Отчуждаемое и передаваемое по наследству право долгосрочного пользования

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Отчуждаемое и передаваемое по наследству право долгосрочного пользования». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Слово суперфиций употреблялось в двух смыслах:

  1. обозначало поверхность, т.е. то, что прочно связано с землей — растения, строения; суперфиций принадлежит собственнику земельного участка;
  2. право иметь строение на чужом, например городском, земельном участке.

Суперфиций представлял собой аналогичное с эмфитевзисом вещное, отчуждаемое, передаваемое по наследству право возведения строения на чужом город­ском участке и право пользования этим строением. Право собственности на строение принадлежало собственни­ку земельного участка по правилу «superficies solo cedit», строение следует за землей, связано с землей.

Здание строилось за счет нанимателя участка — суперфициария. Право собственности на строение признавалось за собственником земли, ибо все находящееся на земле и связанное с ней принадлежит собственнику земли. Но суперфициарий в течение срока договора пользуется зданием и платит поземельную ренту соляриум (solarium). Суперфициарий был вправе отчуждать свое право, но без ущерба для прав собственника земли.

Права на чужие вещи: суперфиций, эмфитевзис

Залог — специфическое вещное право, передаваемое должником кредитору в отношении своих вещей, связанное с обеспечением обязательств, заключаемых собственником вещи или от его имени под гарантию стоимости вещи, посторонней данному обязательству.

Залог устанавливался договором, легатом или законом: по требованиям фиска, вознаграждения опекуну — ко всему имуществу должника; арендодателя имения — на плоды.

Для установления залогового права не требовалось обязательной формы, что порождало неуверенность деловых отношений, так как лицо, желающее обеспечить свое право требованием залога, не могло проверить наличие или отсутствие предыдущих залогов на данную вещь.

Формы залога:

1) заклад — залог, который сопровождался передачей вещи. Между сторонами, помимо залоговых отношений, возникали договорные отношения, которые имели характер реального контракта. Виды заклада:

фидуция (в древнейшее время) — заключалась в том, что должник посредством манципации отчуждал вещь в собственность кредитора, но с условием, что в случае исполнения обязательства кредитор обязан будет вернуть вещь в собственность должника. Фидуция была невыгодна для должника, поскольку кредитор становился собственником вещи, которая передавалась ему в залог, и поэтому мог распоряжаться ею;

пигнус (pignus) — право пользования арендно или прекарно, вещь передавалась не в собственность, а только во владение кредитора, и должник был вправе истребовать ее назад. В случае неисполнения должником своего обязательства заложенная вещь подлежала возврату;

2) ипотека (наиболее развитая и прогрессивная форма залога в Древнем Риме) — предмет залога не передавался кредитору ни в собственность, ни во владение, должник мог свободно пользоваться заложенным имуществом, что позволяло должнику быстрее исполнить обязательство перед кредитором. Ипотеке подлежали недвижимые вещи. Допускалась генеральная ипотека на все настоящее и будущее имущество. По ней был важен договор, а не традиция. В случае неисполнения должником своего обязательства предмет ипотеки не поступал в собственность кредитора, а подлежал обязательной продаже с торгов. Если вырученной суммы оказывалось недостаточно для удовлетворения требований залогодержателя-кредитора, он мог предъявить к должнику обязательственный иск на недостающую сумму. В целях обеспечения интересов кредитора в эпоху абсолютной монархии было установлено, что ипотека, составленная письменно и в присутствии свидетелей, имеет предпочтение перед негласно установленной ипотекой;

3) последующий залог (или перезалог) (pignus pignoris) имел место в том случае, когда вещь стоила дороже, чем было занято у кредитора, то кредитор имел право еще раз перезаложить вещь. На практике имела место очередь кредиторов;

4) залог обязательств — способ гарантии других обязательств (например, получение нового займа гарантировалось передачей в залог долговой расписки от другого должника);

5) залог сервитутов.

Залог защищался ипотечным иском и посессорными (владельческими) интердиктами.

Залог прекращался в случае:

— гибели вещи;

— исполнения обязательства;

— слияния в одном лице собственника и залогодержателя.

8 1. Понятие и виды прав на чужие вещи. § 2. Сервитуты. Понятие и виды. § 3. Предиальвые сервитуты. § 4. Личные сервитуты. § 5. Приобретение, утрата защита сервитутов. § 6. Эмфитевзис и суперфиции. § 7. Залоговое право

§ 1. Понятие и виды прав на чужие вещи

1.Право собственности в Риме не было единственным вещным абсолютным правом, т.е. правом, имеющим своим предметом непосредственно вещь и защищаемым против любого нарушителя.
Кроме права собственности к вещным и абсолютным правам относились также права на чужие вещи (iura in re aliena). Поскольку это были права на вещи, принадлежащие каким-то другим лицам (несобственникам), то понятно, что лицо, имеющее право на чужую вещь, не могло иметь таких обширных правомочий, как собственник, который мог по римскому праву делать со своей вещью всё, что ему угодно, за исключением лишь того, что ему было прямо запрещено законом.
2.Самой важной котегорией прав на чужую вещь являлись так называемые
сервитутские права (или сервитуты), состоявшие в праве одного лица пользоваться (вкаком-нибудь определённом отношении или в нескольких отношениях) вещью, принадлежащей другому лицу. К правам на чужие вещи относились также эмфитевзис и суперфиций (права вещного наследственного пользования чужой землёй или строением на чужой земле) и, наконец, залоговое право, которое устанавливалось в обеспечение платежа по какому-нибудь обязательству, обеспеченному залоговым правом, обратить взыскание на заложенную вещь.

§2. Сервитуты. Понятие и виды.

186 Договоры о долгосрочной аренде земли в системе римского права появились довольно поздно.

186 Общественно-экономические условия, приведшие к появлению этой группы правовых отношений, начали созревать только с отмиранием классического рабовладельческого хозяйства и с переориентацией римского земледелия на обработку земли с помощью свободных арендаторов.

186 Для регулирования отно­шений между собственниками земли и свободными арендаторами уже не было достаточно договоров о краткосрочном найме, так как краткосрочные договоры не являлись достаточной гарантией ни для арендатора, ни для собственника земли: для арендатора потому, что ему постоянно грозила опасность расторжения договора, что препятствовало принятию каких-либо мер по улучшению сельско­хозяйственного производства, а это ставило под вопрос само существование арендатора и членов его семьи, особенно когда договор с ним прерывался из-за его задолженности; эти договоры не устраи­вали и собственника земли, так как не обеспечивали ему постоян­ную и гарантированную ренту.

186 Договоры о долгосрочной аренде земли были источниками права на чужие вещи.

186 На основании долгосрочных договоров арендатор получал во владение арендованное имущество и правомочия посто­янного пользования им и его плодами с правом передачи его путем inter vivis и mortis causa наследникам (successores), и все это при одном условии — регулярной выплаты арендной платы.

186 Долгосрочные договоры об аренде земли делились на 1договоры об аренде сельскохозяйственных участков (jus in agro vectigali и emphyteusis) и 2на договоры об аренде строительных участков (superficies).

Источник

53. Имущественные права на чужие вещи: понятие и виды

Введение

В связи с активным развитием хозяйственной жизни римского общества, усложнением общественных и хозяйственных отношений и повышением правовой культуры, происходила детализация и совершенство всех институтов римского гражданского права.

В римском праве понятие имущество обозначалось различными терминами, такими как: universitas iuris (совокупность вещей), bona (добро), patrimonium (отчина), res (вещь) и др.

При этом, универсальным понятием имущества, как самостоятельного объекта права, являлся термин вещь (res), и римское право уделяло значительное внимание описанию различных юридических свойств вещей, устанавливая соответствующую их классификацию.

В настоящей работе рассмотрим понятие права на чужую вещь, виды прав на чужую вещь (сервитут, суперфиций, эмфитевзис, залоговое право).

Реферат состоит из введения, двух глав (в одной главе три пункта), заключения и списка использованной литературы.

Право на чужую вещь (iura in re aliena) — это право на вещь, принадлежащую какому-то другому лицу (не собственнику); при этом лицо, имеющее право на чужую вещь, не могло иметь таких же правомочий, как собственник, который мог по римскому праву делать со своей вещью всё, что ему угодно, за исключением лишь того, что ему было прямо запрещено законом.

В римском праве основным видом прав на чужую вещь являлись так называемые сервитутные права (или сервитут), состоявшие в праве одного лица пользоваться (в каком-нибудь определенном отношении или в нескольких отношениях) вещью, принадлежащей другому лицу.

Итак, в связи с тем, что в римском праве различными были виды пользования чужими вещами, то и права на чужие вещи были различными. Таким образом, выделялось несколько видов прав на чужие вещи:

1) сервитуты (servitutes [3] ) — имущественные права на чужие вещи;

3) эмфитевзис (emphyteusis [6] ) — отчуждаемое наследуемое право долго срочного пользования чужой землей;

4) залог — вещь находилась у кредитора в обеспечение исполнения требования.

Далее рассмотрим каждый вид права на чужие вещи подробнее.

В римском праве отсутствует единый термин для обозначения залога: на разных стадиях развития залог именовался по-разному, однако суть залога (как вида права на чужую вещь) всегда сводилась к тому, что он даёт кредитору вещное обеспечение его требования.

Итак, залог [34] — это один из основных способов обеспечения обязательств; ответственность должника по обязательству; эта ответственность (obligatio [35] ) скрепляется вещным обеспечением.

Выделяют следующие виды залога:

(1) Фидуция (лат. fiducia — доверие, надёжность) [36] — вид залога, при котором товар передавался лицу (кредитору) в собственность на условии, что после того, как его требования будут удовлетворены, он возвратит товар.

Итак, под правом на чужую вещь (iura in re aliena) понималось право на вещь, принадлежащую какому-то другому лицу (не собственнику); при этом лицо, имеющее право на чужую вещь, не могло иметь таких же правомочий, как собственник, который мог по римскому праву делать со своей вещью всё, что ему угодно, за исключением лишь того, что ему было прямо запрещено законом.

В римском праве выделялось несколько видов прав на чужие вещи:

1) сервитуты — имущественные права на чужие вещи (в свою очередь выделялись земельные сервитуты (вещный сервитут; сельские, городские) и личные сервитуты (узуфрут (ususfructus), узус (usus), habitatio, operae servorum vel animalium));

2) суперфиций — долгосрочное отчуждаемое и наследуемое право аренды строительных участков с целью возведения строения и пользования этим строением;

3) эмфитевзис — отчуждаемое наследуемое право долго срочного пользования чужой землей;

4) залог — вещь находилась у кредитора в обеспечение исполнения требования.

55. Эмфитевзис и суперфиций

  1. § 75. Суперфиций и эмфитевзис
  2. § 75. Суперфиций и эмфитевзис
  3. 6.3. Суперфиций.
  4. 3.3. Сервитуты, эмфитевзис и чинш
  5. § 56. Суперфиций
  6. 6.4. Эмфитевзис
  7. §57. Эмфитевзис
  8. Право застройки
  9. § 69. Понятие прав на чужие вещи
  10. § 69. Понятие прав на чужие вещи
  11. 3.1. Правовая характеристика вещных прав (понятие, становление, развитие)
  12. Концессионный договор и договор доверительного управления.
  13. Глава IV. Права на чужие вещи § 1. Понятие и виды прав на чужие вещи
  14. Новая система ограниченных вещных прав
  15. § 50. Виды вещей
  16. 6.1. Земельные сервитуты
  17. 3. Права пользования чужой вещью
  • История государства и права — И.А. Исаева
  • Конституционные принципы рыночной экономики – Г.А. Гаджиев
  • ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА — Ливанцев К. Е
  • Теория государства и права — Матузов Н.И., Малько А.В
  • История и методология юридической науки – Автор неизвестен
  • Финансовое право — Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д
  • Теория государства и права — Морозова Л.А.
  • КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРНЇНИ — В. Ф. Годованець
  • Гражданское право. Ч.2 — Авторский коллектив
  • Теория государства и права от студентов — ред. студ. J.Smita
    1. 6.3. Суперфиций.
    2. §185. Право суперфиция
    3. Глава VI. Эмфитевсис и суперфиций
    4. 3. ПОНЯТИЯ И ВИДЫ ПРАВ НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ
    5. Глоссарий
    6. 2.5. Ограничения права собственности
    7. 2.2. Виды вещных прав
    8. 6.1. Земельные сервитуты
    9. 5.4. Стоимость воспроизводства и плата за природные ресурсы
    10. 5.3. Сравнительная экономическая оценка природных ресурсов
    • Права пациентов на бумаге и в жизни Саверский А.В.
    • Права авторов литературных произведений Камышев В.Г.
    • Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» Батяев А.А.
    • Настольная книга судьи по гражданским делам Толчеев Н.К.
    • Настольная книга адвоката Искусство защиты в суде Джерри Спенс
    • Наследственное право Махмутова М.М.
    • Международное публичное право Шевчук Д.А.
    • Международное право Глебов И.Н.
    • Криминология.Избранные лекции Антонян Ю.М.
    • Криминалистическая энциклопедия Белкин Р.С.

    Нажав на кнопку «Скачать архив», вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
    Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
    Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.

    Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку «Скачать архив»

    По действующему российскому праву, каждый из принявших наследство наследников отвечает по долгам наследодателя, но только в пределах стоимости унаследованного имущества (ст.1175 ГК РФ[3]), с учётом того что наследство (доля данного наследника) может быть принято наследником только в полном объёме («принятие части наследства (части доли) означает принятие всего наследства» (всей доли)). Таким образом, ошибочно распространённое мнение, будто вопрос принятия наследства — лотерея, что при принятии наследства важно предварительно выяснить, сколько долгов оставил покойный наследодатель (лотерея заключается не в том, прибыль получишь или убыток, а в том, что либо будет прибыль, либо останешься с тем, что имел до наследования).

    Римское право предусматривало неограниченную ответственность принявших наследство наследников по долгам наследодателя. Такое же правило было установлено и законодательством Российской империи.[4]

    См. также: пеоны.

    Днём открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении наследодателя умершим (см. объявление умершим) днём открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. А в случае, когда днём смерти признан день его предполагаемой гибели — день смерти, указанный в решении суда.

    Вопрос о наследовании друг другу лицами, умершими в один день (коммориентами), в праве различных государств решается по-разному. В России лица, умершие в один и тот же день, если невозможно установить точное время смерти каждого, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Однако если время смерти установлено (или, в случае лиц, признанных умершими, определено судом), умерший позже наследует после умершего ранее (см. Коммориенты).

    Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России, неизвестно или находится за её пределами, местом открытия наследства в России признаётся место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

    По закону наследуется имущество наследодателя, которое не было им завещано. Все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей. Наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют, не приняли наследство, отказались от него, либо утратили на него право (согласно завещанию или в результате своих противоправных действий). Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди.

    В настоящее время в России установлены восемь очередей наследников по закону[5]:

    • Первая очередь — супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки по праву представления);
    • Вторая очередь — родные братья и сёстры (в том числе неполнородные), дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву представления);
    • Третья очередь — родные дяди и тёти (а также двоюродные братья и сёстры по праву представления);
    • Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки;
    • Пятая очередь — дети племянников и племянниц, родные братья и сёстры бабушек и дедушек;
    • Шестая очередь — внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети родных братьев и сестёр бабушек и дедушек);
    • Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.
    • Восьмая очередь — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. (п. 3 ст. 1148 ГК РФ)
      • Нетрудоспособные наследники по закону, из первых 7 очередей (и независимо от этой очереди), не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении (независимо от того, проживали они совместно или нет), наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.
      • Нетрудоспособные лица, не входящие в первые 7 очередей, но не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживавшие совместно с ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.

    Определение очереди наследования производится в двух основных случаях:

    • когда завещания умершего отсутствует,
    • когда завещание оспорено и по решению суда аннулировано после смерти составителя.

    Если наследник по закону умирает раньше наследодателя или одновременно с ним, то в некоторых случаях потомки этого наследника получают возможность наследовать вместо него по праву представления: в этом случае доля, которая причиталась бы этому умершему наследнику, делится между его потомками[6]. В настоящее время в России наследуют по праву представления:

    • Внуки наследодателя и их прямые потомки — вместо детей наследодателя (1 очередь);
    • Племянники и племянницы наследодателя — вместо родных братьев и сестёр (2 очередь);
    • Двоюродные братья и сёстры наследодателя — вместо родных братьев и сестёр родителей наследодателя (3 очередь).

    Во втором и третьем случае право представления ограничено только детьми умерших наследников; более дальние потомки относятся к 5 и 6 очередям или не наследуют по закону вообще.

    Во времена СССР (в РСФСР) очередей наследования было в несколько раз меньше (так что в гораздо большем количестве случаев наследуемое имущество переходило государству). Например, племянники и племянницы в РСФСР в качестве наследников по закону не предусматривались, хотя законодательства некоторых союзных республик предусматривали наследование по закону племянниками и племянницами (напр. Узбекской ССР).

    Завещание — односторонняя сделка, распоряжение своим имуществом на случай смерти. Оно вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещатель вправе распорядиться любым своим имуществом, в том числе и тем, которое он приобретёт в будущем. Кроме того, завещатель вправе лишить наследства одного или нескольких наследников по закону.

    Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. К нотариально заверенным завещаниям приравниваются завещания, составленные гражданами, находящимися в особых условиях (медицинское учреждение, дом престарелых, корабль дальнего плавания, места лишения свободы, воинская часть, экспедиция) и заверенные соответствующим должностным лицом (главным или дежурным врачом, капитаном корабля, начальником экспедиции, командиром части и т. д.). Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случае чрезвычайных обстоятельств, несущих явную угрозу жизни (согласно ст. 1129 Гражданского Кодекса) допускается составление завещания в простой письменной форме. При этом при подписании завещания должны присутствовать два свидетеля, а в течение месяца после исчезновения угрожающих обстоятельств такое завещание должно быть заменено на завещание, составленное согласно общим правилам.

    Завещатель по принципу свободы завещания вправе отменить или изменить (дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан сообщать кому-либо об этом, а также указывать причины его отмены/изменения. При этом новое завещание, даже не содержащее явных указаний об отмене предыдущего, отменяет те его положения, которым оно противоречит.

    Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, международные организации т. д.

    Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы (подлежащие призванию к наследованию см.выше), наследуют независимо от завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (ст.1149 ГК РФ). Доля рассчитывается с учетом имущества, не фигурирующего в завещании. Когда его недостаточно, используются и завещанные ценности.

    1. Сервитут мог быть установлен по воле собственника служащей вещи, притом или односторонним актом воли (например, по завещанию одного лица предоставлялось другому лицу пожизненное пользование земельным участком, домом и т.п.), или договором (между собственником и субъектом сервитута). Возможно было установление сервитута судебным решением (например, производя раздел общего земельного участка между двумя собственниками, суд мог установить в пользу одного из вновь образуемых участков право проходить и проезжать через другой участок). Иногда сервитут возникал в силу закона (например, узуфрукт отца на имущество подвластного сына, см. разд. IV, гл. 2, § 4, п. 4).

    В некоторые периоды римской истории допускалось также приобретение сервитута по давности. Фактическое осуществление сервитута, как будто у данного лица имеется сервитутное право, считалось «как бы владением» сервитутом (iuris quasi possessio). Если такое квазивладение продолжается 10 лет, inter praesentes, или 20 лет, inter absentes (см. разд. V, гл. 3, § 3, п. 4), притом не тайно, не насильно, не прекарно (см. разд. V, гл. 2, § 3, п. 3) по отношению к собственнику служащей вещи, то такой фактический пользователь признавался (в императорский период) субъектом сервитутного права по давности.

    2. Сервитут утрачивался с гибелью вещи, пользование которой служило предметом сервитута. К физической гибели приравнивалась юридическая — превращение вещи во внеоборотную (см. разд. V, гл. 3, § 3, п. 7). Личный сервитут прекращался не только с гибелью предмета сервитута, но и со смертью его субъекта.

    В качестве права па чужую вещь сервитутное право прекращалось, если оно соединялось с правом собственности на ту же вещь, например, собственник отчуждает вещь субъекту сервитутного права на нее — тогда применяется правило: nemini res sua servit, D.8.2.26, никто не может иметь сервитутного права на свою вещь (поскольку у лица есть право собственности па данную пещь, сервитут на нее ему и не нужен).

    Сервитут прекращался вследствие отказа от него субъекта права, а также неосуществления (поп usus) в течение 10 лет, inter praesentes, или 20 лет, inter absentes.

    3. Сервитутное право защищалось абсолютным иском, называемым actio confessoria, противоположным собственническому иску, actio negotoria, в том смысле, что с помощью этого последнего иска собственник вещи, которой другое лицо неправомерно пытается пользоваться, отрицает за этим лицом право пользования, a actio confessoria служила для защиты права пользования чужой вещью.

    Переход прав в порядке универсального или сингулярного правопреемства не влияют на начало течения срока исковой давности

    По смыслу статьи 201 ГК РФ переход прав в порядке универсального или сингулярного правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица, переход права собственности на вещь, уступка права требования и пр.), а также передача полномочий одного органа публично-правового образования другому органу не влияют на начало течения срока исковой давности и порядок его исчисления.

    В этом случае срок исковой давности начинает течь в порядке, установленном статьей 200 ГК РФ, со дня, когда первоначальный обладатель права узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 “О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности”).

    Переход права на возмещение судебных издержек в порядке универсального или сингулярного правопреемства

    Переход права, защищаемого в суде, в порядке универсального или сингулярного правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица, переход права собственности на вещь, уступка права требования и пр.) влечет переход права на возмещение судебных издержек, поскольку право на такое возмещение не связано неразрывно с личностью участника процесса (статьи 58, 382, 383, 1112 ГК РФ).

    В указанном случае суд производит замену лица, участвующего в деле, его правопреемником (статья 44 ГПК РФ, статья 44 КАС РФ, статья 48 АПК РФ). (подробнее см. п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 “О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела”).

    Невзирая на суть института правопреемства, даже универсальная его форма не всегда гарантирует передачу абсолютно всех прав. Законодатель предусмотрел некоторые исключения, касающиеся данной сферы отношений. В первую очередь они касаются личных прав. Подобные привилегии не могут перейти к другому субъекту.

    То есть, нельзя передать следующие права:

    1. На вождение транспортного средства.
    2. На использование, продажу веществ, которые считаются наркотическими/психотропными.
    3. На использование огнестрельного оружия (вне зависимости от его вида).
    4. Относящиеся к лицензионным и авторским.

    Это исключено даже в том случае, если имеет место наследственное правопреемство. В значительной мере подобные ограничения связаны с тем, что для получения этих прав лицо должно обладать определенными навыками и соответствовать установленным требованиям (как, к примеру, в случае с вождением автомобиля).

    Что касается юридических лиц, то они тоже могут быть несколько ограничены в сфере привилегий, которые могут быть получены от других субъектов. К примеру, если организация не имеет лицензии на определенную деятельность, она не может быть получена в результате правопреемства.

    и другие.

    В случае реорганизации юридического лица путём преобразования, слияния или разделения правопреемник (правопреемники) создается (создаются), а правопредшественник (правопредшественники) ликвидируется (ликвидируются) одновременно с правопреемством. В случае выделения правопреемник создается одновременно с правопреемством, а в случае присоединения правопредшественник ликвидируется одновременно с правопреемством[5].

    Правопреемник (наследник) может принять наследство (совершить определённые действия) через некоторое время после смерти наследодателя (признания гражданина умершим), то есть после того, как правопредшественник утратил гражданскую правоспособность. Однако, независимо от удаленности такого момента во времени от момента открытия наследства, права и обязанности наследодателя переходят к наследнику непосредственно с момента открытия наследства (смерти наследодателя)[6].

    1. ↑Толстой В. С. Исполнение обязательств.: М., 1973. с. 173.
    2. ↑Носов Д. В. Феномен правопреемства в российской правовой системе // Журнал российского права. 2011. N 5. С. 91 — 97.
    3. ↑Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, глава 8, статья 44
    4. ↑Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, глава 6, статья 129
    5. ↑Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, глава 4, статья 58
    6. ↑ 12Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4, глава 64 Приобретение наследства
    • Белов В. А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. 3-е изд. — М., 2002
    • Гражданское право. Общая часть: Учебник: в 4 т. // В. С. Ем, Н. В. Козлова, С. М. Корнеев и др.; под ред. Е. А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2008. Т. 1
    • Носов Д. В. Феномен правопреемства в российской правовой системе // Журнал российского права. 2011. N 5. С. 91 — 97.
    • Рясенцев В. А. Советское гражданское право: Учеб. пособие. Ч. 1. — М., 1960
    • Толстой В. С. : Исполнение обязательств. — М., 1973.
    • Черепахин Б. Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. — М., 1962.
    • Юридический энциклопедический словарь // Гл. ред. О. Е. Кутафин. — М., 2002

    После достижения гражданином совершеннолетия, он становится полностью дееспособным. Это значит, что с восемнадцатилетнего возраста лицо приобретает полный комплекс прав и обязанностей, необходимых для нормального проживания в правовом государстве и решения юридических вопросов.

    В процессе жизни, права и обязанности могут расширяться и сужаться, в зависимости от конкретных обстоятельств.

    При этом, в согласии с 44 статьей ГПК РФ, если субъект правоотношений (как физическое, так и юридическое лицо) не может более реализовывать свои права/обязанности, они могут перейти к правопреемнику.

    Под наследованием в современном законодательстве подразумевается процесс передачи имущества умершего наследодателя его наследникам. Это же относится и к термину «правопреемство», но лишь в сфере частного права.

    Так, после кончины собственника наследники наделяются правами и обязательствами, которыми ранее был наделён наследодатель. Таким образом, к ним переходят не только объекты его имущества, но и штрафы, задолженности по кредиту и другие долговые обязательства.

    При этом, правопреемство содержит разновидности, которые применяются в зависимости от сложившейся правовой ситуации. Каждый из видов этой сферы отличается своими уникальными особенностями. Сегодня мы предлагаем Вам узнать о том, что такое универсальное правопреемство.

    СПРОСИТЬ ЮРИСТА — БЫСТРЕЕ чем читать! ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ пока остальные за это ПЛАТЯТ!

    61. Способы обеспечения обязательств

    55. Эмфитевзис и суперфиций

    ВС РФ в определении №23-КГ18-5 от 15.01.2019 пришел к выводу, что если брак был признан недействительным, но во время судебных разбирательств вопрос о разделе совместно нажитого имущества не поднимался, то лицо не лишается права на долю в наследственной умершего супруга по «недействительному браку».

    Суть дела заключалась в том, что истица обратилась в суд с требованием признать её права на квартиру и автомобиль (так называемая супружеская доля) в порядке наследственного правопреемства по закону. Однако ранее судебным решением брак этих лиц был признан недействительным, так как муж на момент регистрации данного брака уже был женат. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, приняв во внимание факт добросовестности супруги. Она не знала, что у её мужа уже был другой зарегистрированный брак. Следовательно, за супругой сохраняется право на супружескую долю на основании статьи 30 Семейного кодекса РФ.

    62. Способы прекращения обязательств

    • Арбитражный процессуальный кодекс РФ

    • Бюджетный кодекс РФ

    • Водный кодекс Российской Федерации РФ

    • Воздушный кодекс Российской Федерации РФ

    • Градостроительный кодекс Российской Федерации РФ

    • ГК РФ

    • Гражданский кодекс часть 1

    • Гражданский кодекс часть 2

    • Гражданский кодекс часть 3

    • Гражданский кодекс часть 4

    • Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации РФ

    • Жилищный кодекс Российской Федерации РФ

    • Земельный кодекс РФ

    • Кодекс административного судопроизводства РФ

    • Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации РФ

    • Кодекс об административных правонарушениях РФ

    • Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации РФ

    • Лесной кодекс Российской Федерации РФ

    • НК РФ

    • Налоговый кодекс часть 1

    • Налоговый кодекс часть 2

    • Семейный кодекс Российской Федерации РФ

    • Таможенный кодекс Таможенного союза РФ

    • Трудовой кодекс РФ

    • Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации РФ

    • Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации РФ

    • Уголовный кодекс РФ

  • ФЗ об исполнительном производстве

  • Закон о коллекторах

  • Закон о национальной гвардии

  • О правилах дорожного движения

  • О защите конкуренции

  • О лицензировании

  • О прокуратуре

  • Об ООО

  • О несостоятельности (банкротстве)

  • О персональных данных

  • О контрактной системе

  • О воинской обязанности и военной службе

  • О банках и банковской деятельности

  • О государственном оборонном заказе

  • Закон о полиции

  • Закон о страховых пенсиях

  • Закон о пожарной безопасности

  • Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств

  • Закон об образовании в Российской Федерации

  • Закон о государственной гражданской службе Российской Федерации

  • Закон о защите прав потребителей

  • Закон о противодействии коррупции

  • Закон о рекламе

  • Закон об охране окружающей среды

  • Закон о бухгалтерском учете

    Как в любой науке, отрасли или подотрасли права, выделяют основные понятия наследственного права. Они устанавливают и определяют терминологию, которой пользуются и теоретики, и практические специалисты. Среди основных понятий, конечно же, наследодатель и наследник. Именно эти лица являются основными субъектами, на регулирование действий которых направлено наследственное законодательство.

    Наследодатель и наследники – это субъекты наследственного права. Именно они являются действующими лицами наследного правоотношения. В соответствии с законодательством, наследодателем может выступать только человек, независимо от его принадлежности к государству (гражданин, иностранец, лицо без гражданства). Юридические лица наследодателями быть не могут, ибо переход прав на их имущество связан с процедурой ликвидации или банкротства, а это другие гражданские взаимоотношения.

    Юридические лица могут выступать в качестве наследников, но только в качестве наследников по завещанию. В отличие от физических лиц, которые наследуют как по завещанию, так и по закону.

    Чтобы получить по наследству имущество, наследник должен обладать таким качеством, как наследственная правоспособность.

    Немаловажную роль в наследственном праве играют лица, которые способствуют реализации последней воли человека – нотариус, исполнитель завещания (если такой назначен завещателем), свидетели, наследники, отказополучатели.

    Важную роль в процессе играет нотариус. Его функция заключается не только в заверении подписи наследодателя, но и в разъяснении ему сути происходящего, последствий его действий, проверка психического и физического состояния человека (конечно же, только визуальная).

    63. Натуральные обязательства

    Этапы развития наследственного права в России обычно связывают с периодами развития государства и государственности. Обычно исчисление начинают с Древней Руси и нормативного документа, именуемого «Русской правдой», который систематизировал и упорядочил традиции наследования (родственники были определены как единственные возможные наследники).

    Ученые выделяют период XV-XVIII веков как достаточно стабильный и эволюционный, после которого динамичность исторических событий повлекла за собой быструю смену наследственных этапов: дореволюционный, советский и современный.

    Современный этап также характеризуется стабильностью, поэтому новое в наследственном праве 2017 года затрагивает деятельность только регистрационных органов.

    Слов: 7727
    Символов: 62111
    Размер: 121.31 Кб.

    Вам также могут понравиться эти работы:

    • Права несовершеннолетних детей
    • Права обвиняемого при назначении судебно-бухгалтерской экспертизы
    • Права покупателей на информацию о товаре и его изготовителе
    • Права потребителей при выполнении работ (оказании услуг) и их защита
    • Права потребителя
    • Права ребенка в Республике Беларусь
    • Права ребенка и отечественное законодательство

    Каждый наследник вправе требовать передать ему в пользование часть недвижимость в пределах унаследованной доли. Такое право возникает сразу после открытия наследства, фактически принимать и регистрировать недвижимость при этом нет необходимости (ст. 1152 ГК РФ).

    Если речь идет о жилом доме, выполнение таких требований реально. Но в случае с квартирой это может оказать технически невыполнимо, поскольку в пользование должны перейти не только жилые, но и подсобные помещения (кухня, санузел, кладовки, балконы и т.д.). В таком случае суд определит порядок пользования помещением.

    Составляя иск в суд, следует учесть, что стороной спора могут быть только собственники, у членов их семей или нанимателей такое право отсутствует.

    Обратите внимание! Определяя порядок, в котором жилая площадь распределиться между наследниками, суд учтет фактически сложившийся порядок ее использования.

    Суд также учтет:

    • Размеры долей наследников.
    • Планировку помещения.
    • Состав семьи.
    • Состояние здоровья.
    • Наличие жилья (помимо спорного) у каждой из сторон спора.

    По ходатайству стороны спора суд назначит экспертизу. После обследования помещения и изучения технической документации судебный эксперт, руководствуясь специальной методикой, определит возможность совместного использования и предложит варианты.

    Выделенные в пользование помещения не всегда могут соответствовать идеальным долям. Устраняется такое несоответствие путем присуждения выплаты денежной компенсации (ст. 247 ГК РФ).

    Следует учесть! Если собственник смениться (например, наследник продаст долю) порядок пользования, который установил суд прекратит свое действие.

    При недостаточных правовых знаниях и отсутствии опыта правоприменения в вопросах, связанных с определением порядка пользования между наследниками, целесообразно привлекать к участию в деле юриста.

    Наши специалисты:

    • Разъяснят жилищные и наследственные права и гражданское законодательство.
    • Проанализируют конкретную ситуацию и имеющиеся документы.
    • Помогут выработать правовую позицию.
    • Подготовят процессуальные документы.
    • Проведут переговоры с противоположной стороной с целью решить конфликт миром.
    • Подготовят мировое соглашение.
    • Примут участие в судебном споре и обжаловании вынесенного решения при необходимости.

    Если у вас возникла необходимость определить, как пользоваться наследственным имуществом, наши юристы ответят на все интересующие вопросы и представят ваши интересы в суде.

    Согласно нововведению, в случае смерти наследодателя и по его завещанию может быть создан наследственный фонд, который так же, как и близкие, станут наследником умершего. Считаем, что это будет способствовать улучшению ситуации, касающейся раздоров между близкими людьми при разделе наследства.

    Наследственный фонд будет создан после смерти наследодателя и будет являться юридическим лицом, созданным для управления наследством умершего. В данное наследство будет включаться деньги, бизнес и другие различные активы.

    При этом умерший может быть уверенным в том, что все указанные им в подобном завещании распоряжения будут выполнены в полном объеме и распоряжение имуществом будет осуществлено в строгом соответствии с его желанием, а срок ожидания для вступления в наследство уменьшится.

    Это поможет сохранить бизнес и деньги наследодателя, а также способствовать увеличению прибыли до момента вступления в наследство. При этом распоряжение данным имуществом может быть передано как к конкретному лицу, указанному в завещании, так и иному лицу, а наследодатель сам определяет устав фонда, сроки, способ, размер выплат, ведь доход от управления этим имуществом можно распределять не только среди наследников, но и других лиц, например, производя отчисления в различные благотворительные фонды.

    На наш взгляд, такое нововведение избавит наследников от долгого ожидания до момента вступления в наследство, поможет избежать потери прибыли и значительно упростит работу нотариусам, а также сможет защитить интересы кредиторов, которые смогут предъявлять свои требования, в том числе и фонду как к наследнику.

    Адвокат Зацаринский Дмитрий Евгеньевич

    Наряду с правом собственности и владением, в римском праве признаны специальные вещные права, субъекты которых находятся в непосредственной связи с вещью и способны в определенном отношении устранить любое третье лицо. В отличие от собственности, специальное вещное право имеет своим предметом не вещь как таковую, а ее отдельную функцию. Эта функция может быть такой, что сам собственник не способен ею воспользоваться (как объектом сервитутного права), или, напротив, может представлять собой предмет одного из полномочий собственника (как право пользования или извлечения плодов), который в таком случае оказывается урезан в своих правах до тех пор, пока специальное вещное право, обременяющее его вещь, не будет снято и собственность не восстановится в полном объеме в соответствии с принципом эластичности (см. рис 1)[4]. Если объектом права собственности является вещь как таковая — res corporalis, то объектом специального вещного права выступает res incorporalis — право на отдельную хозяйственную функцию вещи[5].

    Сопоставление с модельным вещным правом — с правом собственности — повлияло на распространение в цивилистике трактовки специальных вещных прав как ограниченных или парциарных (частичных), но эти права самоценны. Их специфика заключается в том, что они не конкурируют с правом собственности (хотя и могут ограничивать полномочия собственника) и даже предполагают наличие собственности другого лица на ту же вещь, почему и называются правами на чужие вещи. В римской юридической науке термин «iura in re aliena» применялся исключительно к земельным сервитутам (iura praediorum).

    Помимо фактического принятия, наследство должно быть юридически оформлено за наследником. Для этого необходимо, чтобы нотариус выдал наследнику свидетельство о праве наследство на имущество наследодателя.

    Закон не ограничивает срок, в течение которого наследник, фактически принявший наследство, может обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство. Это можно сделать в любое время.

    Свидетельство о праве на наследство требуется, когда в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество (дом, квартира, земля, транспортные средства, денежные вклады, акции и векселя и иные ценные бумаги, гаражи, доля в бизнесе, и т.д.), право на которое должно быть зарегистрировано (оформлено) в установленном законом порядке.

    Переход по наследству предметов домашнего обихода, техники, личных вещей и прочего подобного имущества наследодателя не требует какого-то оформления.

    Процедура оформления наследства по мотиву его фактического принятия не так сложна, как судебное восстановление срока вступления в наследство, но и в этом случае может потребоваться обращение в суд.

    Установить факт принятия наследства нотариус вправе самостоятельно.

    Для этого наследнику следует обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, с документами, подтверждающими факт принятия наследства. Если наследственное дело вовсе не заводилось, по заявлению наследника нотариус заведет его.

    Нотариус наделен правом самостоятельно оценить действия наследника, направленные на фактическое принятия наследства, исследовать все представленные в качестве подтверждения документы, и решить, можно ли считать наследника фактически принявшим наследство.

    Процедура установления факта принятия наследства по завещанию не отличается какими-то особенностями.

    Не важно, каким способом наследует наследник – по закону или по завещанию, такой способ принятия наследства, как фактическое владение и управление имуществом наследодателя, возможно в обоих случаях.

    Пропуск срока вступления в наследство будет иметь одинаковые последствия как для наследника по закону, так и для наследника по завещанию.

    С правовой точки зрения особой сложностью дела данной категории не обладают, все зависит от представленных заявителем доказательств. Суд может установить факт принятия наследства, если наследник представит необходимые документы, а при их отсутствии докажет свои доводы иными доказательствами, в том числе с помощью свидетельских показаний. Но, как правило, суды оценивают все представленные по делу письменные и устные доказательства в их совокупности.

    Заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается судом в порядке особого производства (статья 264 ГПК РФ).

    Однако, если заинтересованные лица по делу (другие наследники) будут возражать против установления данного юридического факта, суд обязан оставить заявление без рассмотрения, поскольку между наследниками имеет место спор о праве.

    В этом случае суд разъясняет заявителю его право обращения в суд в исковом порядке.

    Соответственно, необходимо будет подавать исковое заявление об установлении факта принятия наследства, также в нем можно заявить второе требование – о признании права собственности на долю в наследстве.

    Помните, что требование о признании права собственности на наследственное имущество в любом случае рассматривается судом исключительно в порядке искового производства.

    Наследники, принявшие наследство, будут ответчиками по делу, и могут представлять свои возражения по делу и доказательства в их обоснование.

    Решение суда об установлении факта принятия наследства будет основанием для выдачи нотариусом заявителю свидетельства о праве на наследство, а если суд признает за фактическим наследником право собственности на наследство (или его часть), право собственности будет зарегистрировано Росреестром на основании судебного акта, необходимости в получении свидетельства о праве наследство в этом случае не будет.


    Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *