С 1 марта 2002 года завещание

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «С 1 марта 2002 года завещание». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 495-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»» Гражданский кодекс дополнен

Принят Государственной Думой 1 ноября 2001 года

Одобрен Советом Федерации 14 ноября 2001 года

Статья 1.

Ввести в действие часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — часть третья Кодекса) с 1 марта 2002 года.

Статья 2.

Признать утратившими силу с 1 марта 2002 года:

раздел VII «Наследственное право» и раздел VIII «Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Применение гражданских законов иностранных государств и международных договоров» Гражданского кодекса РСФСР (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, N 24, ст. 406);

пункт 16 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1964 года «О порядке введения в действие Гражданского и Гражданского процессуального кодексов РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, N24, ст. 416);

пункт 1 и абзацы девятый и десятый пункта 2 раздела I Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 1974 года «Об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РСФСР в связи с введением в действие Закона РСФСР о государственном нотариате» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 51, ст. 1346);

раздел I Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1977 года «О внесении изменений и дополнений в Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1977, N24, ст. 586);

пункты 74-76 раздела I Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 года

«О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР и некоторые другие законодательные акты РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250);

пункт 9 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 3 марта 1993 года N 4604-1 «О некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N11, ст. 393);

Федеральный закон от 14 мая 2001 года N 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 21, ст. 2060).

Статья 3.

С 1 марта 2002 года раздел VI «Наследственное право» и раздел VII «Правоспособность иностранных граждан и юридических лиц. Применение гражданских законов иностранных государств и международных договоров» Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, N 26, ст. 733) на территории Российской Федерации не применяются.

Статья 4.

Впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью третьей Кодекса законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат части третьей Кодекса.

Изданные до введения в действие части третьей Кодекса нормативные акты Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета Российской Федерации, не являющиеся законами, и нормативные акты Президиума Верховного Совета РСФСР, Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также применяемые на территории Российской Федерации нормативные акты Верховного Совета СССР, не являющиеся законами, и нормативные акты Президиума Верховного Совета СССР, Президента СССР и Правительства СССР по вопросам, которые согласно части третьей Кодекса могут регулироваться только федеральными законами, действуют впредь до введения в действие соответствующих законов.

Статья 5.

Часть третья Кодекса применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие.

С 1 марта 2002 года нормы наследования изменились

При некоторых обстоятельствах законом разрешено изменить объем выделяемой части в меньшую сторону или вовсе отменить деление.

К таким случаям следует отнести:
  • если после выделения обязательной доли выяснится, что наследник по закону или завещанию не может пользоваться недвижимостью, в которой он проживал на момент смерти завещателя (отказ или сокращение возможно, если претендент не пользовался имуществом при жизни наследодателя);
  • если имущество использовалось преемником по завещанию с целью извлечения прибыли, способствовало осуществлению постоянной трудовой деятельности (например, автомобиль. Или расположение парикмахерской на дому – квартире завещателя);
  • при принятии решения о сокращении обязательной доли или ее не предоставлении учитывается материальное состояние заявителя.

Выдача свидетельства о наследовании будет осуществляться на основании вынесенного судебного постановления, вступившего в законную силу. При рассмотрении дела в судебной инстанции привлекаются материалы из наследственного дела, хранящегося в нотариальной конторе.

Согласно законодательным нормам претендовать на выделение доли вправе лица, не достигшие возраста 18 лет, на момент смерти завещателя. Прерогативой на обретение доли обладают также не родившиеся дети, находившиеся в утробе матери в период кончины наследодателя.

Если ребенок появляется на свет здоровым, то он считается наследником по умолчанию. На него станет рассчитываться доля.

Если дите рождается мертвым, то считается несуществующим и никаких прав на наследство не имеет.

  • Семейное право
  • Наследственное право
  • Земельное право
  • Трудовое право
  • Автомобильное право
  • Уголовное право
  • Недвижимость
  • Финансы
  • Налоги
  • Льготы
  • Ипотека
  • Типовые бланки, договоры
  • Законодательство РФ
  • Законодательство Москвы
  • Законодательство Московской области
  • Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области
  • Постановления и Указы
  • Медицинское законодательство
  • Законопроекты
  • Документы СССР
  • Международное законодательство
  • Комментарии к законам
  • Общая судебная практика
  • Судебная практика: Москва и Московская область
  • Судебная практика: Поволжье
  • Судебная практика: Северо-Кавказский регион
  • Судебная практика: Северо-Запад
  • Судебная практика: Урал
  • Судебная практика: Волговятский регион
  • Судебная практика: Восточная Сибирь
  • Судебная практика: Западная Сибирь
  • Юридические статьи
  • Бухгалтерские консультации
  • Финансовые консультации
  • Статьи бухгалтеру

Имущество, принадлежащее человеку ко дню смерти, образует наследственную массу. Его банковский вклад также войдет в состав наследства.

Денежными средствами, хранящимися в банке, можно распорядиться двумя способами – составить завещание у нотариуса или завещательное распоряжение в банке (п. 1 ст. 1128 ГК РФ). При отсутствии распоряжения вклад будет унаследован по закону.

Завещательное распоряжение – документ, в котором владелец счета завещает денежные средства наследникам. Оно приравнено к нотариально оформленному завещанию (п. 1 ст. 1128 ГК РФ). Но если завещание может распространяться на любое имущество наследодателя, то распоряжение относится только к счетам в конкретной кредитной организации.

Завещательное распоряжение можно бесплатно оформить в банке в любое время. Но только в том банке, где хранятся денежные средства. Составляется оно в двух экземплярах, один из которых остается в банке, а другой выдается завещателю. Распоряжение собственноручно подписывается завещателем и удостоверяется банковским сотрудником. Если в банке открыто несколько счетов, можно составить одно распоряжение. Наследодатель вправе указать доли, причитающиеся наследникам. Также в распоряжении, как и в завещании, можно предусмотреть не противоречащие гражданскому законодательству условия выдачи вклада (Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351).

Распоряжение может быть полностью или частично изменено либо отменено. Для этого в том же банке нужно оформить новое завещательное распоряжение или распоряжение об отмене (п. 4, 6 ст. 1130 ГК РФ). Завещательным распоряжением может быть отменено или изменено составленное ранее завещание, касающееся прав на банковский вклад.

Банк выдаст деньги наследникам только при наличии следующих документов – в зависимости от ситуации (п. 14 Постановления № 351):

  • свидетельства, выданного нотариусом исполнителю завещания (ст. 1135 ГК РФ);
  • свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданного нотариусом (ст. 1150 ГК РФ);
  • нотариально удостоверенного соглашения о разделе наследственного имущества между наследниками (ст. 1165 ГК РФ);
  • постановления нотариуса о возмещении расходов, связанных со смертью наследодателя (ст. 1174 ГК РФ);
  • свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом;
  • копии решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке.

Вышеуказанные положения касаются завещательных распоряжений, составленных после 1 марта 2002 г. На распоряжения, оформленные ранее, нормы наследственного права не распространяются (ст. 8.1 Закона от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ).

Наследственное имущество становится выморочным, т.е. поступает в доход казны, в следующих случаях (п. 1 ст. 1151 ГК РФ):

  • завещание и завещательное распоряжение не составлены;
  • наследники имущества отсутствуют;
  • наследники не имеют права наследовать или отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ);
  • наследники не приняли наследство;
  • наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).

Выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации, городского или сельского поселения, муниципального района или городского округа (п. 2 ст. 1151 ГК РФ).

Как оспорить завещание на квартиру

1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ)

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

1. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда. (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)

2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)

Банковский вклад – в наследство

1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, и наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании. (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ)

2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ)

Человек вправе завещать любое имущество: драгоценности, жилье, деньги, автомобили и прочее. При этом наследники получают имущественные права и обязанности: к примеру, они должны будут выплачивать ипотечный кредит, если завещатель приобрел наследуемую недвижимость в ипотеку, которую не успел погасить.

Часто в завещаниях можно встретить формулировку «все имущество, которое окажется мне принадлежащим». Она избавляет завещателя при своей жизни каждый раз составлять новый документ, если состав имущества меняется – скажем, он купил еще одну квартиру.

Один и тот же объект права собственности (к примеру, жилье) может быть передан нескольким наследникам, при этом завещатель может определить в документе доли каждого из них. Если таковые не указаны, наследники получают равные доли имущества.

Россиянин вправе завещать свою собственность любым лицам: друзьям, родственникам, другим гражданам РФ, иностранцам, юридическим лицам, государству. Также у него есть право без объяснения лишить наследства своих законных наследников. Но если у завещателя есть дети до 18 лет, нетрудоспособные дети (супруг, иждивенцы или родители), они смогут получить долю в наследстве, даже если не будут указаны в завещании.

Кроме того, в завещание можно вписать «запасного» наследника – он сможет претендовать на наследство, если один из «основных» наследников умрет или откажется принять наследство.

Согласно новому закону, который начнет действовать с 1 сентября, наследодатель может в завещании распорядиться о создании наследственного фонда, который будет выступать одним из наследников вместе с указанными в документе лицами или законными наследниками.

Если в завещании не указаны обязательные наследники, их полный круг будет установлен после открытия наследства и пересчета нотариусом долей.

Наследование бывает двух видов: по завещанию и по закону. Первый предполагает передачу имущества согласно воле умершего собственника. Если при жизни человек не составил завещания, наследование происходит по закону. При этом есть очередность наследования имущества родственниками. Всего определено восемь очередей наследования.

К наследникам первой очереди относятся супруги, родители и дети (либо внуки, если дети умерли) наследодателя. Если таких наследников нет, имущество делится между наследниками второй очереди – это сестры и братья наследодателя, с которыми у него общий один или оба родителя, а также племянницы и племянники. К наследникам третьей очереди относятся тети, дядя, а также двоюродные сестры и братья наследодателя. Наследниками очередей с четвертой по шестую являются более дальние родственники умершего: прабабушки и прадедушки, двоюродные правнучки и правнуки, двоюродные бабушки и дедушки, двоюродные внучки и внуки, двоюродные тети и дяди, двоюродные племянники и племянницы. Если вышеперечисленных наследников нет, на имущество умершего могут претендовать наследники седьмой очереди – это падчерицы, пасынки, мачеха и отчим наследодателя. Государство – наследник восьмой очереди. Имущество переходит в его собственность, если других наследников нет.

Это юрлицо, основными функциями которого является управление имуществом наследодателя: бизнесом, деньгами и прочими активами. Фонд создается только, если умерший изъявлял такое желание (это указывается в завещании), и лишь после смерти человека. Благодаря фонду можно сохранить имущество наследодателя и распорядиться им в соответствии с изъявленной волей человека.

То есть все завещанное имущество наследодателя после его смерти сохраняется в фонде. Устав и условия управления фондом прописываются в завещании: размер, порядок, способы и сроки для образования имущества, порядок распоряжения существующим имуществом и доходами, лиц, кто вправе ими управлять. Часть из аккумулированного в фонде имущества или из доходов от этого имущества могут выдавать определенному в завещании кругу лиц – родственникам умершего, гражданам, которые не являются наследниками, или организациям.

Прежде всего, возможность открытия такого фонда актуальна для состоятельных граждан, собственников бизнеса, у которых есть много активов. Но имущественного ценза нет. К примеру, если у человека есть несколько квартир, которые он сдает в аренду или перепродает, получая с этого доход, он может учредить фонд, который продолжит эту деятельность после его смерти, а вырученная сумма будет передана лицам, указанным в завещании.

Чтобы принять наследство, отводится шесть месяцев со дня смерти наследодателя или объявления его умершим. Для вступления в права наследования необходимо обратиться к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела. Это делается в районе, где был прописан наследодатель и где получено свидетельство о его смерти.

Если в момент смерти наследодателя наследник проживал с ним в одной квартире и был там прописан, он имеет право открыть наследственное дело в любое время. Фактически считается, что он принял наследство, и под срок в 6 месяцев он не подпадает.

Завещание может находиться у наследодателя или у нотариуса. После заверения завещания информация о нем вносится в электронный реестр Единой информационной системы нотариата, куда также попадают данные в случае замены или отмены документа. Система открыта для всех нотариусов России. Таким образом, если наследники не знают место хранения завещания, составленного родственником, в любой нотариальной конторе страны им могут предоставить сведения о нотариусе, который заверял документ.

Обязательно нужно найти завещание, так как может так случиться, что наследники первой очереди вступят в наследство по закону, и если потом объявятся другие наследники, у которых будет завещание, все сделки с наследуемым имуществом будут оспорены.

Обращаясь к нотариусу, наследнику необходимо взять с собой документы: оригинал или дубликат свидетельства о смерти, справку о лицах, которые проживали с наследодателем на момент его смерти, документальное подтверждение родственных связей (свидетельство о браке или о рождении). Если цепочка документов, подтверждающих родственные отношения, длинная, необходимо показать все – со свидетельствами о браке и рождении всех родственников, которые находятся между наследником и наследодателем.

Согласно Семейному кодексу РФ всё имущество, совместно нажитое в браке, принадлежит обоим супругам в равных долях. Следовательно, по распоряжению может быть передана в наследство только половина средств.

Если кроме супруга в таком распоряжении указан кто-то ещё, то сначала супруг наследует свою половину, а вторая половина делится между наследниками в долях, указанных в распоряжении.

Кроме супруга у завещателя могут быть наследники, имеющие право на обязательную долю наследства:

  • несовершеннолетние дети;
  • родители (пенсионеры или инвалиды);
  • другие родственники, находящиеся на иждивении или не имеющие возможности зарабатывать самостоятельно.

Такие лица должны получить в наследство не менее половины от всего, что им причиталось бы, не будь распоряжения. Их наследство формируется из незавещанной части имущества. А если этой суммы оказывается недостаточно, то из долей остальных наследников.

Завещатель может указать в качестве наследника любого человека: родственника, друга или просто знакомого. Выбор наследника называется назначением. Назначено может быть несколько лиц или один человек. Но по закону наследник имеет право отказаться от наследства или он может лишиться права наследования.

Поэтому существует такое понятие, как подназначение. Подназначение — это назначение следующего наследника на случай, если основной наследник не сможет принять наследство. Завещатель может сам определить человека или лиц, которые будут иметь право на наследство, если все первоочередные наследники исключатся. Но применяться подназначение может только в случаях, когда:

  • наследник умер до момента вступления в наследство;
  • наследник отказался от получения имущества;
  • наследник был отстранен от процедуры получения наследства как недостойный.

Лица, на имя которых оформили подназначение, называются поднаследниками. Поднаследника нельзя назначить, если:

  • этот человек умер до момента вступления в наследство;
  • этот человек утратил способность наследовать к тому моменту, как получил возможность вступить в наследство;
  • ситуация, когда в завещании указаны только отдельные случаи возникновения такой ситуации, а она произошла из-за других.

Например, мужчина оставил завещание, в котором должным образом прописано назначение и подназначение. Так как мужчина при жизни был женат, то наследованию подлежит только половина имущества.

В имущество, которое должно быть поделено по распоряжению, входит банковский счёт. Половину денег с этого счёта завещатель оставил своей племяннице, а вторую половину завещал племяннику.

Племянник является военным, он женат и имеет сына. Поднаследником стала жена племянника.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)

Для того чтобы изменить распоряжение, нужно обратиться в банк, где оно составлялось. Гражданским кодексом предусмотрено, что если составить новое завещание, старое будет считаться отменённым. В случае, когда новое распоряжение признали недействительным, наследство распределяется согласно первому документу.

Для внесения изменений не требуется согласие наследников. Также не нужно объяснять причины внесения изменений сотрудникам банка. При этом необязательно составлять акт об отмене предыдущего.

Его нужно составлять, если возникла необходимость отменить документ (например, клиент банка передумал завещать что-либо). Сотрудник банка предложит готовый документ, который нужно будет просто подписать.

Если нет возможности лично явиться в банк, можно прислать представителя с доверенностью, который сможет оформить акт без присутствия завещателя.

Для вступления в наследство нужно обратиться к нотариусу. Это необходимо успеть сделать в шестимесячный срок со дня смерти завещателя.

Ксения Артюшкина, юрист

При себе нужно будет иметь следующие документы:

  • паспорт гражданина РФ;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • справка о месте регистрации умершего;
  • завещательное распоряжение, если есть;
  • банковские документы (например, договор об открытии счёта);
  • подтверждение родственных связей.

После проверки всех документов нотариус выдаст свидетельство о вступлении в право наследования. Выдача должна произойти по истечении полугода со дня смерти наследодателя. Например, наследодатель умер 1 января. В марте наследники обратились к нотариусу, и 1 июля может быть выдано свидетельство.

После вступления нужно обращаться в банк. Кроме свидетельства могут потребоваться дополнительные документы:

  • паспорт или документы, удостоверяющие личность наследника;
  • соглашение о разделе имущества с указанием долей (если наследников несколько);
  • нотариальное постановление о возмещении расходов на похороны (если средства снимаются для этой цели);
  • копия решения суда (если осуществлялся процесс признания права собственности).

После проверки документов банк выдаст средства наследникам согласно долям, указанным в распоряжении. Кстати, наследник может оставить вклад в банке, если такой вариант является более удобным.

Если счёт был открыт до 01.03.2002 г., то потребуются только паспорт, справка о смерти и документы на открытие счёта, а свидетельство о праве наследования не нужно.

Каждый гражданин волен распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Порядок наследования имущества после его кончины, установленный законодательно, не всегда ему подходит, в случае если гражданин сам хочет назначить своих наследников.

Завещание – это односторонняя воля физического лица, его указания родственникам на случай своей смерти. Такая возможность предоставляется только дееспособным членам общества. Форму, порядок совершения и виды завещаний российских граждан регулирует Гражданский кодекс России, его статьи 1118–1140. Последняя редакция документа с дополнениями и изменениями начала действовать с 1.09.2016.

Дополнительно

Завещание, которое было удостоверено уполномоченными для этого лицами, при первой же возможности направляется нотариусу по месту жительства завещателя посредством территориальных органов федерального органа исполнительной власти, которые исполняют функции по контролю в сфере нотариата. Если лицо, которое удостоверило завещание, знает место жительства наследодателя, он направляет завещание сам непосредственно нотариусу.

В соответствии со ст. 1127 Гражданского кодекса России следующие виды завещаний в РФ приравниваются к нотариально удостоверенным:

  • засвидетельствованные главврачами больниц, госпиталей, домов престарелых и других стационарных медучреждений (их заместителями);
  • волеизъявления физических лиц, находящихся на службе во время плавания на судах с российским флагом. Завещания удостоверяются капитанами судов;
  • документ о наследственных правоотношениях граждан, проходящих военную службу в местах, где нет нотариусов. Документ удостоверяется командиром воинского подразделения. Такие завещания также составляются и для гражданских лиц – членов семей военнослужащих и работающих в части граждан;
  • завещания членов исследовательских или научных экспедиций, засвидетельствованные начальниками;
  • завещания заключенных, заверенные начальником тюрьмы.

Данный вид последнего распоряжения физических лиц подписывается завещателем, свидетелем процедуры и лицом, заверяющим документ.

Завещание, как известно, это последняя воля покойного, и она имеет приоритет над наследством по закону. Однако в его реализации существует определенное ограничение. В действующем законодательстве предусмотрена «обязательная доля». Об этом следует знать, чтобы не возникало вопросов при соответствующей ситуации.

Обязательная доля в наследстве при завещании означает часть имущества от завещанного наследодателем. Вне зависимости от его желания, она должна переходить близким, подпадающим под определенную категорию.

Так, понятие применяется, если кому-либо завещано все, или если полагающаяся по закону доля существенно занижена. Если же при делении действует наследование по закону, то такой порядок не применяется. Имущество переходит наследникам по очереди.

Когда наследник, являющийся обязательным по закону, указан в завещании, а его доля не меньше полагающейся, значит права соблюдены. Но если его имя отсутствует в завещании совсем, то полагающаяся часть формируется уменьшением доли тех, кто вписан в завещательный документ. Бывают ситуации, когда документ составлен не на все имущество. Тогда обязательную долю посчитают из не вписанного в него имущества. А если этого недостаточно, то в дальнейшем формирование уменьшается за счет доли других.

В то же время нужно понимать, обязательные наследники получают не только имущество от наследодателя, но и его долги. Также они обязаны сохранять имущество и за свой счет оформлять его в собственность.

Право на обязательную долю в наследстве имеют немногие. Это:

  • дети, не достигшие совершеннолетия на момент кончины родителя;
  • взрослые недееспособные или нетрудоспособные дети, родители, супруги, иждивенцы.

Получается, что главным условием, по которому определяют обязательных наследников, является их неспособность к труду по здоровью или возрасту. При этом речь идет именно о постоянном характере таковой, а не временной. Например, супруга, которая вынашивает ребенка, не может являться обязательной наследницей. Зато ее не родившийся ребенок, станет таковым. Кроме того, нетрудоспособность должна наступить не менее чем за год до смерти завещателя. Только тогда таких лиц можно признать обязательными наследниками.

Насчет иждивенцев надо пояснить следующее. Тот, кто является наследником по закону, в любом случае вправе рассчитывать на наследство. В то же время лица, не входящие в эту категорию, могут претендовать на него лишь тогда, когда не меньше года жили с ним.

В России совершеннолетие наступает в 18 лет. До этого все считаются детьми. Это распространяется и на работающих лиц. Все они считаются нетрудоспособными, которым положена обязательная доля. Даже если они вступили в брак к моменту ухода из жизни наследодателя, все равно часть наследства им полагается. Как указано выше, если ребенок был зачат завещателем, но к моменту рождения последний скончался, то ребенок также получит наследство. Это будет иметь место даже тогда, когда он проживет лишь пять минут. Однако мертворожденный считается не существующим. На него это право не распространяется.

Что касается совершеннолетних, то к нетрудоспособным относятся инвалиды 1, 2 и 3 группы. Государство им гарантирует получение обязательной части имущества. Нетрудоспособные получатели наследства — это также супруг/а покойного — пенсионеры или инвалиды, а также иждивенцы.

На сколько могут рассчитывать?

Размер доли зафиксирован в ГК РФ. Сегодня он составляет не меньше половины от части, которая бы перешла ему по закону. Ранее размер был больше, и не менее двух третей. Поэтому если завещание составлено до 2002 года (когда в силу вошли изменения), то обязательная доля больше.

Доля рассчитывается просто. Установив лиц, имеющих право по закону на имущество, не забывая и о наследниках по представлению, все делят поровну. Полученное число разделяется на два. Это и станет обязательной долей.

Кто не получит ничего?

Не все претенденты, которым принадлежит обязательная доля, могут рассчитывать на наследство. Иногда случается, что потенциальный наследник лишается всего или, по крайней мере, его доля сократится. Это происходит, если наследник по завещанию докажет, что имущество — единственное место жительства, или где он получает средства на существование. В то же время обязательный наследник никогда с ним и не жил, и имеет собственное жилье.

Также суд исходит из финансового положения, родства и близости с наследодателем. Доли лишаются недостойные наследники. Это:

  • родители, которых лишили прав;
  • лицо, обязанное содержать покойного, но не выполнявшее этого;
  • лицо, совершившее противоправные действия против наследодателя и его близких;
  • лицо, пытавшееся завладеть имуществом незаконно или увеличить долю.

Наследник вправе отказаться от доли. Для этого достаточно посетить нотариуса и оформить его. Тогда обязательную долю он теряет. В то же время он не может отказаться от наследства в пользу сторонних лиц.

Отказаться от доли ребенка очень сложно. По закону это не запрещено. Но реализуется с разрешения органов опеки, а его получить почти невозможно. Тем не менее, если удастся доказать, что такой отказ не ухудшает положение ребенка, то реализовать его разрешат.

Обязательный наследник является по последнему адресу проживания завещателя в течение шести месяцев с момента вступления в наследственные права. При себе нужно иметь:

  • удостоверение личности;
  • документ, указывающий на родство;
  • бумаги, указывающие на право обязательной доли;
  • документы на вещи, которые наследуются (если есть).

Обязательному наследнику выдают свидетельство, по которому он вправе получить имущество. Тогда он направляется в регистрируемый орган и оформляет имущество в собственность.

После смерти завещателя у нотариуса остается завещание, в котором по закону прописаны наследники имущества умершего. Но существует положение, в котором говорится, что наследодатель не может передать собственность во владение наследников, если существуют люди, которые имеют право получить обязательную долю из общей массы наследства.

К наследованию привлекается отдельная группа лиц. Разберемся, как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание. Завещание составлять наследодатель может еще при жизни, при этом оформление доли будет происходить уже после кончины гражданина.

Существует отдельная категория лиц, которая имеет права на обязательную часть наследства. Эти наследники могут получить имущество, вне зависимости от наличия завещания. На часть от наследства могут рассчитывать:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, если на момент кончины наследодателя им не исполнилось 18 лет (при нетрудоспособности возраст не имеет значения);
  • родители погибшего, которые имеют статус инвалидности и недееспособности;
  • супруг или супруга получают часть имущества, если имеют статус нетрудоспособности;
  • гражданское право предусматривает выделение обязательной доли иждивенцам, которые находились на полном обеспечении усопшего в течение 12 месяцев перед его кончиной (эти характеристики можно подробнее рассмотреть в ст. 1148 ГК РФ).

Обратите внимание! 1 января 2019 года в законодательство были внесены изменения, которые гласят, что на получение такой части собственности могут претендовать граждане предпенсионного возраста, которые имеют возможность полноценно трудиться.

По закону к данной категории относятся такие люди, как:

  • женщины, которым до выхода на пенсию остается не больше 5 лет;
  • мужчины, которые выйдут на пенсию не позднее, чем через 5 лет.

Как указано в данной статье, претендентами на обязательную часть имущества усопшего могут являться в основном инвалиды, несовершеннолетние дети и недееспособные граждане. Эти категории людей не могут обеспечивать свою жизнь самостоятельно. Закон защищает таких граждан, и некоторая часть собственности усопшего будет отдана этой категории граждан вне зависимости от очереди наследников и от воли наследодателя.

Важно! Лица, перечисленные выше, получают право на обязательную часть только при наличии описанных обстоятельств. Эти граждане обладают одинаковыми правами. По общим правилам, доля для каждого составляет не меньше 50% от того, что было бы положено ему на законных основаниях, при отсутствии завещания.

В статье 1149 ГК РФ прописаны правила, которые могут понадобиться при наследовании по закону имущественного хозяйства. Граждане могут рассчитывать на половину от той доли, которая причиталась бы им, если собственность была бы разделена на законных основаниях. Но если завещание составлялось гражданином до 1 марта 2002 года, то оно будет рассматриваться по старому законодательству. В этом случае наследники получат только 2/3 доли.

Завещательное распоряжение: виды и правила совершения, как получить

Стоит привести несколько примеров, каким образом производится расчет. Например, умерла женщина и оставила завещание. В бумаге указано, что дочь получает автомобиль, который имеет стоимость 1 млн руб., мужу полагается выплата в сумме 3 млн 200 тыс. руб. К общему объему добавляется дача погибшей, которая получила оценочную стоимость в 900 тыс. руб. На эту недвижимость могут претендовать муж, дочь наследодателя, а еще недееспособный сын.

Если бы завещания не было, то каждый из наследников смог приобрести по 1/3 части от наследства. Если перевести это в денежный эквивалент, то получится 300 тыс. руб. Недееспособный сын женщины считается по закону наследником обязательной доли. Исходя из этого, ему будет положена только 1/6 часть от собственности покойной.

Берется 4 млн 200 тыс. руб. и умножается на 1/6, получается сумма 700 тыс. руб. Учитывая тот факт, что сыну причитается 300 тыс. руб. от дачи, из наследства, указанного в завещании, выделяется еще 400 тыс. руб. По итогу выходит, что сын получает 1/2 наследства, а муж и дочь получают по 1/4 части.

Самое правильное решение в любой ситуации – обратиться к юристу или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.

Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела.

Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса – любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть.

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово – за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.

  • Статья 1118. Общие положения
  • Статья 1119. Свобода завещания
  • Статья 1120. Право завещать любое имущество
  • Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании
  • Статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе
  • Статья 1123. Тайна завещания
  • Статья 1124. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания
  • Статья 1125. Нотариально удостоверенное завещание
  • Статья 1126. Закрытое завещание
  • Статья 1127. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям
  • Статья 1128. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках
  • Статья 1129. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах
  • Статья 1130. Отмена и изменение завещания
  • Статья 1131. Недействительность завещания
  • Статья 1132. Толкование завещания
  • Статья 1133. Исполнение завещания
  • Статья 1134. Исполнитель завещания
  • Статья 1135. Полномочия исполнителя завещания
  • Статья 1136. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания
  • Статья 1137. Завещательный отказ
  • Статья 1138. Исполнение завещательного отказа
  • Статья 1139. Завещательное возложение
  • Статья 1140. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение

в пределах одного календарного дня. Предположим, супруги погибают в авиакатастрофе. При этом и у жены, и у мужа разный круг наследников (и у жены, и у мужа есть дети от другого брака). Жена умирает в 0.50, а муж спустя 5 часов — в 5.50. Унаследует ли муж имущество умершей ранее жены? Ведь от этого зависит размер наследственной массы пережившего супруга.

В силу ст.330 ГПК РСФСР неправильное применение или толкование норм материального права, существенное нарушение норм процессуального права, повлекшее вынесение незаконного решения, определения, постановления суда, являются основаниями к отмене судебных постановлений в надзорном порядке. При таких обстоятельствах постановление президиума краевого суда подлежит отмене, а судебные решения первой и кассационной инстанций — оставлению без изменения.

Решение обозначенной проблемы вытекает из правила п.2 ст.1114 ГК РФ, в соответствии с которой, граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Однако п.2 ст.1114 не разрешает всю глубину обозначенной проблемы, так в практике зачастую возникает вопрос: как правильно определить день открытия наследства наследника и наследодателя, если наследодатель умер в 1 час. 15 мин. 27.03.2003 в г. Хабаровске, а наследник умер в 23 часа в г.Москве? К сожалению, разницу во времени, связанную с множеством географических поясов нашей обширной страны, ст.1114 не учитывает. Поэтому судьям приходится решать данный вопрос исходя из учета конкретных обстоятельств дела.

При возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет большое значение понятие место открытия наследства.

Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон в ст.20 ГК РФ четко определяет, что местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, место открытия наследства является место нахождения входящих в состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или наиболее ценной части.

Согласно ст. 1115 ГК РФ, ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Ценность имущества имеет относительный характер и определяется не только из рыночной цены, но и из самого места расположения имущества, особенно это касается недвижимости. Ценность имущества с учетом рыночной стоимости будет устанавливаться с позиции денежной стоимости на момент открытия наследства. Момент открытия наследства с учетом рыночной стоимости может быть выгодным или менее выгодным в денежном выражении. Все будет зависеть от конкретной экономико-правовой обстановки в обществе. Законодательством не уточняется, в каком отношении, в каком понимании надо учитывать наибольшую ценность. Ценность имущества может быть материальной, когда оценивается в денежном выражении, а может иметь характер культурных ценностей.

Не менее важное значение имеет место открытия наследства, так как именно по месту открытия наследства подается заявление о принятии наследства или об отказе от него нотариусу или уполномоченному должностному лицу (ст. 1153, 1159 соответственно); принимаются меры по охране наследственного имущества и управлению им (ст. 1171), а также определяется право, какой страны должно применяться, если наследодатель или принадлежавшее ему имущество находились за пределами России.

При указании на место открытия наследства в законодательстве идет речь о разных местах. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Например, если российский гражданин находился в зарубежной командировке и там умер, то местом открытия наследства будет постоянное место жительства в Российской Федерации. В ст. 20 ГК РФ указано, что местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, в ст. 264 ГПК РФ указано, что место открытия наследства устанавливается судом в порядке особого производства. Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя (ст. 266 ГПК РФ).

Документом, подтверждающим место открытия наследства, может быть справка жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или справка с места работы умершего о месте его жительства. При отсутствии вышеназванных документов место открытия наследства может быть подтверждено вступившим в законную силу решением суда о его установлении.

Статья 1146. Наследование по праву представления

1. Доля наследника по закону. умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем. переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях. предусмотренных пунктом 2 статьи 1142. пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса. и делится между ними поровну.

Жэк права и обязанности — права и обязанности Previous post:

Мой отец умер раньше бабушки на месяц, при этом бабушка болела и не была в сознании (альцгеймер) изменить завещание, по которому квартира переходит моему отцу.

Осталось двое детей и жена, а также у отца двое детей от предыдущего брака.

Имеет ли силу завещание? Какой порядок наследования в данной ситуации?

29 Февраля 2016, 11:40 Дмитрий, г. Омск

г. Нижний Новгород

Верховный суд РФ в п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2011 года в процессе системного толкования норм Гражданского кодекса РФ о наследовании (статьи 1117, 1161, 1158) указал на то, что если имеет место смерть наследника по завещанию имущества, то доля наследника, которая полагалась бы ему, распределяется между наследниками по закону. Происходит это потому, что умерший наследник не может принять наследство в результате собственной смерти. Имущество в этом случае признается незавещанным. При этом наследники лица, которое было указано в завещании, не претендуют на получение доли наследства умершего лица за исключением случаев, в которых составляется завещание в подназначением наследник в особом порядке (согласно статье 1121 ГК РФ).

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Статьей 1217 ГК предусмотрено, что наследование осуществляется по завещанию или по закону. При этом наследование по закону возможно только в том случае, если оно не изменено завещанием наследодателя (ст. 1223 ГК). Таким образом, наследодатель в завещании может самостоятельно определить, кто будет его наследником, а кто нет. Но, не все так просто.

По общему правилу круг наследников гражданина, умершего до 1 марта 2002 года должен был бы определяться по закону, действовавшему на день его смерти (т.е. по старому ГК РСФСР), но с 1 марта 2002 года круг наследников существенно расширился и вводный закон устанавливает устанавливает изъятия из этого общего правила, расширяющие права граждан.

В случае смерти наследодателя до 1 марта 2002 года круг наследников по закону определяется в соответствии с новым законодательством в следующих случаях (ст.6 Федерального закона от 26 ноября 2001 года N 147-ФЗ):

  • если срок принятия наследства не истек до 1 марта 2002 года,
  • если указанный срок истек, но до 1 марта 2002 года наследство не было принято никем из наследников и наследство еще не перешло государству.

Если таковых наследников нет, либо если никто из них не имеет права наследовать, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, то наследство признается выморочным и переходит Российской Федерации.

Таким образом, если имеются наследники 5-7 очередей, то они вправе принять наследство после наследодателя, умершего до 1 марта 2002 года, но сделать это нужно только до 1 сентября 2002 года. При этом заметим, что принять наследство можно двумя способами — нотариально или фактически. Так что если наследник не обратился к нотариусу до 1 сентября 2002 года, но принял до этого времени наследство фактически, то он вправе обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство и позже, — подробнее см. Фактическое принятие наследства.

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)». Принят Государственной Думой 1 ноября 2001 года, N 146-ФЗ от 26.11.2001 (Список изменяющих документов)
Статья 1127. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям

1. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других медицинских организаций, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов (в ред. Федерального закона от 28 марта 2017 г. N 39-ФЗ — Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 14, ст. 1998);

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз (в ред. Федерального закона от 5 июня 2012 г. N 51-ФЗ — Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 24, ст. 3068);

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.

В остальном к такому завещанию соответственно применяются правила статей 1124 и 1125 настоящего Кодекса.

3.

Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу (в ред. Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 54-ФЗ — Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1939).

4. Если в каком-либо из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.

5. Совместное завещание супругов и наследственный договор не могут быть удостоверены в порядке, предусмотренном настоящей статьей (пункт 5 введен Федеральным законом от 19 июля 2018 г. N 217-ФЗ — Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4552, вступает в силу с 1 июня 2019 года).

Пункт 2 ст. 1127 ГК РФ содержит сведения о необходимости подписания завещателем документа, который приравнивается к нотариально удостоверенному завещанию.

Подписание должно быть произведено только в присутствии свидетеля, а также лица, имеющего право на удостоверение документа.

Прочие условия оформления завещания соответствуют ст. 1124 и ст. 1125 ГК РФ.

Пунктом 4 предусмотрено предоставление завещателю возможности обратиться к нотариусу. Лицо, имеющее право на удостоверение завещания, не должно препятствовать такому желанию гражданина и принять разумные меры к тому, чтобы удовлетворить его требования.

Если завещатель не настаивает на приглашении нотариуса, законом не предусмотрено наказаний за то, что он не будет вызван по инициативе должностных лиц и руководителей места пребывания завещателя (капитана корабля, главного врача больницы, начальника места лишения свободы и т.д.).

Завещания, которые приравнены к нотариально удостоверенным, и лица, имеющие право на их удостоверение, перечислены в п. 1 ст. 1127 ГК РФ. К ним относятся следующие:

  • Документы, оформленные во время плавания на судах под российским флагом. Удостоверить завещание пассажира или члена экипажа корабля может его капитан. Об этом также говорит ст. 70 Кодекса торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 года.
  • Документы, удостоверенные главными врачами, заместителями или дежурными врачами медицинских учреждений, в которых пребывают завещатели. Также право на удостоверение завещания имеют начальники медицинских учреждений и домов инвалидов и престарелых.
  • Документы, которые были удостоверены начальниками полевых баз, исследовательских станций, экспедиций.
  • Завещания, оставленные гражданскими лицами, находящимися в местах расположения воинских соединений, а также военнослужащими. Они могут быть удостоверены командующими соответствующих частей.
  • Завещания, оставленные лицами, которые находятся в местах лишения свободы. Документ удостоверяется начальником мест лишения свободы (колоний, тюрем и т.д.).

После того как лицо, имеющее право на удостоверение завещаний в случаях, когда нет возможности обратиться к нотариусу, ознакомится и заверит документ, оно должно принять меры, чтобы доставить его в нотариальный орган.

Если известен адрес места регистрации завещателя, документ отправляется в нотариальный орган, действующий в том районе. В случаях, когда адрес неизвестен, завещание передается в федеральные органы, занимающиеся осуществлением функций по контролю в сфере нотариата.

Специалисты на основании имеющихся данных определяют нотариуса, работающего по месту жительства наследодателя, и направляют ему полученные документы.

Пример Один из пассажиров корабля, совершавшего под российским флагом рейс во Владивосток, почувствовал себя плохо и составил завещание, которое было заверено капитаном судна. К моменту прибытия в порт пассажир находился при смерти и впоследствии скончался. У капитана имелись данные о месте его регистрации, однако ему не удалось вовремя отправить завещание по почте, и нотариус получил его только через месяц после смерти наследодателя.

Согласно завещанию, основная часть наследства перешла к лицу, которое не было включено в старое завещание, хранившееся до этого у нотариуса. Поскольку документ был составлен и удостоверен без нарушения правил, именно на его основании впоследствии произведена выдача свидетельств о праве на наследство.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *