласитесь, неприятно, правда? А чтобы не допустить такого исхода, нужно также понимать, что официальным днем открытия наследственного дела приходится:

  • День смерти наследодателя.
  • Дата судебного решения о признании родственника умершим — если факт гибели устанавливался через суд.

Как мы видим, принципы наследования также полностью зависимы от того самого шестимесячного срока, поэтому нужно быть очень внимательными, дабы не пропустить момент вступления в наследство и не лишиться положенного по закону имущества.

Конституцией РФ определено, что Россия – социальное государство, что находит свое отображение и в правовых нормах о наследовании. Точнее говоря, бывают случаи, когда лицо может наследовать имущество и в не очереди – это так называемое право на обязательную долю. Институт обязательного наследования для гражданина РФ не должен показаться чем-то странным, ведь такие положения так или иначе были закреплены уже долгие годы в других гражданских кодексах Романо-Германской правовой семьи и даже в нормативно-правовой базе Советского Союза. Полное и четкое определение этого понятия дано в ст. 1149 ГК РФ. Если вкратце и понятным языком, существует категория несовершеннолетних и нетрудоспособных родственников и приближенных к наследодателю лиц, которые наследуют половину имушества, положенному наследователям в порядке очереди по закону.

Для наследования по закону нужно собрать определенный перечень документов, что по практике, можно сказать, является не очень приятной процедурой для граждан. Данный пакет не является закрытым, но его должно хватить большинству. Вот общий список:

  • Свидетельство о смерти наследодателя.
  • Документ, обосновывающий родство с умершим.
  • Копии и оригинал свидетельства о браке/о расторжении брака.
  • Если менялась фамилия — необходимо подтвердить документально.
  • Справка формы 9 об адресе проживания до смерти.
  • Выписка из домовой книги с адресом регистрации умершего и проживающих совместно лиц с наследодателем.
  • Паспорт (иной документ, позволяющий идентифицировать личность).

Обычно этого перечня документов нотариусу достаточно, но каждый случай индивидуален и нужно действовать, отталкиваясь от фактических обстоятельств.

  • Недостойные наследники – отстранение от наследства недостойных наследников
  • Наследство по завещанию — право наследования наследниками по завещанию
  • Порядок вступления и оформления наследства
  • Наследственные споры — юридическая консультация по наследственным делам и спорам
  • Оспаривание завещания и признание завещания недействительным

Наследование по закону: понятие, принципы

Процедура вступления в права наследования предполагает совершение потенциальным наследником по закону ряда действий, направленных на приобретение определенного объема наследственной массы, ранее принадлежащей умершему наследодателю. По общему правилу, с момента смерти наследодателя (или вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим), у его правопреемника есть шесть месяцев для проведения всех таких действий.

Порядок наследования по закону регламентируется ст. 1142-1145 ГК РФ. Преимуществом наследственного права обладают преемники 1-ой очереди. Если их нет, все они отказались от имущества или признаны недостойными, движимость и недвижимость переходит к следующим и т.д. Всего существует восемь очередей. Они определяются по степени родства — сколько между родственниками было рождений.

К преемникам первого порядка относятся самые близкие родственники:

  • отец/мать;
  • дочери/сыновья;
  • супруг (-а).

Если родители были лишены своих прав в отношении покойного и не восстановили их до его кончины, они не будут претендовать на наследство. Когда родительских полномочий лишен сам наследодатель, его дети в любом случае станут наследниками. Причем учитываются дочери и сыновья от любого брака, усыновленные, внебрачные, если завещатель вписан в их свидетельство о рождении. Если даже графа в документе пустая, родственную связь можно доказать в суде путем ДНК-экспертизы.

К ним принадлежат:

  • бабушки/деды;
  • братья/сестры.

Последние родственники могут быть:

  • родные, полнородные (оба родителя общие);
  • единокровные (один отец);
  • единоутробные (общая мать).

Если оба родителя разные, сводные братья и сестра не могут претендовать на наследство со второй очередью (если мать и отец были женаты, но детей от предыдущего брака завещатель не усыновил).

К наследникам третьего порядка относятся дяди и тети умершего. Если они скончались раньше завещателя, то имущество переходит по праву представления, о котором будет рассказано в отдельной главе.

Следующие очереди:

  • 4-ая — прабабушки и прадедушки;
  • 5-ая — двоюродные внуки и родные братья/сестры бабушек и дедушек умершего;
  • 6-ая — двоюродные правнуки, такие же тети/дяди, племянники;
  • 7-ая — мачеха/отчим, падчерицы/пасынки;
  • 8-ая — иждивенцы покойного, которые были на его попечении 12 месяцев до смерти.

Какие права есть у наследников

Процедура вступления в наследство состоит из следующих этапов:

  1. Выяснить, у какого нотариуса открыто наследство. Это может быть уполномоченное лицо по последней прописки умершего. Если ее нет, то по месторасположению самого ценного имущества. В особых случаях место, где будет открыто наследство, определяется через суд.
  2. Обратиться к нотариусу для уточнения перечня необходимой документации (в каждом конкретном случае могут быть нужны разные бумаги).
  3. Собрать нужные документы, оплатить госпошлину (размер и реквизиты сообщит уполномоченное лицо).
  4. Передать документацию и чек об оплате государственного сбора, написать заявление.
  5. Забрать правоустанавливающую документацию у нотариуса. Если свидетельство не содержит весь список имущества, нужно обратиться повторно.
  6. Переоформить движимость и недвижимость в свою собственность в ответственных структурах.

Если наследникам от 14 до 18 лет они могут самостоятельно проходить процедуру с письменного разрешения родителей или опекунов. Когда они еще не достигли возраста получения паспорта, за них все делает законный представитель.

Уполномоченному лицу необходимо предоставить следующую обязательную документацию:

  • паспорт преемника;
  • справку о смерти наследодателя;
  • бумаги, подтверждающие принадлежность к текущей очереди;
  • справку с последнего места регистрации покойного;
  • справки об отсутствии задолженностей по имуществу (из налоговой и жилищно-коммунальной службы);
  • бумаги, доказывающие собственность умершего;
  • акт оценки имущества или его доли.

Если переходит дом или квартира:

  • технический и/или кадастровый паспорт;
  • выписку из домового журнала регистрации с указанием всех прописанных на жилплощади;
  • план участка.

Если происходит наследование по закону транспортного средства:

  • ПТС;
  • свидетельство о регистрации ТС.

Когда наследуются акции и депозиты:

  • договор вклада;
  • сберегательную книжку.

Если свидетельства о смерти нет на руках, его дубликат можно получить в ЗАГСе по месту констатации летального исхода. Технический и кадастровый паспорт выдаются в БТИ. Там же можно получить справку с оценочной стоимостью недвижимости. Она делается не более недели, стоимость будет 200 руб. На остальное имущество акт оценки можно заказать в специализированной фирме, имеющей соответствующую лицензию и состоящей в СРО. Стоимость услуг будет различаться в зависимости от региона и оцениваемого наследства. Цена варьируется в пределах 1500-5000 руб.

Дополнительно нотариус может запросить и другую документацию. Законодательством России это не запрещается. Поэтому прежде чем собирать пакет бумаг, нужно сначала посетить уполномоченное лицо и уточнить, что именно будет нужно.

Размер госпошлины зависит от степени родственных связей с умершим, а также от стоимости имущества:

  • 0,3% от цены движимости и недвижимости для супругов, детей, родителей, братьев/сестер усопшего;
  • 0,6% для других.

Учитывается цена имущества, действующая на момент смерти наследодателя. Это может быть кадастровая, рыночная или инвентаризационная стоимость.

Существуют категории граждан, которые полностью освобождаются от государственного сбора:

  • проживавшие на одной территории с наследодателем;
  • несовершеннолетние;
  • участники ВОВ;
  • полные кавалеры ордена Славы, герои России и СССР;
  • семьи покойного, который погиб при выполнении служебных обязанностей или исполнении гражданского долга;
  • близкие родственники жертв политических репрессий;
  • семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 1 и 2 категории, 3 и 4 группы (при условии, что они проживают и работают в зоне отчуждения).

Для инвалидов детства и I, II группы предусмотрена льгота в размере 50%.

Состав имущества, переходящего в порядке наследования от наследодателя к другим лицам (наследникам) традиционно именуется наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.

В соответствии со статьей 1112 ГК РФ в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

  • вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);
  • имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);
  • имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

По наследству нельзя передать права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, например, право на получение алиментов, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (абз. 2 ст. 1112 ГК).

Долги наследодателя. Если на наследодателе лежали обязанности, например, по возмещению убытков или уплате неустойки, то в случае его смерти они переходят наследникам (исключение составляют обязательства личного характера).

В соответствии со статьей 1113 ГК РФ, наследственные правоотношения возникают с открытием наследства, то есть с момента смерти наследодателя. К смерти по своим юридическим последствиям приравнивается объявление судом гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).

Время открытия наследства. Временем открытия наследства является в настоящее время момент смерти, а не день смерти, как это было в предыдущей редакции статьи 1114 ГК РФ.

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.

Место открытия наследства. Как следует из статьи 1115 ГК РФ, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает; местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части 2 статьи 1115 ГК РФ.

Определению в бесспорном порядке места открытия наследства посвящен раздел 2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Наследник — это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства.

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (статья 1116 ГК РФ). При этом термин «граждане» включает не только граждан России, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Не могут являться наследниками по закону юридические лица.

Наследниками по завещанию могут быть, в том числе, и юридические лица.

В п. 15 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004 указано, что завещатель вправе завещать свое имущество (п. 2 ст. 1116, п. 1 ст. 1119 ГК РФ):

  • наследникам по закону;
  • лицам, не являющимся наследниками по закону;
  • гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства;
  • юридическим лицам, включая иностранные;
  • Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям;
  • иностранным государствам;
  • международным организациям

К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 ГК РФ.

Недостойные наследники — лица, не имеющие права наследовать. Круг этих лиц определен в статье 1117 ГК РФ, в частности, отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающихся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Таким образом, для признания кого-либо недостойным наследником достаточно одной попытки указанных выше действий.

В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся разъяснения некоторых вопросов, касающихся признания гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования.

Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем в завещании. Наследование по закону является вторым основанием наследования в случаях, когда завещания нет или оно является ничтожным и т.д.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 настоящего Кодекса (статья 1141 ГК РФ). Кодекс предусматривает 8 очередей наследования:

  • Наследники первой очереди — дети, супруг и родители наследодателя (а также внуки наследодателя и их потомки по праву представления);
  • Наследники второй очереди – братья и сестры наследодателя (полнородные и неполнородные), его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (а также племянники и племянницы наследодателя по праву представления);
  • Наследники третьей очереди — дяди и тети наследодателя (а также двоюродные братья и сестры наследодателя по праву представления);
  • Наследники четвертой очереди — прадедушки и прабабушки наследодателя;
  • Наследники пятой очереди — двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки;
  • Наследники шестой очереди — двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети;
  • Наследники седьмой очереди — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
  • Наследники восьмой очереди — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (статья 1148 ГК РФ).

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Например, после смерти наследодатель завещания не оставил. На момент его смерти у умершего не имелось детей, супруги и родителей, т е. наследников первой очереди, однако имеется брат, который и будет призываться в данном случае к наследованию по закону как наследник второй очереди.

Лицо, имеющее право на принятие наследства (право наследования), может выбрать один из трех вариантов поведения:

  • принять наследство (осуществить принадлежащее ему право);
  • отказаться от наследства (отказаться от указанного права) (ст. ст. 1157 — 1159 ГК РФ);
  • не принимать наследство (бездействовать).

Для приобретения наследства наследник должен его принять (статья 1152 ГК РФ). При этом, следует учитывать следующие требования законодательства:

  • Наследник должен быть полностью дееспособным. За несовершеннолетних, гражданин, признанных недееспособными, принятие наследства осуществляет их законные представители (ст. ст. 26, 28, 29, 30 ГК РФ).
  • Принятие наследства является односторонней сделкой, не требуется чьего-либо разрешения или согласия на ее совершение.
  • Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия либо момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество; при этом наследник, получив свидетельство о праве на наследство, не ограничен какими-либо сроками на госрегистрацию возникшего права собственности на недвижимое имущество.
  • Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Например, нельзя принять наследство при условии, что при разделе наследственного имущества одному из нескольких наследников достанется определенное имущество наследодателя. Нельзя принять наследство при условии оставления за собой права на последующий отказ от наследства. Нельзя принять наследство под условием отказа других наследников от наследства и т.п. Нельзя принять часть наследства, отказавшись от другого наследственного имущества.
  • Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Причем наследник, принимая часть наследства, может и не знать о существовании другого имущества, однако оно также будет считаться принятым наследником.
  • Воля на принятие наследства должна быть сформулирована свободно (без насилия, угрозы и т.п.). В противном случае сделка может быть признана недействительной (ст. 179 ГК РФ). Сделка по принятию наследства, совершенная под влиянием заблуждения, также может быть признана недействительной (ст. 178 ГК РФ).
  • Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

Вопросам принятия наследства посвящен раздел 5 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Законы 12 таблиц предусматривали наследование

Цель лекции: выявление роли наследования, определение мер охраны наследственного имущества.

План лекции

  1. 1. Понятие и значение наследования.
  2. 2. Наследование по завещанию.
  3. 3. Наследование по закону.
  4. 4. Раздел наследственного имущества. Меры его охраны.

1. Понятие и значение наследования. В настоящее время количество и стоимость имущества, находящегося в собственности не ограничено. Появилось много новых видов собственности.

Возможность передать все свое нажитое имущество по наследству близким людям или принять наследство имеет большое значение, поскольку этим обеспечивается спокойное и уверенное положение человека в обществе, стабильность и надежность отношений.

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ каждому гарантируется государством право частной собственности и право наследования. Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащих ему имущественных и некоторых личных имущественных прав и обязанностей к другим лицам в установленном законом порядке.

Право получения наследства по закону или по завещанию установлено законодательством ст. 1111 третьей части ГК РФ, принятой 01.11.2001 г.

Субъектами (участниками) наследственного правоотношения являются наследователь и наследники.

Наследодателем может быть любое физическое лицо, в том числе недееспособное или ограниченно дееспособное. Распорядиться имуществом на случай смерти путем составления завещания может только гражданин, обладающий в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (ст. 1118 ГК РФ). Совершение завещания через других лиц – опекунов, попечителей, представителей не допускается в связи с тем, что завещание должно быть совершено лично.

Наследниками являются те лица, к которым переходит имущество наследователя. Наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту открытия наследства, а также дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после открытия наследства. Возможность наследовать не зависит от дееспособности гражданина.

Если отсутствуют наследники по закону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отказались от наследства, то к наследованию по закону призывается РФ или субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Наследование по закону берет начало с периода семейно- родовых общин. Тогда вещи, предметы переходили семье умершего или общине, близость родства в те времена, конечно, значения не имела. Семейно-родственные отношения стали учитываться в римском праве, это выражалось в призвании к наследованию самого дальнего родственника, причем степень родства не ограничивалась. Со временем признак рода перестает быть ведущим, изменились отношения собственности и собственников, на первый план вышло индивидуальное начало. В юридической науке возникло несколько точек зрения на наследование. Г.Гроций (XVII в) говорил о наследовании по закону как о «молчаливом завещании». Это означало, что наследство после смерти владельца, переходит к тем лицам, что определены в законе, и наследодатель с этим полностью согласен. В дореволюционной России эта точка зрения поддерживалась и в соответствии со Сводом законов закреплялось призвание к наследованию по закону всех членов, имеющих кровное родство. Позже, после Октябрьской революции, понимание наследования по закону как отражения невысказанной воли наследодателя не оспаривалось.

Замечание 2

Правоведы рассматривали этот институт как «наследование без завещания», когда при недостающем волеизъявлении наследодателя, закон восполняет эту функцию и исходит из предполагаемой вероятной воли наследодателя. К наследованию призывались те родственники, которых бы сам наследодатель по причине привязанности, семейной близости, родственной связи, наделил бы наследством, если бы составлял завещание.

Рассуждая таким образом, законодатель обеспечивал переход наследства по закону к родственникам до третьей степени родства в прямой нисходящей линии: дети, внуки, правнуки; прямой восходящей линии в 1918-1923 гг. и с 1945 г. – родители, в 1918-1923 гг. и с 1964 г. – дедушка и бабушка, с 2001 г. – прадедушка и прабабушка; первой боковой линии в 1918-1923 гг. и с 1945 года – братья и сестры, с 2001 г.- племянники и племянницы; четвертой степенью – во второй боковой линии с 2001 г.- дяди и тети, двоюродные братья и сестры.

Если указанные наследники отсутствовали, имущество считалось выморочным и переходило к государству.

Другая точка зрения состояла в том, что восполняя предполагаемую волю наследодателя, закон имел противоречивые стороны. Например, завещание не было составлено именно по причине отсутствия родственной и семейной привязанности у наследодателя. Значит закон защищал родственников от «злой воли наследодателя». Сторонники этой точки зрения предлагали на первое место ставить не волю наследодателя, а обстоятельства, которые предусмотрены законодательно: кровное родство, брак.

В советский период наследование по закону было направлено на исключение из числа законных наследников дальних родственников, государству предоставлялись широкие возможности получать наследственное имущество. Так как основу экономической системы государства составляла собственность государства, было естестественным укрепление и приумножение этой собственности. Круг законных наследников был очень небольшим, при неявке в течение полугода наступала выморочность наследства и передача имущества государству.

Замечание 3

Закон устанавливал такие правила наследования, которые отвечали сложившейся экономической структуре страны, которая была основана на государственной собственности. Привилегированное положение государства в этой структуре определяло и его положение на наследственной лестнице.

Определение 1

Наследование по закону – порядок наследственного правопреемства, при котором переход имущества к наследникам умершего определяется не в соответствии с его завещательными распоряжениями, а в соответствии с правилами законодательства.

При рассматриваемой форме наследования воля наследодателя не участвует в определении и порядке наследования. Круг наследников, очередность призвания, размеры долей, преимущества при наследовании определяет законодательство.

Наследование по закону происходит при отсутствии завещания и в других случаях, которые прямо обозначены в законе.

К иным случаям относятся ситуации, когда наследодатель отменил завещание или оно признано судом недействительным. Завещание может касаться только части наследуемого имущества, по этой причине оставшаяся часть распределяется между родственниками в рамках наследования по закону. Завещание может содержать иные распоряжения, которые предполагают наследование по закону. Как видим, даже при наличии завещания наследование по закону может наблюдаться. Например, независимо от воли завещателя происходит наследование обязательной доли. Закон передает наследникам право на наследство, если наследник признан недостойным. Наследование по закону будет иметь место, если наследники отказались от наследства. Наследование выморочного имущества также является наследованием по закону.

  1. Если отсутствуют правовые основания для наследования по завещанию, наступает наследование по закону.
  2. Правила наследования по закону не должны нарушать частных интересов обеспечения прав членов семьи наследодателя и публичных интересов государства.
  3. Наследование производится в равных долях.
  4. Наследование по закону происходит с учетом не только родственных отношений, но и брачных.
  5. В наследовании по закону существует правило об обязательной доле.
  6. Усыновленные или усыновители имеют равные права с родственниками при наследовании.
  7. К наследованию призываются в порядке очереди, где преимущество имеют более близкие родственники.

Цель процедуры – передать право наследования по закону, невзирая на очередность и наличие родственных связей. Написав соответствующее заявление и заверив подпись нотариально, претендент передает имущество для оформления новому наследнику. Главные требования – добровольное принятие решения и дееспособность. Изначально необходимо являться правопреемником.

В любом случае следует обращение в судебную инстанцию по месту нахождения имущества. Процедура предполагает уплату государственной пошлины. Квитанцию прикладывают к иску. Назначается дата судебного заседания, по окончании которого выносится судебное постановление о продлении сроков еще на полгода, чтобы наследники по закону смогли выполнить необходимые действия.

Например, супруг, который относится к первой очереди наследования, находился на лечении, когда погибла его жена, и физически не мог обратиться к нотариусу. Правом на наследство воспользовались двоюродные братья и сестры. После того, как муж вернулся в родной город, по совместной договоренности родственники приняли решение добровольно передать права наследования. Судебный иск должен содержать требование о продлении. Количество месяцев ограничено шестью

Наследование по очереди является последовательным. Очередь наследников по закону зависит от степени родства, Процедура производится по следующей схеме:

  1. Открывается наследственное дело.
  2. Нотариусом призываются наследники.
  3. Желающие пишут заявления.
  4. Выдается свидетельство.
  5. Переоформляется право собственника.

Родственники первой очереди пользуются приоритетом.

Как проходит принятие наследства по закону?

Получение наследства всегда означает чью-то смерть. Какими бы ни были переживания, в течение полугода те, кому отписана собственность, должны определиться с принятием этого имущества.

Принимая его, они должны помнить, что им переходит не только оно, но и все обязанности, связанные с ним. Есть разные виды наследников, и для каждого ГК РФ предусматривает такие нормы, которые максимально защищают их интересы.

1 Наследства умерших без завещания принадлежат, по закону 12 таблиц, во-первых «своим» (ближайшим) наследникам.

2 «Своими» же наследниками считаются те дети, которые состояли под властью наследодателя (до самой его смерти), как например сын или дочь, внук и внучка от сына, правнук и правнучка, рожденный или рожденная от ближайшего, нисходящего агната по мужскому колену (сына, внука), и без-различно, естественные ли они дети или усыновленные (приемные). Но внук или внучка, правнук или правнучка тогда только включались в число «своих» наследников, ежели предшествующее лицо перестанет быть во власти (агнат-ского) восходящего, все равно, случится ли это вследствие смерти или по другой причине, как например вследствие освобождения из-под родитель-ской власти. Поэтому, если сын будет во власти отца во время смерти по-следнего, то внук от него не может быть «своим» наследником. То же самое относится и ко.всем дальнейшим нисходящим.

3 Точно также жена, которая находится под супружеской властью того, кто умирает, является ближайшею наследницею, потому что она занимает место дочери; равным образом и невестка, которая остается во власти сына, (считается ближайшею наследницею), так как она занимает место внучки; это будет иметь место в том только случае, если сын, во власти которого она остается, не будет уже находиться во власти отца в то же время, когда по-следний умирает. То же самое можно сказать и о той женщине, которая в си-лу брака остается во власти внука, так как она занимает место правнучки.

Законы XII таблиц устанавливали три очереди наследования.

Первоочередными наследниками являлись непосредственные подвластные наследодателя (дети, внуки от ранее умерших детей, не вышедшие из-под власти домовладыки к моменту смерти последнего).

[2]

Если после наследодателя не оставалось «необходимых наследников», к наследству призывался ближайший агнатский родственник умершего. Он мог не принимать наследство, в таком случае наследуемое имущество становилось выморочным, преемство правомочий наследника не допускалось.

На другой чаше весов должна находится отчуждаемая вещь или часть ее. И только после этой процедуры право кви- ритской собственности на вещь от продавца переходило к покупателю.
Слиток меди говорит о том, что договоры купли-продажи, дарения, мены римляне знали еще до хождения в обществе денег. Медь была мерой стоимости. Свидетелей подбирали помоложе, чтобы они могли надолго запомнить самый факт сделки и ее условия, также при необходимости выступить в суде свидетелями виденного и слышанного.
Если вещь res mancipi приобретена без манципации, хотя за нее и заплачены деньги, то право собственности оставалось у продавца. Последний мог всегда, ссылаясь на свое квиритское право собственности, востребовать вещь обратно. И в данной ситуации на помощь приходил претор, о чем будет сказано ниже.
Борьба за землю между плебеями и патрициями не прекращалась. Она завершилась принятием закона Лициния-Секстия (367 г. до н.э.), по которому плебеи получили право на италийскую землю. Вместе с тем был введен максимум землевладения для частного лица в 500 югеров (125 га).
Законы XII таблиц ввели понятие сервитута- права на чужую вещь. Собственники земельных участков вынуждены были терпеть прогон через участок соседского скота на водопой, свисающие ветви соседских деревьев и пр.

http://lawbook.online/istoriya-prava/zakonyi-xii-tablits-33720.html

Древнейшая известная нам римская система наследования по закону (ab intestatо) относится к эпохе Законов XII таблиц и исходит из приоритета агнатского родства принципа общности семейного имущества. Законодательно устанавливались три очереди наследования.

Первоочередными наследниками Законы XII таблиц призна­ют непосредственных подвластных наследодателя (прежде все­го дети, внуки от ранее умерших детей, не вышедшие из-под власти домовладыки к моменту смерти последнего). Эти наслед­ники получали независимо от воли принять его, то есть явля­лись «необходимыми наследниками».

Если после наследодателя не оставалось «необходимых наследников», к наследству призывался ближайший агнатский родственник умершего. Он мог не принимать наследство, в та­ком случае наследуемое имущество становилось выморочным, преемство правомочий наследника не допускалось. Таким обра­зом действовал принцип однократности призвания к наследству.

Только если после наследодателя совсем не оставалось агнатских родственников, к наследованию призывались члены од­ного с ним рода (gentiles), то есть штатские родственники (яв­лявшиеся лишь наследниками третьей очереди).

По мере разложения патриархальной семьи система насле­дования на основании агнатского родства теряла свою актуаль­ность и значимость. Преторский эдикт придал большее значе­ние когнатскому родству.

В первую очередь наследников претор поставил детей насле­додателя (liberi), в отличие от норм Законов XII таблиц в их чис­ло были также включены эмансипированные дети умершего лица.

Вторую очередь наследников составили legitimi, то есть лица, имеющие право наследования после умершего по Законам XII таблиц (агнатские родственники наследодателя).

Третью очередь наследников образовали кровные (когнатские) родственники наследодателя, вплоть до шестого колена.

Лишь в четвертой очереди наследования стоял переживший наследодателя супруг.

Принцип однократности призвания к наследству утратил свою силу, то есть наследство могло открываться не один раз, иными словами, если наследники первой очереди не принимали наслед­ство, то оно открывалось для наследников второй очереди, а не становилось автоматически выморочным, как ранее. Постепенно преторское наследование вытеснило наследование, основанное на нормах Законов XII таблиц (цивильное наследование).

Последнее изменение условий римского наследования по закону относится к Юстиниановому праву и содержится в новел­лах Юстиниана. Им была установлена несколько обновленная очередность наследования по закону.

Первую очередь наследников составили нисходящие род­ственники наследодателя (сыновья и дочери, внуки и т.д.). Меж­ду нисходящими родственниками одной степени родства (напри­мер, между всеми сыновьями и дочерьми наследодателя) на­следство при наследовании по закону делилось поровну. К наследству в первоочередном порядке призывались нисходящие родственники более близкого к наследодателю родства (напри­мер, если у наследодателя были дети и они не отказывались от наследства, внуки к наследованию уже не призывались). Эти правила распространялись и при наследовании наследниками других очередей наследования.

Вторую очередь наследования в Юстиниановом праве со­ставляли восходящие родственники наследодателя (родители наследодателя, его бабушки, дедушки и т.д.).

[3]

Третью очередь наследования составляли братья и сестры наследодателя.

Четвертую очередь наследования образовывали все осталь­ные кровные (когнатские) родственники наследодателя (без уче­та степени родства).

Как и прежде, лишь в последнюю очередь к наследованию при­зывался переживший наследодателя супруг. Однако при этом пере­жившая мужа вдова получала право на необходимое наследование в размере одной четверти от наследства; если наследников было более трех, то наследственная доля вдовы равнялась их долям.

Наследственное право в Древнем Риме развивалось в со­ответствии с социально-экономическими реалиями. Так, в древнереспубликанский период наследование основывалось исклю­чительно на агнатском родстве. Когнатское родство получило признание только в преторском праве и окончательно восторже­ствовало лишь в императорском законодательстве. Изначаль­но когнатский родственник умершего мог быть его правопреем­ником в порядке наследования лишь при условии отсутствия конкуренции со стороны агнатских родственников наследодате­ля, в период принципата претор стал обеспечивать обладание правом на наследство новыми наследниками (по когнатскому Родству). Не имея полномочий на отмену норм цивильного пра­ва, претор лишь защищал владение наследуемым имуществом корнетскими наследниками, у которых вследствие этого факти­чески возникала бонитарная собственность на наследство.

  1. Розен, Александр Последние две недели. Прения сторон / Александр Розен. — М.: Советский писатель. Москва, 2016. — 528 c.
  2. Теория государства и права. В 2 частях. Часть 1. Теория государства. — М.: Зерцало-М, 2011. — 516 c.
  3. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов; Щит-М — М., 2011. — 384 c.
  4. Романовский, Г.Б. Гносеология права на жизнь; СПб: Юридический центр, 2013. — 370 c.

За оформление наследства и выдачу сертификата наследополучателям потребуется заплатить государственную пошлину.

Величина её различна для разных категорий наследников:

  • Наследники I очереди – дети, супруги, родители, – уплачивают всего 0,3% от стоимости причитающейся им доли в денежном выражении. Но размер пошлины не может превышать 100 тысяч рублей.
  • Все прочие наследополучатели выплачивают в госбюджет 0,6% стоимости полагающейся им доли. При этом величина пошлин не должна превышать миллиона рублей.

Если наследник, упустивший время для подачи заявления, решит восстановить течение наследственного дела, ему потребуется обратиться в судебные органы.

Уважительным поводом для восстановления сроков считаются различные форс-мажорные обстоятельства:

  • Тяжёлая болезнь,
  • Стихийное бедствие,
  • Пожар,
  • Ограбление, в результате которого были утрачены необходимые документы.

Наследование по закону подразумевает переход прав/обязанностей усопшего гражданина к родственникам, если не было оформлено завещание. Основной особенностью перехода прав является очередность.

Наследование по закону осуществляется в порядке очереди. Гражданский кодекс устанавливает 7 очередей, каждая из которых получает право на вступление в наследство при отсутствии претендентов предыдущих линий.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *