Опекуны наследники какой очереди
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Опекуны наследники какой очереди». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Имущественные отношения между опекуном и подопечным установлены законодательно и вытекают из их правового статуса.
Подопечный в ст. 2 ФЗ от 24.04.2008 № 43-ФЗ определен как полностью недееспособный гражданин, который лишен права осуществлять сделки, распоряжаться своим имуществом и исполнять обязанности ввиду отсутствия объективного восприятия окружающей обстановки, оценки своих действий и их возможных последствий.
Недееспособными признаны:
- малолетние (до 14 лет);
- совершеннолетние граждане в состоянии длительного психического расстройства, являющегося препятствием адекватному мыслительному процессу и пониманию действительности*.
* — объявляются таковыми судом.
Описанная категория граждан считается уязвимой. Для обеспечения нормальных условий жизни и реализации своих законных интересов им требуется уход и поддержка, что и воплощает в себе опека. Эта форма устройства недееспособных предусматривает назначение нуждающемуся гражданину опекуна — лицо, которое будет совершать юридически значимые действия и представлять законные интересы своего подопечного.
Решение о назначении опекуна окончательно принимается органом опеки и попечительства, с предварительного согласия несовершеннолетнего или недееспособного, в чью сторону оформляется опека. При этом предпочтение отдается:
- Бабушкам, дедушкам, совершеннолетним братьям и сестрам малолетнего.
- Супругу, совершеннолетним детям, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам и внукам недееспособного старше 18 лет.
Имеет ли право опекун на наследство опекаемого после его смерти
Сам по себе статус опекуна не является основанием для включения гражданина, осуществляющего функции опеки, в круг наследников подопечного. Это подтверждается п. 1 ст. 17 ФЗ № 43-ФЗ, который отрицает право притязания сторон опекунства в отношении имущества друг друга. Более того, в соответствии с п. 3 ст. 37 ГК РФ, сделки, заключённые с опекуном или членами его семьи лишены юридической силы. То есть наследниками по завещанию они стать не могут. Но на практике все не так однозначно. У назначенного законом представителя подопечного есть право стать наследполучателем как по закону, так и по завещанию, но при соблюдении некоторых условий.
Чтобы самостоятельно совершать сделки гражданину требуется полная дееспособность. Это же применимо к праву оставлять посмертные распоряжения относительно своего имущества, иными словами — к оформлению завещания. И подопечный, в силу своего статуса, осуществить подобные действия не может. Но данное ограничение полностью снимается с прекращением опеки вследствие признания подопечного дееспособным на основании следующих обстоятельств:
- восстановление способности понимать и контролировать свои действия совершеннолетним (требует подтверждения суда);
- достижение гражданином 18 лет;
- эмансипация несовершеннолетнего (вступление в брак, трудовая занятость по договору или контракту, осуществление предпринимательской деятельности).
Только в перечисленных выше случаях полностью дее- и правоспособный наследодатель может составить юридически значимое завещание, в том числе и в пользу своего бывшего опекуна.
Если обратиться к порядку наследования по закону, то у опекуна здесь гораздо больше возможностей стать правопреемником вверенного ему лица. Все зависит от текущей очереди наследополучателей и того, входит ли он в их число.
Наследником первой очереди опекун может стать только в отношении совершеннолетнего подопечного, если приходится ему супругом, ребенком или внуком (в случае, когда родители и/или дети наследодателя умерли).
Братья, сестры, дедушки, бабушки, оформившие опеку над своим родственником, вправе получить его собственность на основании принадлежности ко второй очереди наследования и при отсутствии претендентов первой.
Опекуны из остальных категорий родственников могут рассчитывать на наследство лишь в случае принадлежности к приоритетной группе наследополучателей — никаких преимуществ перед другими законными преемниками они не имеют.
П. 2 ст. 17 ФЗ № 48-ФЗ допускает наличие неделимой собственности, принадлежащей в определенных долях опекуну и подопечному. Если ее раздел не произошел при жизни подопечного, у опекуна есть полное право затребовать выделение своей части после смерти совладельца. При наличии официальных бумаг, свидетельствующих о размере или соотношении долей, сделать это будет несложно. Достаточно обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением и правоустанавливающим документом.
В случае, когда индивидуальные части в общей собственности не определены, их принято считать равными. Но, если у преемников подопечного по этому поводу есть претензии, они могут обратиться в суд с намерением оспорить осуществлённый раздел и потребовать уменьшение доли опекуна.
Право на часть общей с подопечным собственности не лишает опекуна возможности наследования при условии его принадлежности к приоритетной категории наследополучателей.
Есть ли у опекуна права на наследство подопечного
Обратим внимание, что предусмотрены случаи, когда опекун все же может получить часть от имущества усопшего подопечного, однако это имущество не будет считаться наследством. Так, если в рамках выполнения собственных обязанностей в части сохранения и управления имуществом подопечного он понес определенные расходы, он вправе требовать возмещения таких затрат. Указанные затраты компенсируются за счет имущества опекаемого. Если такое требование поступает после смерти подопечного, данные вопросы уполномочены решать органы опеки и попечительства.
Наследственные правоотношения весьма подробно урегулированы специальной главой ГК России. Согласно положениям законодательства наследуется все имущество, принадлежавшее умершему лицу. Каких-либо изъятий, касающихся несовершеннолетних опекаемых или недееспособных лиц, закон не содержит.
Соответственно, права опекуна на наследство распространяются на следующие активы:
Опекун становится одним из важнейших людей в жизни опекаемого, помогая ему справляться с действиями, совершать которые самостоятельно тот не может.
Он может быть родственником, а может и не иметь родственных связей с опекаемым, однако в любом случае становится настоящим членом его семьи.
Имеет ли право опекун на наследство опекаемого, и в каких случаях это актуально? Подобные вопросы задаются нередко, и потому требуют подробного ответа.
Опекаемым является человек, который является недееспособным. Причин тому может быть несколько:
- несовершеннолетие, возраст до 14 лет;
- психическое расстройство длительного характера, которое не позволяет осознавать действия.
Это уязвимые члены общества, которые нуждаются в защите, которая обеспечивается опекуном. Решение о назначении такого лица выдвигается исключительно органами опеки, во втором случае – по суду. При этом предпочтение отдается родственникам – совершеннолетним сестрам и братьям, бабушкам или дедушкам.
Имеет ли право опекун на наследство опекаемого: право и правила
Вступление в наследство возможно путем обращения к нотариусу в отведенные для этого полгода после смерти наследодателя. Являясь родственником, необходимо предоставить документы, которые позволят доказать это.
При наследовании по завещанию необходимо само завещание. Кроме того, потребуется свидетельство о смерти наследодателя, паспорт наследника, документы на имущество. Обращаться необходимо к нотариусу по месту последней регистрации покойного, либо по месту нахождения наиболее ценного имущества.
При правильной подаче документов и выплате пошлины необходимо обратиться к нотариусу вновь спустя полгода после смерти наследодателя, чтобы получить нотариальный сертификат, который станет главным основанием для перерегистрации собственности на наследника.
Существует определенный свод правил касаемо возможности распоряжения имуществом опекаемого при его жизни. Опекуны во многом контролируют деятельность подопечных, и в частности, любые сделки проходят через них.
Но действовать в своих интересах, распоряжаясь имуществом, они не могут – все сделки должны происходить только в интересах подопечного. Сделки контролируются органами опеки, которым отчитываются эти люди., предварительное разрешение необходимо всегда. И потому просто переписать на себя собственность не получится, это совершенно незаконное действие.
Принять имущественные права покойного могут его наследники по закону или по завещанию.
Правопреемство по закону имеет место в случаях, когда наследодателем при жизни не было установлено обратное, то есть при отсутствии завещания. Ст. 1142–1145 Гражданского кодекса РФ установлен круг возможных наследополучателей и последовательность их призвания к наследованию:
- первая очередь — супруг, родители, дети (внуки — по праву представления);
- вторая очередь — братья, сестры (племянники), дедушки, бабушки;
- третья — тети и дяди (их дети);
- четвертая — дедушки и бабушки родителей;
- пятая — внуки братьев и сестер, дяди и тети родителей;
- шестая — правнуки братьев и сестер, внуки дядей и тёть, племянники дедушек и бабушек;
- седьмая — законные дети официального супруга либо, наоборот, официальный супруг законного родителя.
Обязательным условием для наследования родственниками является наличие документального подтверждения их связи с наследодателем (свидетельство о браке, рождении).
Неузаконенные отношения — гражданский брак, отсутствие официального признания детей родителями или лишение их родительских прав — с юридической точки зрения не признаются, а потому не могут служить основанием для правопреемства.
А зарегистрированное родство с усыновленными детьми, наоборот, приравнивает их к статусу родных.
Однако весь описанный порядок может кардинально поменяться, если на это будет воля наследодателя. Согласно собственным соображениям и при поддержке действующего законодательства он вправе отписать своё имущество даже иностранному государству, лишая наследников по закону установленной привилегии. В этом и есть основное отличие законного и завещательного режима наследования.
До смерти подопечного всем его имуществом, в том числе и доходами, согласно ст. 37 ГК, распоряжается его опекун. Выполнение распорядительных функций осуществляется исключительно в интересах опекаемого и учитывая его мнения, если он в состоянии его выразить.
Однако при выполнении своих функций опекун не вправе отчуждать вверенное ему имущество по любым возмездным и безвозмездным договорам, сдавать его в аренду или в заем, а также совершать любые действия, которые приводят к уменьшению имущественной массы, если на то нет разрешения со стороны органа опеки.
Да, опекун (попечитель) может стать наследником по завещанию после смерти опекаемого (попечителя). НО! Только если завещание в его пользу было составлено совершеннолетним лицом до момента признания его недееспособным (ограниченно дееспособным). Ведь, как мы знаем, завещание, составленное несовершеннолетними и недееспособными лицами – недействительно. И даже законный представитель не имеет права составлять завещание от имени опекаемого (подопечного).
Опекун (попечитель) может составить завещание в пользу опекаемого (подопечного), вследствие чего последний унаследует его имущество.
Закон предусматривает 7 очередей законных наследников, являющихся родственниками умершего. Если опекун (попечитель) не является родственником опекаемого (подопечного) и не относится ни к одной из семи очередей, он не может претендовать на наследство по закону. Факт оформления опекунства (попечительства) не дает никаких наследственных прав.
Может ли опекун претендовать на наследство опекаемого
Под опекой принято понимать вид семейного устройства несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет и оставшихся без родительской заботы, а также форму обеспечения прав и интересов совершеннолетних, но в силу психического заболевания признанных в судебном порядке недееспособными.
Но, несмотря на проживание в семье, между сторонами таких отношений не возникает каких-либо правовых связей, характерных для кровных членов семьи: их права и обязанности регламентированы законом отдельно.
Основополагающие законодательные положения, касающиеся опекунства, закреплены гражданским законодательством – в первую очередь это Гражданский кодекс. Так, ст. 31 ГК определяет основные условия, на которых устанавливаются такие отношения, а также определяет круг лиц, в отношении которых она может быть установлена.
Основные моменты, касающиеся установления опеки над детьми, закреплены Семейным кодексом. Так, положениями главы 20 СК определены: порядок оформления воспитания и условия, на которых оно может устанавливаться, критерии для потенциальных попечителей, а также права и обязанности сторон опекунства.
Более подробно все отношения, возникающие в контексте установления, реализации и прекращения опекунства, регулируются нормами ФЗ «Об опеке и попечительстве». Им, в частности, определяется роль компетентных органов, правовой статус опекунов, их права, обязанности и ответственность, имущественные права опекаемых, а также порядок прекращения отношений. Именно эти положения позволяют определить, может ли опекун получить наследство опекаемого.
Опекуном может быть практически любой гражданин, включая близких родственников опекаемого субъекта. Ограничения по назначению опекунов описаны в ст.146 СК РФ. Порядок подбора подходящей кандидатуры закреплен ст.10 ФЗ №48-ФЗ. Преимущественное право при назначении опеки над гражданами имеют их родственники (родители, супруги, братья и сестры, бабушки и дедушки). Подопечному обычно назначается один опекун.
По закону опекун может быть наследником 1 линии. Однако в вопросе наследования существуют определенные нюансы. Например, если опекуном назначен родной брат или бабушка ребенка. Указанные лица относятся к наследникам 2 очереди. При этом могут наследовать имущество по завещанию одновременно с претендентами первой линии. Каких-либо дополнительных преференций из-за своего статуса опекуны не имеют.
Имущество опекаемого (если он умер) может перейти его опекуну по завещанию. То же самое касается попечительства. Но документ составляется человеком в возрасте 18 и до того момента, когда его признали недееспособным (частично или полностью). Недееспособный и не достигший 18-и лет не может составлять завещание. Такой возможности нет даже у его представителя. А вот с подготовкой завещания в пользу подопечного (опекаемого) проблем нет.
Теперь поговорим об очереди наследования. Законом предусмотрено семь очередей наследников и всё это родственники умершего. То есть если попечитель или опекун не относится к родственникам, он автоматически исключается из списка претендентов на наследство. При этом опекаемый или подопечный после смерти опекуна смело может побороться за наследство.
Согласно положениям ст. 1110 ГК, наследованием считается переход права собственности на имущество наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в том виде, в котором оно находилось на момент смерти его владельца. Согласно ст. 1112 ГК, в состав наследства входит все то имущество, которое на день гибели принадлежало наследодателю, кроме имущественных прав личного характера (пенсия, алименты), а также неимущественных прав и нематериальных благ.
У меня умерла сестра. Наследникам стали ее сын и мать. Каждый получил по ½ доле. Сын был лишен дееспособности и помещен в интернат. Значит директор является его опекуном. Имеет ли он право на долю в квартире, которая принадлежит подопечному?
Нет. Опекун должен заботиться о сохранности имущества подопечного, может управлять им. Но не может продать или подарить. В случае незаконных действий с долей в квартире. Необходимо уведомить об этом районный отдел опеки и попечительства.
Девочка, 13 лет, с рождения была под опекой. Опекун умерла. После нее осталась квартира. У опекуна есть совершеннолетняя дочь. Имеет ли право девочка на долю в наследстве?
Как иждивенец покойной, подопечная имеет право на ½ долю в наследстве. Квартира будет делится в равных долях между дочерью и подопечной. Если опекун составила завещание, то подопечная имеет право на ¼ долю в квартире.
Имеет ли право на наследство недееспособного подопечного его опекун? Бабушка была у меня под опекой больше 3 лет. А ее имущество теперь перейдет моей матери и дяде?
Если бабушка до лишения дееспособности не оформила на Вас завещание, то ее имущество будет поделено между ее детьми.
Опекуном деда назначили его сожительницу. Имеет ли она право распоряжаться имуществом, которое дед получил в наследство?
Опекун должен следить за сохранностью имущества. По согласованию с отделом опеки, он может управлять собственностью подопечного. Но распоряжаться наследством она не сможет.
У меня под опекой девочка, 10 лет. Она живет с нами уже 4 года. Недавно узнали, что ее мать умерла. Из наследства старый дом и кредиты на крупную сумму. Могу ли я написать отказ у нотариуса от наследства?
Опекун может подать отказ только с согласия отдела опеки. Для получения согласия необходимо доказать, что в состав наследства входят долги по кредитам.
7 лет назад оформила опеку над чужой бабушкой. Я прописался и живу в ее квартире. Если она умрет, выселят ли меня?
Если бабушка не отписала Вам квартиру по завещанию или по договору ренты, то вы не имеете на нее прав. То есть Вам придется освободить помещение.
Сестра и ее муж погибли. А их ребенок находится в психоневрологическом диспансере. Могу ли я вступить в наследство в качестве наследника второй очереди или интернат будет вступать в права за их сына?
Интернат должен оформить имущество в собственность подопечного. Но и Вы имеете право подать заявление нотариусу. Если интернат не защитит права ребенка, то наследство получите Вы.
Бабушка оформила завещание на соседку. Через полгода она была признана недееспособной. Соседка сейчас является опекуном. Можно ли оспорить завещание?
До гибели бабушки завещание оспорить нельзя.
Если кандидатура опекаемого включена в перечень наследников по завещанию, либо он имеет право на выделение доли в наследстве, для получения имущества необходимо действовать следующим образом:
- Собрать документы и отправиться к нотариусу. Если было оформлено завещание, следует подать заявление по месту его составления. Если наследование производится по закону, документы направляются по месту регистрации наследодателя.
- Оплата госпошлины перед подачей заявления. Понадобится соответствующая квитанция.
- Получение свидетельства.
Чтобы опекаемому получить наследство опекуна, понадобятся следующие документы:
- Заявление. Унифицированной формы нет, но оно обязательно должно содержать наименование и адрес нотариальной конторы, дату смерти и Ф.И.О. наследодателя, а также место его регистрации; какое имущество осталось после него для наследования; прошение о выдаче свидетельства; подпись и дату составления.
- Справка о смерти наследодателя.
- Свидетельство об опекунстве.
- Справка о снятии с регистрационного учета. Выдается территориальным УВМ МВД.
- Свидетельство о собственности или иной правоустанавливающий документ, указывающий на принадлежность имущества наследодателю.
- Акт оценки (если требуется оценка имущества для определения нотариального тарифа).
- Справка об инвалидности (нужна для подтверждения нетрудоспособности). Оформляется через МСЭ.
- Техническая документация на недвижимость.
- Завещание (если оно было оформлено).
- Решение суда о признании наследодателя умершим (если было выдано).
Получение опекаемыми наследства опекунов возможно строго в определенных случаях, указанных в ГК РФ. По закону после оформления опекунства они не могут претендовать на имущество опекунов, в отличие от родственников разных степеней родства, но при наличии нетрудоспособности и совместном проживании с завещателями они обладают одинаковыми правами с остальными претендентами.
В момент смерти наследодателя Истец был лицом несовершеннолетним, а потому не мог заявить на свои права как наследник. В результате наследственная масса в полном объеме была передана Ответчику, являющемуся племянником покойного.
Поскольку в такой ситуации права Истца были ущемлены, по достижении совершеннолетия он подал заявление в суд с просьбой восстановить пропущенный по уважительной причине срок вступления в наследство, а также признать недействительным свидетельство о наследстве, выданное Ответчику.
Подробно рассмотрев все аспекты дела 2-200/2018, суд установил, что все требования, выдвигаемые молодым человеком, являются законными и имеют под собой юридически верную доказательную базу, в связи с чем, иск должен быть удовлетворен.
По решению суда срок на вступление в права наследования был восстановлен, а документ, выданный Ответчику, признан недействительным.
Имеет ли право опекун на наследство опекаемого
Наследник третьей очереди – родной дядя, умершей подал исковое заявление в Суд с целью признания своих прав. В качестве Ответчика выступал представитель Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом, который не имел возражений к иску.
В установленном законодательством порядке, мужчина не смог вступить в права наследования, минуя судебное разбирательство, поскольку отсутствуют документы, подтверждающие смену фамилии наследодателя в связи с заключением брака.
В ходе судебного разбирательства 2-224/2017 было представлено свидетельство о смерти, свидетельства о рождении и заключении брака, всех заинтересованных лиц.
Чтобы воспользоваться правом наследования, необходимо успеть обратиться в нотариат в течение полугода. Если необходимо продлить наследственное дело, нотариус пойдет на это с учетом того, что новые обстоятельства требуют временных затрат. За этот период работники нотариальной конторы проверят факты, установят окончательный круг преемников, сформируют наследуемую массу. По окончании делопроизводства выдается свидетельство для переоформления собственности на нового владельца.
Именно таким становится срок принятия наследства, если нет наследников, с которыми придется делиться. Нужно доказать, что конкурентов и прочих претендентов нет в принципе и быть не может. Для этого к заявлению прикладывают соответствующие документы, служащие неопровержимым доказательством данных фактов. Используются справки, выписки, свидетельства и прочие бумаги, обладающие юридической силой. Обратитесь за консультацией к юристу, и он поможет укомплектовать пакет необходимой документации.
Дядя или тетя может заблаговременно предусмотреть распоряжение своей собственностью, составив завещание. Согласно ст. 1124 ГК РФ, правомерность завещательного документа должна подтверждаться подписью нотариуса, в присутствии которого документально оформляется указанное волеизъявление.
Если племянник вступает в наследство на основании завещания, оставленного наследодателем, потребуется выполнить такие последовательные шаги:
- найти указанный завещательный документ – вне зависимости от местонахождения первого экземпляра, второй хранится у нотариуса по адресу, где проживал умерший;
- обратиться в нотариальную контору;
- подать заявление о вступлении в наследство, с просьбой о выдаче соответствующего свидетельства, приложив установленный комплект документов (включая завещание умершего дяди или тети);
- оплатить услуги нотариуса и госпошлину.
Процедура вступления незначительно отличается от аналогичного порядка действий при наследовании племянниками по закону. Разница в том, что потребуется принять меры по розыску завещания, приложив его к установленному комплекту документов.
Как получить наследство от бабушки, если у нее деменция?
В вопросах наследования племянников от тети или дяди необходимо учесть следующие нюансы:
- получение наследственной собственности возможно только при наличии родственной связи – принадлежность наследодателя к родне мужа или жены не является основанием для включения претендента в круг наследников;
- важно обратиться по поводу вступления в наследование имуществом не позже истечения шестимесячного срока с момента смерти дяди или тети;
- если документы с заявлением направлены нотариусу почтой, днем подачи бумаг признается дата отправки почтовой корреспонденции (согласно данным в квитанции);
- наследник вправе отказаться от наследования;
- если родители племянников документально заявили об отказе от наследства, их дети не могут претендовать на собственность дяди или тети в случае смерти матери или отца.
Племянники входят в число претендентов на наследственное имущество второй очереди. Они могут претендовать на имущество умершего дяди или тети, при условии отсутствия кандидатов первого уровня. Но такую возможность эта категория наследников получает только по праву представления, в ситуации, когда их родители скончались раньше наследодателя.
Если нет завещания, то после смерти наследодателя все его близкие родственники призываются к наследованию поочередно. И разумеется наибольший интерес представляют наследники первой очереди. Разберемся же, кто по закону включается в это понятие.
Законодательство предусматривает, что прежде всего на наследство могут рассчитывать следующие категории граждан:
- дети покойного, как взрослые, так и несовершеннолетние;
- его супруг (то есть жена – после смерти мужа и наоборот);
- его родители.
Как видите, круг их достаточно узок. Это означает, что, например, сестра после смерти брата или внуки от бабушки обычно не наследуют. Впрочем, есть некоторые исключения, о которых мы поговорим далее.
Последующие очереди (в России их по закону предусмотрено семь) призываются лишь в случае, если ни в одной из предыдущих очередей либо не осталось никого в живых, либо все имеющиеся наследники являются недостойными и не могут принимать наследство, либо, когда все наследники первой очереди заявили об отказе от наследования. Очередность призыва зависит от степени родства:
- братья, сестры, дедушки и бабушки наследуют во вторую очередь;
- дяди и тёти – в третью;
- прадеды и прабабушки – в четвертую;
- двоюродные бабушки и дедушки – в пятую и т. д.
Главное право, которым наделены наследники первой очереди – это возможность первыми вступать в наследование. Если есть этот круг наследников, то всё имущество покойного делится между ними – за исключением обязательной доли, выделяемой некоторым наследникам другой категории (нетрудоспособные иждивенцы и т. д.).
Кроме того, «первоочередники» имеют право требовать выделения каждому из них равной доли в имуществе умершего.
1. Дети и родители.
Первыми, кого обычно вспоминают в связи с наследственными делами, являются дети. Они входят в круг наследников при одном главном условии: их родство с покойным должно быть юридически зафиксировано. В том случае, если дети рождены в браке, такая фиксация происходит автоматически: пока не доказано обратное, отцом ребенка считается муж матери.
Куда сложнее с отцом, если он не состоял в браке с матерью. В этом случае возможны несколько вариантов:
- мужчина до того, как умер, должен признать ребенка своим и указать себя в качестве отца;
- покойный не успел или не захотел провести признание ребенка. Здесь потребуется уже подавать исковое заявление и начинать судебный процесс по установлению отцовства, в том числе и с использованием современных экспертных методов.
Всё сказанное выше касается и родителей покойного (в том числе и приёмных). Если родство не было установлено или признано при жизни, то для вступления в наследство потребуется суд. Зато если родственные связи или факт усыновления подтверждены, то нетрудоспособные матери или отцы наследодателей не могут быть лишены наследства.
Отметим дополнительно, что между собой свои и усыновленные дети никак не различаются.
Усыновление устанавливает полноценную связь, во всём равносильную родственной.
Более того, усыновленные наследуют усыновителям, а не биологическим родителям.
Кроме того, наследовать могут и дети, которые родились после смерти гражданина, но зачатые при его жизни. До того, как эти дети родятся, деление наследственной массы не производится.
2. Переживший супруг.
Несколько сложнее ситуация, если в качестве наследника выступает супруг. Дело в том, что популярный сейчас «гражданский брак» по закону никак юридически не связывает двоих людей, и после смерти права наследования не возникает. Претендовать на что-то из имущества покойного «гражданский супруг» может лишь по завещанию. По закону же он (или она) не считается состоящим в родстве с наследодателем, и никакие наследственные отношения тут возникнуть не могут.
Также отметим, что наследовать может лишь тот человек, кто состоял в браке с наследодателем на тот момент, когда последний умер. Даже когда оформление развода состоялось за день до кончины – бывший супруг уже не является наследником. Оспорить факт развода, зафиксированного в загсе, практически нереально.
Помимо указанных выше лиц, в круг первоочередных наследников могут входить и другие лица. Ими являются внуки, правнуки и более дальние потомки, если они есть. Однако они наследуют уже не прямо, а в результате представления – то есть занимая места выбывших наследников.
На практике это выглядит следующим образом: у наследодателя была жена и два сына. По закону все они после его смерти наследуют в порядке первой очереди. Однако вышло так, что один из сыновей умер раньше отца, не успев принять наследство – но остались уже его дети, внуки наследодателя и своей бабушки, его жены. Они в порядке представления замещают после смерти своего отца – сына наследодателя. Та доля, что досталась бы по закону сыну, будь он жив, делится между ними.
Аналогичная ситуация возникает и в случае, если умер кто-то из внуков, но остались правнуки. В целом механизм наследования в порядке представления выглядит так:
1. Наследство делится на доли, приходящиеся на каждого из наследников – живого или мёртвого.
2. Если кто-то выбыл, доля передвигается «на поколение ниже» и распределяется среди потомков выбывшего.
3. При выбывании кого-то из потомков полагающаяся ему часть (уже разделённая ранее) снова спускается «поколением ниже» и делится между младшими потомками.
Число передвижений в России законодательно не ограничено. Предел тут ставят только сроки человеческой жизни: многие бабушки становятся прабабушками, но увидеть, как дедами становятся их внуки, никому не удается.
Наконец стоит сказать, что правило представления действует и для наследников второй, третьей и последующей очередей. Например, вместо умершего брата (вторая очередь) его место могут занять племянники и племянницы, вместо наследника-дяди, который умер, можно увидеть двоюродного брата или сестру и т. д.
Является ли опекун наследником
Для того, чтобы наследники первой очереди вступили в свои права, они должны обратиться к нотариусу по месту, где проживал наследодатель до того, как умер. Там каждый из них либо подает заявление о том, что желает стать наследником, либо о том, что отказывается от такого права. Однако отказ, который совершают несовершеннолетние либо частично (полностью) ограниченные в дееспособности наследники, допустим лишь с согласия органов опеки.
Нотариус производит оформление всей необходимой документации, выдает свидетельства. Однако нужно помнить: вопросом о том, как конкретно делится имущество, нотариус не занимается. Эти проблемы относятся исключительно к ведению самих наследников.
Сроки для того, чтобы принять наследство, установлены в размере полугода. Тот, кто не уложился, считается отказавшимся от наследства. Однако при необходимости время может быть продлено. Для этого необходимо подать в суд исковое заявление.
Если пропуск был допущен по уважительной причине, суд может провести восстановление. В свою очередь заинтересованные лица могут оспорить такое требование, подав встречный иск. Также можно оспорить и само признание человека наследником, если есть к тому основания.
По общему правилу, раздел имущества, принадлежавшего умершему гражданину, производится наследниками самостоятельно. Однако есть несколько особенностей, касающихся разделения:
1. Переживший супруг имеет право на половину совместного имущества. Поскольку эта половина принадлежит лично ему (или ей), то она не наследуется. Предположим, что идет речь о разделе квартиры, принадлежавшей отцу и матери ребёнка. Мать, если нет брачного договора или другого соглашения, имеет право на 1/2 квартиры. Оставшуюся 1/2 делят поровну между наследниками: 1/4 матери, 1/4 ребенку. В итоге у матери 3/4, а ребенок получает 1/4.
2. Если наследник ранее уже был совладельцем вещи, которую нельзя разделить в натуре, то он имеет преимущественные права на её получение. Предположим, что в приведённом выше примере ребенок спорит с матерью из-за квартиры. Поскольку до кончины мужа мать владела половиной этой квартиры, её права выше. Сыну придётся довольствоваться другим оставшимся после отца имуществом.
3. Однако если у наследника нет другого жилья, у него преимущество на получение квартиры, дома или другого помещения, если он там уже проживал при жизни наследодателя.
4. Если наследники не договорились о другом, осуществление преимущественных прав на любую вещь возможно лишь после выплаты другим компенсации.
5. Любые преимущества учитываются лишь в том случае, если договориться не удалось, и в суд подано исковое заявление о разделе. Без суда между собой наследники могут проводить какое угодно деление, которое не должно, нарушать закона. В противном случае его можно оспорить в суде.
До 2005 года с перехода имущества в порядке наследования платился налог. Сейчас этот налог уже не платится, даже если в наследство входит дорогостоящее имущество в виде квартиры, автомобиля, дома и т. д.
Однако это не означает, что наследники в России совсем освобождаются от следующих платежей:
- налог на наследственное имущество (хотя бы в виде той же квартиры) начисляется после того, как оно перешло к наследникам. Гражданин платит уже не как наследник, а как владелец имущества;
- налог отсутствует, но платится госпошлина.
Госпошлина за действия, которые совершает нотариус, платится:
- за принятие и удостоверение завещания;
- за оглашение текста этого документа;
- за выдачу свидетельства – в этом случае госпошлина зависит от степени родства и стоимости имущества. Точно так же раньше рассчитывался налог;
- за охрану наследуемого имущества.
При этом если нотариус какие-то действия, проводя оформление наследства, совершает не в конторе, а с выездом на место, госпошлина официально увеличивается в полтора раза.
Взаимоотношения между гражданами, складывающиеся вокруг имущества, регулируются наследственным правом. Содержащиется в нем законодательные нормы устаноавливают категории лиц, между которыми могут возникать данные правоотношения, а также принципы передачи и принятия имущества.
Сроки, перечень документации, регламент вступления в наследство по закону и по завещанию, основания для лишения прав на него — все это также указано в законодательстве.
Подробнее о том, что представляет собой этот раздел права и какие правила он устанавливает, читайте в материале “Наследственное право“.
Опекаемый имеет право на наследство опекуна
Даже если при жизни собственник имущества не составит завещание, закон гарантирует, что все движимые и недвижимые ценности после смерти бывшего владельца отойдут его семье.
Этот вид передачи материальных благ называется наследованием по закону. Именно в его рамках установлена очередность, которая позволяет избежать неразберихи в процессе распределения ценностей между родными.
Что касается того, в каком случае наследники второй очереди имеют право на наследство по закону, то это все те ситуации, при которых отсутствует необходимость/возможность в передаче имущества наследникам первой очереди либо любым иным претендентам по завещанию. Например, если наследники первой группы отказались от наследства или были его лишены, а наследователей по завещанию вообще не было.
Чтобы получить материальные ценности, наследники второй и других очередей по законам ГК РФ должны в течение 6 месяцев после открытия наследства принять имущество в нотариальном порядке или по факту.
Они имеют право официально отказаться от него либо не предпринимать вообще никаких действий, что также будет расценено как отказ.
Если вам интересно узнать обо всех нюансах данного вопроса, то рекомендуем к прочтению статью “Наследование по закону“.
Вторым способом передать и, соответственно, получить наследство является завещание. Собственник имущества может составить его в пользу любого гражданина, в том числе наследника второй очереди. После кончины наследодателя документ вступит в силу.
В отличие от наследования по закону, в соответствии с завещанием претендовать на имущество умершего могут даже совершенно чужие люди, а также юридические лица. И все потому, что закон, защищая свободу волеизъявления гражданина, позволяет ему по своему усмотрению распоряжаться личным имуществом.
В завещании гражданин может указать не только основного преемника, которому он в будущем хочет передать свое имущество, но и человека, который сможет принять завещанные активы вместо него в случае форс-мажора. Так претендент второй очереди получит наследство, если основной наследователь не сможет этого сделать.
О том, какие нюансы стоит отметить в завещании, чтобы впоследствии было меньше поводов для споров и недоразумений, читайте в материале «Как оформить завещание».
Существует определенная категория родни, которой по закону выделяется из наследства обязательная доля. Предположим, покойным родственником оставлено завещание, куда не вошли определенные лица. При этом законодательство предусматривает выделение им определенной (обязательной) части, не зависимо от завещания. В категорию родни, которой полагается при любых условиях обязательная доля, входят следующие лица:
- Дети, не достигшие совершеннолетия.
- Дети, достигшие 18 лет, но по определенным причинам не трудоустроенные.
- Лица, проживавшие на иждивении у покойного. Факт иждивения потребуется документально доказать.
- Нетрудоспособные родители.
- Супруга/супруг, имеющий доказательства своей нетрудоспособности. Объем обязательной доли рассчитывается с учетом того наследства, которое кровным родственникам полагалось бы по закону (50% от предполагаемой доли).
Взаимоотношения опекуна и подопечного в отношении наследства неоднозначны. Если есть опекун, необходимый для помощи наследодателю в решении бытовых и юридических вопросов, значит, человек, за которым он ухаживает, является недееспособным и оформить завещание права не имеет. Но, если в какой-то период он становится дееспособным, достаточно явиться к нотариусу по месту жительства и подписать волеизъявление.
Для получения права вступить в наследство опекуну необходимо, чтобы он утратил данный статус. Дееспособность предполагает, что:
- Суд признал данный факт и отобразил его в судебном постановлении.
- Состояние наступило по достижении совершеннолетия.
- Несовершеннолетний вступил в брак, начал трудовую деятельность.
Только после формирования перечисленных обстоятельств у опекуна появляется право вступить в наследство после смерти подопечного. Но для этого нужно документально оформить волеизъявления. После смерти подопечного опекун может воспользоваться данными и получает право на собственность почившего. Для этого необходимо явиться в ту же нотариальную контору.
Законодательство определяет наличие неделимых долей, права собственника на которые опекуны не теряют. Когда приходит время делить наследство, данная часть выделяется из общей массы передаваемых ценностей и переходит в собственность опекуна. Это в случае, когда при жизни иждивенца у них было общее имущество.
Если доли официально не подтверждены, считают, что они равные. Когда другие наследники выражают притязание, приходится действовать через судебную инстанцию. Исковое заявление о правах на часть общей собственности и выделение доли наследства подается в суд по месту жительства или нахождения объекта спора. При этом право опекунов претендовать на наследство сохраняется.
Особенность – при дележе выделенная доля не учитывается, потому что и без того является неоспоримой собственностью. Предъявлять претензии имеют право лица, носящие статус правопреемника. Для этого нужно относиться к очереди наследования. Несмотря на то что правами попечителей часто пренебрегают, по сути это люди, которые проявляли заботу, тратили время и деньги, а значит, они должны быть вознаграждены.
Согласно ФЗ от 24.04.2008 №48-ФЗ под опекой подразумевает форма устройства:
- граждан в возрасте до 14 лет;
- лиц, признанных недееспособными в судебном порядке.
Информация об опекунах:
- назначаются органом опеки и попечительства;
- могут быть как из числа родственников, так и посторонними гражданами по отношению к подопечному;
- являются законными представителями вышеуказанных граждан и уполномочены совершать в их интересах любые юридически значимые действия;
- сделки с недвижимостью и другим имуществом подопечного осуществляются опекунами только с согласия органа опеки.
В обязанности опекунов несовершеннолетних входит:
- забота о здоровье подопечного;
- защита его имущественных интересов;
- воспитание малолетних лиц;
- предоставление им образования.
Опека назначается над малолетним в случае смерти родителей, лишения их прав, безвестного отсутствия, личного отстранения от ухода за ребенком, нахождения в местах лишения свободы.
Порядок вступления в наследство определяется законом.
Алгоритм действий претендентов
№ п/п | Действие | Комментарии |
---|---|---|
1 | Подготовка документов | Наследникам нужно собрать бумаги, которые подтверждают их причастность к умершему субъекту и его имуществу |
2 | Подача заявления в нотариальную контору | Заявить о своих правах нужно в течение 6 месяцев. Несвоевременное обращение к нотариусу приведет к утрате имущественных прав. Бумаги подаются по адресу проживания усопшего подопечного. |
3 | Получение свидетельства на наследство | Документ выдается через 6 месяцев после смерти наследодателя. Свидетельство выдается после уплаты госпошлины. Ее размер зависит от степени родства выгодополучателя и умершего гражданина. Необходимые расчеты делаются на основании отчета о стоимости имущества. Заказать оценку можно за 2 недели до обращения к нотариусу. |
4 | Регистрация права собственности | Основанием для постановки имущества на государственный учет является свидетельство, выданное нотариусом. Куда именно обращаться наследнику, зависит от вида регистрируемой собственности. Постановка недвижимости на учет осуществляется в отделении Росреестра. Бумаги также можно подать через МФЦ. |
После получения выписки из ЕГРН право собственности переходит к наследнику. После чего он может продавать, дарить или завещать имущество третьим лицам.