Открытие и вступление в наследство в римском праве

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Открытие и вступление в наследство в римском праве». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Понятие и виды наследования. Наследование – переход имущества, прав и обязанностей собственника в связи с его смертью к одному или нескольким другим лицам по закону или по завещанию. Наследство состояло из имущественных прав наследодателя, а семейные и личные права не наследовались.

«Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habueril» – «Наследование есть не что иное, как преемственность во всей совокупности прав, которые имел умерший» (D. 50. 17. 62). Эта фраза выражает идею универсального преемства, однако такое преемство возникло не сразу, оно вырабатывалась в долгом процессе исторического развития.

Открытие наследства в римском праве

Понятие наследования по завещанию. Завещание – одностороннее формальное гражданско-правовое распоряжение лица на случай его смерти, содержащее назначение наследника. Завещание – это односторонняя сделка, в которой выражалась воля завещателя о переходе после его смерти имущества другим лицам.

Для юридической силы завещания требовался ряд условий. Прежде всего необходимо было соблюсти форму завещания. По цивильному праву воля завещателя должна быть выражена или в народном собрании, или путем обряда ма н ципации («посредством меди и весов»), или перед строем войска (завещание воина перед сражением). В поздний пери од империи стали применяться новые формы завещания, как публичные, так и частные. Публичные завещания сводились к занесению завещания в протокол суда, либо в протокол магистрата, либо к передаче письменно оформленного завещания в императорскую канцелярию. Частные завещания оформлялись в присутствии семи свидетелей. Они могли быть как письменными, так и устными. Существовала специальная форма завещания, оформляемая слепыми. Она требовала нотариального заверения.

Для действительности завещания требовалось, чтобы завещатель обладал активной завещательной способностью (testamenti factio activa), а наследник – пассивной завещательной способностью (testamenti factio passiva).

Активной завещательной способностью не обладали малолетние (лица женского пола моложе 12 лет и лица мужского пола моложе 14 лет), душевнобольные, расточители, подвластные, рабы, лица, осужденные за некоторые государственные преступления, и глухонемые. Женщины вначале не пользовались активной завещательной способностью. Однако со II в. н. э. они получили право завещать имущество с согласия опекуна. После прекращения опеки женщины получили право завещать имущество.

Наследование по закону наступало в случае, если умерший не оставил после себя завещания, в случае недействительности завещания или в случае отказа наследников по завещанию принять наследство. Условием открытия наследства для наследования его по закону являлось окончательное выяснение вопроса о том, что наследование по завещанию не на ступит. Поэтому наследование по закону не открывалось, пока призванный по завещанию наследник не решал, примет ли он на следство или нет. Когда выяснялось, что наследование по завещанию не наступит, то к наследству призывался ближайший наследник по закону, которым считается тот, кто оказывается на первом месте в установленном законом порядке наследников по закону в момент открытия наследства.

Если ближайший наследник по закону не примет наследства, то наследство открывалось следующему за ним по порядку наследнику по закону. Порядок, в котором должны призываться наследники по закону, был различен в разные эпохи развития римского права. Это связано с общим постепенным перестроением семьи и родства, с постепенной эволюцией от старого агнатического принципа к когнатическому.

Наследование по Законам XII таблиц. В Древнем Риме порядок наследования по закону основывался на агнатическом родстве. Завещание, хотя и возможное для составления, оформлялось редко. Законы XII таблиц определили порядок наследова ния следующим образом: «si intestate moritur moritur cui sum heres nee ascit, agnatus proximus familiam habeto. si agnatus nee escit, gentilies familiam habendo» – «Если кто-либо умрет без завещания и при отсутствии наследников разряда sui, пусть примет наследство ближайший агнат. Если нет и агнатов, наследство достается членам рода» (Законы XII таблиц, 5-я таблица).

Таким образом, наследование по закону осуществлялось согласно степеням родства:

1-я очередь наследования по закону – подвластные, жившие вместе с главой семьи, которые в момент его смерти из лиц, находящихся в «чужой» власти становились правоспособными лицами (дети, внуки от умерших детей и т. п.);

2-я очередь (при отсутствии первой очереди) – ближайшие агнатские родственники;

3-я очередь – члены одного с наследодателем рода (gentiles). Непринятие наследства самой первой из имеющихся очередью сразу делало наследство «лежачим» (при отказе от наследства 1-й очереди 2-я не получала ничего).

Наследование по преторскому праву. Преторское право изменило порядок наследования в связи с тем, что к концу республики римское общество переросло патриархальный агнатический уклад наследования. Потребовались новые существенные изменения в регулировании наследственных отношений. Возникшую проблему разрешила преторская фикция (bonorum possessio), согласно которой если претор призывал к наследованию лиц, не являвшихся наследниками по гражданскому праву, и предоставлял им право владения имуществом наследодателя, то они признавались наследниками.

В основном изменения по сравнению с цивильным правом заключались в следующем:

1) претор установил, что в случае непринятия наследства ближайшим наследником по закону оно должно открываться следующему за ним по порядку;

2) претор впервые придал значение при наследовании наряду с агнатическим родством и когнатическому, а также институту брака. В течение императорского времени законодательство все более расширяет значение когнатического родства при наследовании. Очередность наследования становится следующей:

1-я очередь (unde liberi). В эту категорию входили дети наследодателя, как легитимные, так и приемные, а также отданные им в усыновление, если к моменту смерти наследодателя они были освобождены из-под власти усыновителя. Лица, освобожденные от власти главы семьи при его жизни, наследовали по правилам collatio bonorum emancipati (эман сипированные дети обязаны были при наследовании вносить в наследственную массу все свое имущество, которое и поступало в распределение между всеми наследниками в составе наследственной массы);

2-я очередь (unde legitimi). Если никто из 1-й очереди наследников не выразил свою волю наследовать, то следующими наследовали агнатические родственники наследодателя (unde legitimi);

3-я очередь (unde cognati). Кровные родственники до шестой степени включительно в виде исключения и до седьмой степени родства наследовали после двух предыдущих очередей. Именно в этой очереди наследуют дети после матери и мать после детей. Таким образом, впервые в наследовании признается роль кровного родства, хотя агнатическое и остается предпочтительным;

4-я очередь (unde vir et uxor). Переживший умершего супруг (муж после жены, жена после мужа) наследовал последним. Наследство становилось «лежачим» только при отсутствии или отказе от наследства всех очередей.

Наследование по праву Юстиниана. Законодательство периода империи продолжало тенденции преторского права: постепенное вытеснение агнатического родства когнатическим в качестве основания наследования. Ряд сенатских постановлений превратил в цивильное наследование предоставлявшуюся ранее претором матери после детей и детей после матери. Также расширяются права детей на наследование после родственников с материнской стороны. Несмотря на то что агнатическое родство имело все меньше значение, система наследования по закону была чрезвычайно запутана.

Легаты (завещательные отказы) – это такие распоряжение в завещании, по которым предоставлялись какие-либо выгоды другим людям за счет наследства. Эти люди стали называться легатариями. Легатарий мог рассчитывать лишь на часть активов наследства, а не на какую-нибудь долю наследства. Легатарий виндикационным иском требовал право на конкретную вещь или же предъявлял отдельный иск об исполнении воли завещателя и требовал что-либо от наследника. Если легатарий умирает, не получив легата, то он переходит к наследникам легатария.

Виды легатов:

  • legatum per vindicationem устанавливал собственность легатария на определенную вещь в составе наследственной массы. Этот легат защищался виндикационным иском;
  • legatum per praeceptionem чаще всего считается разновидностью вин дикационного легата. По нему можно было отказывать только имущество наследодателя;
  • legatum per damnationem обязывал наследника передать легатарию определенную вещь, но никаких вещных прав на полученную вещь у него не возникало. Вещь могла быть истребована легатарием при помощи actio ex testamento;
  • разновидностью этого легата был legatum sinendi modo, предметом которого могли быть вещи как наследодателя, так и наследника и даже третьих лиц.

Приобретение легата происходило в два этапа:

  1. в момент смерти наследодателя происходило закрепление легата за легатарием;
  2. с момента вступления наследника в права наследства легатарий мог требовать получения оговоренной в завещании вещи через виндикационный (собственнический) иск и иск об исполнении его права требования.

Легат мог быть отозван как вследствие отзыва завещания, так и вследствие отзыва самого легата (ademptio legati). Первоначально (по цивильному праву) считалось, что отзыв должен происходить формально, путем устного заявления об отзыве, в дальнейшем также стал признаваться неформальный отзыв (например, отчуждение завещателем вещи, что несовместимо с ее последующим оставлением легатарию).

Легат признавался ничтожным по Катонову правилу (regula Catoniana), согласно которому легат считался ничтожным, если был таковым в момент составления завещания, даже если к открытию наследства причина ничтожности уже не существует.

Ограничения на легаты были введены уже в период принципата, до этого никаких ограничений не было. Для того чтобы защитить наследников от легатов, в начале было введено суммовое ограничение в 250 сестерциев а позднее наследник при наличии легатов оставлял себе четверть наследуемого имущества (фальцидиева четверть).

Фидеикомиссы (в переводе «порученное совести») – это устные или письменные просьбы или рекомендации по выполнению какого-либо поручения или предоставление какому-либо лицу части наследства, с которыми наследодатель обращался к наследнику. Такие просьбы нередко делались в завещании, составленном без соблюдения должной формы, или в обычном завещании, но адресованные наследникам по закону. Следует заметить, что в отличие от обычного легата, по которому передавалась определенная вещь, по фидеикомиссу передавалась часть наследства.

В республиканский период отсутствовала защита фидеикомиссов, и наследник сам решал передавать или не передавать часть наследства. Исковая защита фидеикомиссов появилась только в период принципата, они стали похожи на легаты.

В это же время возник универсальный фидеикомисс. Иногда случалось, что фидеикомисс получал большую часть наследства, а все долги и часть имущества оставались у наследника. Чтобы избежать такой несправедливости, было введено правило, по которому наследник оставлял себе четверть наследства, а долю наследства вместе с частью долгов получал фидеикомисс. Так возник порядок «универсального» преемства при долевом фидеикомиссе. При Юстиниане сингулярные фидеикомиссы были уравнены с легатами.

Дарение в случае смерти (donatio mortis causa) – это особый вид до говора, заключаемого между дарителем и одаряемым. Он заключался в том, что даритель дарил какую-то вещь, но в случае, если оставался жив после какого-то события или переживал одаряемого, мог забрать ее обратно. Такое дарение обычно осуществлялось перед войной, битвой, путешествием по морю, т. е. в тех случаях, когда опасность не остаться в живых была существенной.

Право Юстиниана объединило фидеикомисс, легат и дарение в случае смерти.

Процесс перехода имущества умершего к наследникам состоит из двух стадий: открытия наследства и его принятия.

Открытие наследства по римскому праву допускалось только в имуществе умершего физического лица.

Однако не всякое лицо способно было быть наследодателем и наследником.

Наследодателем признавалось лицо, которое при жизни могло быть носителем наследственных прав и обязанностей лицо, способное иметь активное имущество.

В древнейшем праве рабы и даже подвластные дети не могли быть наследодателями.

В позднейшем праве запрет распространяется уже только на частных рабов, поскольку и подвластные дети, и общественные рабы получили право на пекулий.

Не могло быть наследодателем юридическое лицо.

Наследство не открывалось после римлянина, подвергнутого наказанию за преступление в виде capitis deminutio media.

После смерти перегринов наследование открывалось по праву их государства.

Наследником (heres) могло быть как физическое, так и юридическое лицо, которому переходило наследство умершего.

Наследниками могли быть даже рабы, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти дети. Наследников могло быть несколько, и они назывались сонаследниками.

Не могли быть наследниками:

перегрины и римляне, подвергнутые capitis deminutio media

дети государственных преступников, вероотступники, еретики

вдова, нарушившая траурный год

родственники малолетнего, не испросившие ему опекуна.

Момент призвания к наследству (момент открытия наследства) не всегда одинаков.

Обычно это момент смерти наследодателя — в случае наследования определенным лицом по закону или по завещанию.

В других случаях момент призвания к наследству наступает позже, например:

если наследник по завещанию назначен под условием — по наступлению этого условия

наследник зачат, но не рожден — с рождением.

Чтобы приобрести наследство, стать обладателем наследственного имущества, следовало вступить в наследство.

В римском праве различали две категории наследников: необходимые и добровольные, или посторонние.

Если собственник не оставил завещание, которым определена судьба принадлежащего ему имущества, на случай его смерти, то это имущество переходило к лицам, указанным в Законах XII таблиц. Наследование по закону происходило всякий раз, когда из-за отсутствия завещания оно всецело определялось порядком, закрепленным в нормах действующего права.

Наследниками по закону признавались лица, состоявшие в родстве с наследодателем.

Римляне различали агнатское родство, основанное на общей подвластности, и когнатское родство, основаное на общности по кровному происхождению. По мере разрушения патриархальных связей агнатское родство всё более вытесняется когнатским, а впоследствии и вовсе выходит из употребления.

Цивильное право подразделяло законных наследников на три очереди:

1) свои наследники, которые входили в семью родственников, а получив наследство, продолжали обладать имуществом, которое и раньше было в сфере данной семьи. Своими считались наследники, становившиеся в результате смерти наследодателя юридически самостоятельными лицами

2) агнаты – это лица, которые в прошлом были связаны с наследодателем отношениями подвластности. Если имелось несколько агнатов, то к наследованию призывался ближайший, то есть стоявший в кровном отношении к умершему ближе, чем прочие агнаты

3) когнаты, то есть кровные родственники умершего, а также бывший родственник вольноотпущенника в качестве его патрона. Как и во второй очереди, ближайший когнат вытеснял более отдаленного.

Аналогичных начал придерживалось и преторское право, хотя соотношение между агнатским и когнатским ему меняется в пользу родства когнатского.

Претор различает уже не три, а четыре очереди законных наследников:

1) свои наследники, а также дети наследодателя, даже вышедшие из-под его власти как эмансипированные или в установленном порядке кем-либо усыновленные (если ко времени смерти наследодателя они стали юридически самостоятельны)

2) патроны умершего вольноотпущенника, а также все агнаты с вытеснением из них более отдаленных

3) все кровные родственники наследодателя, не далее шестой степени родства

4) переживший наследодателя супруг (в случае брака).

В Новеллах Юстиниана вообще не упоминается об агнатских родственниках, зато выделяются пять очередей законных наследников из числа когнатских родственников:

1) все нисходящие родственники умершего

2) все восходящие родственники, а также родные братья и сестры (с условием, что близкие родственники устраняют от наследования родственников отдаленных

3) неполнородные братья и сестры умершего, то есть имевшего с наследодателем общего отца при разных матерях или общую мать, при разных отцах

4) все прочие кровные родственники без каких-либо ограничений

5) переживший супруг.

Под открытием наследства понимается наступление фактов, ввиду которых принадлежавшее собственнику имущество становится наследственным и может быть принято лицами, для которых оно в этом качестве предназначено.

Нормы Римского права связывали открытие наследства со смертью наследодателя. Однако переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.

Все наследники подразделяются на две категории:

1) свои наследники, то есть проживавшие с наследодателем до момента его смерти. Переход к ним имущества означал оставление этого имущества в той же семье. В связи с этим закон исключал возможность отказа от этого наследства

2) все прочие наследники. Они именовались внешними и посторонними, так как они находились вне подвластности наследодателя и не образовывали совместно с ним единой семьи. Поскольку переход наследства к наследникам этой категории выводил имущество за пределы данной семьи, закон обязывал их к принятию наследства.

Претор признавал наследников принявшими наследство, если они обращались с просьбой о вводе их во владение наследственным имуществом. Уложение Юстиниана для принятия наследства считало достаточным простое заявление воли, совершенное путем подачи магистрату соответствующего письменного заявления.

Наследник считался принципиально ответственным за долги наследства неограниченно, как за свои собственные. Избежать этого он мог только посредством непринятия наследства, если его пассив превышает актив. В праве Юстиниана было установлено, что если наследник не позднее трёх месяцев после открытия наследства произведет опись и оценку наследуемого имущества, то ответственность наследника по долгам наследства ограничивается размерами актива наследства. При этом принятие наследства приводило к слиянию имущественных масс наследника и наследодателя, теперь кредиторы как наследника, так и наследодателя могли искать удовлетворение из всего объединенного имущества.

Следствием приобретения наследства было также погашение взаимных обязательств, существовавших между наследником и наследодателем, и прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на имущество наследника или наоборот.

Процесс перехода имущества умершего к наследникам состоит из двух стадий: открытия наследства и его принятия.

Открытие наследства по римскому праву допускалось только в имуществе умершего физического лица.

Однако не всякое лицо способно было быть наследодателем и наследником.

Наследодателем признавалось лицо, которое при жизни могло быть носителем наследственных прав и обязанностей; лицо, способное иметь активное имущество.

В древнейшем праве рабы и даже подвластные дети не могли быть наследодателями.

В позднейшем праве запрет распространяется уже только на частных рабов, поскольку и подвластные дети, и общественные рабы получили право на пекулий.

Не могло быть наследодателем юридическое лицо.

Наследство не открывалось после римлянина, подвергнутого наказанию за преступление в виде capitisdeminutiomedia.

После смерти перегринов наследование открывалось по праву их государства.

По juscivile срока для принятия наследства не существовало. Однако он мог быть определен в завещании.

Если такое указание отсутствовало, кредиторы имели право вызвать наследника в суд для ответа, будет он принимать его или нет. Если он отказывался отвечать, кредитор мог потребовать открытия конкурса над наследством. Претор устанавливал срок для размышления в 100 дней для ответа. Если лицо не приняло наследство в 100 дней, то оно признавалось отказавшимся от него. По праву Юстиниана молчание наследника рассматривалось как принятие наследства.

Порядок приобретения bоnorumpossessio (преторское наследование) иной. Приобретение происходит через испрашивание у претора. Поэтому эта форма может быть только добровольной, в связи с чем здесь не могло быть необходимого наследования. Испрашивать bonorumpossessio можно было в течение одного года со времени открытия наследства нисходящим и восходящим наследникам, другим наследникам — в течение 100 дней.

Допускался отказ от наследства, вступление в которое еще не произошло. Оно не осуществлялось в какой-то торжественной форме (можно было в явной или молчаливой форме). После отказа нельзя было принять наследство. Но для лиц моложе 25 лет допускалась реституция.

С момента открытия наследства и до его принятия добровольными наследниками проходил определенный период времени. В течение этого периода времени наследственное имущество не имеет видимого хозяина. Наследство в это время называется лежачим. По древнему праву оно считалось бесхозяйным. Его мог присвоить себе любой, и это не считалось кражей. Провладев им один год, лицо, захватившее наследство, становилось его собственником. Но в период империи по требованию наследников вещи подлежали возврату, а позже расхищение наследства стало признаваться преступлением.

Постепенно в римском праве сложилось понятие наследственной трансмиссии, которая заключалась в переходе права наследования к наследникам лица, призванного к наследованию, но не успевшего принять его ввиду смерти в течение одного года с момента, когда наследнику стало известно об открытии наследства.

88. Последствия принятия наследства

Завещание может не иметь силы с самого начала (ничтожное) или потерять ее впоследствии.

Завещание ничтожно, если:

— завещатель не имел активной завещательной способности;

— не соблюдена форма завещания;

— нет действительного назначения наследника.

Завещание оспоримо, если оно составлено под влиянием обмана, принуждения, заблуждения.

Первоначально действительное завещание может затем потерять силу:

— в случае отмены завещателем завещания;

— если завещатель в силу capitisdeminutio потеряет активную завещательную способность по совершении завещания;

— если все назначенные наследники утратят пассивную завещательную способность, или умрут раньше завещателя, или не примут наследства по завещанию;

— при нарушении интересов необходимых наследников.

Необходимое наследование (вопреки завещанию).

Необходимое наследование ограничивает свободу завещания в интересах определенного круга лиц, особенно близких к завещателю (дети, родители). Произошло это не сразу, так как первоначально в древнюю эпоху завещатель пользовался неограниченной свободой распоряжаться наследственным имуществом. Со временем завещатель должен был или назначить непосредственно подвластных лиц наследниками, или открыто лишить их наследства. Просто обойти их молчанием он не мог. Однако на завещателя не была возложена обязанность оставить им какую-либо часть своего имущества. Эти ограничения свободы завещаний формальные. Они были созданы цивильным правом и затем расширены преторским эдиктом. Однако эти ограничения не давали реальных гарантий для невозможности лишения наследства.

Материальные ограничения свободы завещания были созданы в практике центумвирального суда. Согласно этим ограничениям правомочными стали считаться только те завещания, в которых завещатель должен был завещать ближайшим родственникам хотя бы 1/4 часть того, что они наследовали бы по закону (нисходящие когнаты, восходящие, полнородные и единокровные братья и сестры с некоторым ограничением).

Этим лицам давался иск для осуществления права на необходимую долю — querellainofficiositestamenti. При этом предполагали, исходили из фикции о том, что завещатель сумасшедший.

Юстиниан завершил оформление института материально необходимого наследственного права. Это закреплено в Новеллах 115 и 18. Также были установлены основания, по которым завещатель мог исключать из наследования необходимых наследников.

Необходимая доля была увеличена до 1/2 всего наследства, которое причиталось бы каждому наследнику по закону, если эта доля была меньше 1/4 всего наследства, и до 1/3, если эта доля была больше.

Легаты (legatа) и фидеикомиссы (fideicommissа). Дарение в случае смерти Флорентин так определял понятие легата: «Легат — это умаление наследства, посредством которого завещатель желает обратить в пользу третьего лица что-либо из того, что в совокупности будет принадлежать наследнику» (D. 30.116). Модестин указывал: «Завещательный отказ (легат) — это дарение, оставленное по завещанию» (D.31.36).

Легат (завещательный отказ) — это распоряжение завещателя наследнику о выдаче из полученной наследственной массы денежных сумм или вещей или о выполнении и определенных действий в пользу третьих лиц (легатарии).

Различали четыре вида легатов (Гай 2.192):

— отказ посредством виндикации, при котором легатарий получал предмет легата в собственность (чаще всего в момент принятия наследства наследниками), в связи с чем он получал виндикационный иск;

— отказ посредством дамнации или посредством присуждения к выдаче вещи (принадлежащей даже другому лицу), при котором легатарий получал какую-либо вещь, но не в собственность или по другому виду вещного права; в связи с чем легатарий приобретал личное право против наследника;

— отказ способом дозволения: наследник был обязан не препятствовать легатарию самому взять и унести отказанную ему вещь наследодателя или наследника;

— отказ «посредством получения вещи наперед».

В Юстиниановом праве произошло слияние всех типов легатов в единый, а его — с фидеикомиссом. Легат мог быть признан недействительным по тем же основаниям, что и завещание, но и независимо от действительности завещания. Его можно было отозвать.

Фидеикомиссы появляются в императорское время. Они представляли собой неформальную просьбу наследодателя (завещателя) к наследнику или легатарию с тем, чтобы они что-то дали, исполнили или позволили чему-то свершиться в отношении выгодоприобретателя или федеикомиссария.

Предметом фидеикомисса могли быть отдельные вещи наследодателя, вещи третьих лиц, в виде исключения — все наследство.

Фидеикомисс мог устанавливаться по завещанию, по кодициллам.

В цивильном праве фидеикомиссарию не давался иск, т.е. он не имел исковой защиты, так как исполнение воли покойного предоставлялось добросовестности — никакого обязательства не порождало для обремененного просьбой (фидуциария). Защита стала допускаться при Августе с помощью cognatioextraordinaria.

В отличие от легата, фидеикомисс мог быть возложен как на наследника по завещанию, так и на наследника по закону. Фидеикомисс мог быть установлен до или после составления завещания. Первоначально для фидеикомиссов не было установлено соблюдения какой-либо формы, достаточно было даже простого кивка головы. На практике фидеикомисс оформляли в виде письма на имя наследника (codicillus). Кроме того, на случай возможного признания завещания недействительным к завещанию прибавляли просьбу рассматривать этот документ как кодицилл, обращенный к наследнику по закону.

Постепенно различия между легатами и фидеикомиссами сглаживаются. Юстиниан полностью объединил легаты и фидеикомиссы.

Поскольку неограниченная свобода отказов могла нарушить интересы наследника по завещанию, в период республики вводятся ограничения на размер легатов. Позже Законом Фальцидия (40 г. до н.э.) было установлено, что наследнику по завещанию должна остаться свободной хотя бы 1/4 часть наследства. Впоследствии это ограничение было распространено также на фидеикомиссы.

Donatiomortiscausa — есть дарение в случае, когда даритель умрет раньше одаряемого. Определение данного вида дарения содержится в Дигестах Юстиниана (Марциан, D. 39.6.I). В силу заключенного договора даритель мог потребовать подаренное назад в случае, если он переживет одаряемого или если избежит смерти. Если же даритель умирал раньше, то его наследники не имели права требовать возврата подаренного. Таким образом, дарение в случае смерти становится окончательным (исполняется) только после смерти дарителя раньше одаренного.

На этот договор ввиду некоторого его сходства с отказами распространялись ограничения, установленные для легатов (правила Фальцидиевой четверти и положение о действительности дарения в том случае, если наследства было достаточно для покрытия наследственных долгов, и др.).

Исторически наследование по закону возникло раньше наследства по завещанию. Первоначально имущество в случае смерти главы семьи переходило к его родственникам в силу сложившегося обычая.

Преемство по закону наступало в случае отсутствия или недействительности завещания.

На протяжении всей истории Рима система наследования без завещания менялась несколько раз.

Так, в древнем римском праве, согласно Законам XII Таблиц, порядок наследования по закону основывался на агнатском родстве. В Законах XII Таблиц было установлено три класса наследников (Таб. V.4).

Цивильное наследование по классам:

— свои (heredessui) — законные наследники, которые находились к моменту смерти наследодателя в его власти и после его смерти становились suiiuris (жена в браке cummanu, дети, усыновленные, внуки умерших сыновей). Внуки делят между собой ту часть наследства, которую получил бы их отец, если бы был жив (наследование по праву представления). Таким образом, наследство делится поколенно.

Наследование по праву представления заключается в том, что к наследованию призывались лица, являвшиеся наследниками лица, умершего раньше своего наследодателя.

Они наследуют ту долю, которую получил бы он, если бы был жив:

— ближайшие агнаты (agnatusproximus);

— члены одного с наследодателем рода (gentiles).

Второй класс наследников призывался к наследованию при отсутствии suiheredes.

Призывался ближайший агнат. Если же было несколько агнатов одинаковой степени родства, наследство между ними делилось поровну (поголовное наследование). Дальнейшая степень родства устранялась ближайшей. Если не было наследников второй степени агнатского бокового родства (братья, сестры, мать, если она состояла с отцом покойного в браке cummanu), то призывалась третья и т.д. Таким образом, не допускалось наследование родственниками разных степеней.

Если ближайший агнат не принял наследство, то оно не переходило следующему по родству агнату. Наследство в этом случае считалось выморочным, а в древнейшее время — бесхозяйным.

Члены рода наследовали только при отсутствии наследников первого и второго классов. К концу республики этот класс исчез.

Между призванными наследниками имущество делилось поровну.

Преторская система (bonorumpossessiointestati) была закреплена преторским эдиктом Адриана, смешав агнатов и когнатов, который устанавливал четыре класса наследников:

— undeliberi — все цивильные suiумершего, эмансипированные дети и отданные в усыновление;

— undelegitimi — законные наследники: sui (но без эмансипированных) и агнаты;

— undecognati — кровные родственники до шестой степени включительно, некоторые седьмой степени родства;

— viretuxor — переживший супруг (жена или муж).

Наследники последующей очереди призывались к наследованию только в случае отсутствия лиц предыдущей.

Наследники второго класса призывались в том случае, если не было undeliberi или если никто из них не попросил себе bonorumpossessio в установленный срок. Ближайший по степени родства агнат наследовал в том случае, если не было sui.

Sui в третьем классе призываются в третий раз, эмансипированные — во второй.

Ближайшая степень родства устраняет наследование дальнейшей. Родственники одной степени наследуют поголовно.

Четвертый класс призывался к наследованию, если не было родственников предыдущих классов.

Реформы императорского законодательства были направлены на усиление наследственных прав когнатов. При Адриане был издан Тертуллианов сенатус-консульт, по которому женщине, имеющей jusliberоrum, было предоставлено цивильное наследственное право после ее детей. Мать стала призываться в классе undelegitimi.

При Марке Аврелии и КоммодеОрфициевсенатус-консульт 178 г. н.э. предоставил такое же наследственное право в классе legitimi детям после матери с преимуществом перед всеми ее когнатами.

Права детей на наследование после родственников по материнской линии расширяются законами Валентиниана, Феодосия и Аркадия. Юстиниан издает ряд указов, расширяя наследственные права женщин.

В конечном итоге система наследования без завещания приобрела сложный и запутанный вид.

Юстиниан новеллами 118 (543 г.) и 127 (548 г.) создал новый порядок наследования.

Юстиниановская система наследования включала в себя четыре класса наследников:

— десценденты, т.е. нисходящие родственники умершего с правом представления (сыновья, дочери, внуки умерших детей и т.д.);

— ближайшие по степени родства асценденты, т.е. восходящие родственники умершего (отец, мать, дед, бабка и т.д.), и полнородные братья и сестры, дети умерших полнородных братьев и сестер по праву представления. Если наследовали только асценденты, то наследство делилось по линиям: одна половина — асцендентам с отцовской стороны, другая — асцендентам с материнской стороны;

— неполнородные братья и сестры и их дети по праву представления;

— остальные боковые родственники.

Ближайшая степень отстраняет дальнейшую.

Переживший супруг призывался к наследованию в последнем классе и только в том случае, если не было самых отдаленных родственников. Бедная вдова имела право на 1/4 часть наследства, но не более 100 фунтов золотом.

Если никого из наследников не было, имущество становилось выморочным.

Понятие наследования определяется как сумма всех прав на имущество умершего гражданина и его обязанностей, переходящая к наследникам.

Гражданский кодекс РФ (в дальнейшем по тексту — ГК РФ) процедуре передаче прав и обязанностей от умершего к наследникам посвятил главу. В ней законодателем закреплено понятие наследства, основания возникновения права на наследственное имущество, юридические факты, влекущие за собой значимые последствия, имущество, которое признается и считается наследственной массой и которое наследодатели могут получить в порядке наследования, детально закреплена процедура получения и оформления прав собственности в порядке наследования, а также документы, которые необходимо предоставить в случаях возникновения различных споров, связанных с наследованием, в том числе, при установлении места открытия наследства.

Открытие наследства — это юридический факт, порядок, в соответствии с которым лица, могут заявить о правах на имущество гражданина. Переходу права от наследодателя к наследникам предшествует факт смерти гражданина. Смерть гражданина подтверждается свидетельством о смерти. В качестве основания выдачи свидетельства служит врачебная справка о смерти, в которой прописывается значимый факт – дата смерти.

Свидетельство о смерти – это документ, с которого начинается наследственное дело у нотариуса и с момента выдачи которого связывается вся процедура оформления наследства.

Гражданин, не объявляющийся в месте жительства длительный срок, может судом быть признан умершим. В данном случае датой смерти гражданина считается дата вступления решения в силу.

С момента смерти гражданина ГК РФ связывается время открытия наследства. Момент открытия наследства и время открытия наследства – понятия тождественные. Именно в день открытия наследства у правопреемников возникает право на наследство и именно с такого дня начинается процедура наследования. Если наследник умер после открытия наследства, право наследования его доли переходит к его наследникам.

Открытие и принятие наследства происходит в следующем порядке:
Наследники, узнав об открытии наследства, т.е. о смерти гражданина, для оформления прав согласно закону РФ обращаются к нотариусу, написав заявление, которым выражают согласие на принятие наследства.
Форма заявления разрабатывается нотариусом самостоятельно, и его бланк выдается наследнику для заполнения. Заявление признается фактом, имеющим правовое значение, подтверждающим волю наследника о согласии на получение наследства. Отсутствие такого волеизъявления влечет за собой последствия в виде отказа нотариуса в совершении действий по выдаче свидетельства.

Наследник, постоянно проживающий с собственником имущества по день его смерти, считается фактически принявшим наследство. Ему для оформления прав нужно в течение 6 месяцев со дня открытия наследства получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство. В качестве основания для доказывания факта принятия наследства может быть подана справка о проживании или регистрации по месту заведения наследственного дела.

Документы для подтверждения факта в каждом случае индивидуальны и нотариус принимает решение в каждом случае отдельно. Кроме этого, могут быть признаны фактически вступившими в наследство наследники, которые оплатили долги наследодателя, получили за него денежные средства, сохранили или защитили наследственное имущество, вступили в управление или владение наследственным имуществом. В случае отказана нотариуса признать заявителя наследником, факт принятия наследства может быть оспорен в суде.

По закону, срок – это определенный период времени, в течение которого надлежит совершить определённые действия. В процедуре наследования срок дисциплинирует участников отношений, дает гарантии незыблемости права собственности, и его значение важно.
Ст.1154 ГК РФ указывает, что наследство принимается в срок 6 месяцев со дня открытия наследства, который считается с даты смерти лица. Заявление, выражающее волю наследника, нотариус принимает в течение этого периода. Принятие наследства по факту происходит в этот же срок и наследнику со дня открытия наследства нужно совершить действия, которые говорят о принятии имущества от умершего.

Считается, что такой срок достаточен, чтобы наследники умершего гражданина определились, получать им наследство или отказаться от него. Заявление, поданное после того, как срок истек, не признается и не подтверждает факт принятия наследства. Для защиты прав в такой ситуации наследнику надлежит обратиться с иском в суд. Если при разбирательстве будет признано, что срок пропущен по уважительной причине и имеются документы, подтверждающие это обстоятельство, государственный орган решением срок восстанавливает.

Согласно ГК РФ, место открытия наследства совпадает с адресом проживания умершего гражданина либо, при его отсутствии, местом расположения наибольшей доли имущества. Говоря иначе, местом открытия наследства является факт проживания наследодателя по определенному адресу либо факт нахождения имущества. Документы, подтверждающие проживание умершего и место открытия наследства, подаются одновременно со временем подачи заявления о принятии наследства.

Если место открытия наследства выявить нельзя, граждане вправе обратиться в суд, написав заявление об установлении места открытия наследства.

Значение и понятие места, открытия наследства признается в том, чтобы наследники могли подать заявление о принятии и выдаче свидетельства у одного нотариуса, нотариальная контора которого находится в одном округе.

При разрешении разногласий об установлении места открытия наследства, суд будет интересовать местонахождение имущества наследодателя и какие документы это подтверждают. Факт обращения всех наследников в одну контору, в которой находится нотариус, способствует оптимальной защите прав всех наследников.

Согласно ГК РФ существует два вида наследования:

  • по закону;
  • по завещанию.

По закону наследуется имущество, в отношении которого распоряжения от умершего гражданина не было. Наследники по закону наследуют имущество соответственно очереди, которых в РФ насчитывается восемь. К наследованию призываются наследники соответствующей очереди. При отсутствии наследников соответствующей очереди к наследованию призываются наследники следующей очереди. Факт принятия наследства подтверждается волеизъявлением правопреемника в виде подачи заявления, принимаемого нотариусом. Открытие наследства, порядок его принятия, основания получения, процедура оформления и регистрации прав одинакова, как для наследования по закону, так и для наследования по завещанию.
Документы, которые нужно подать для подтверждения имущественных прав наследодателя, от вида наследования не зависят. При наследовании как по закону, так и по завещанию, местом открытия наследства является также последнее место жительства умершего.

Наследование по завещанию осуществляется при наличии распоряжения собственника о судьбе имущества на день смерти. Открытие наследства, как по завещанию, так и по закону, возникает со дня смерти наследодателя. При принятии заявления нотариус в первую очередь проверяет наличие факта наследования по завещанию.
Срок для принятия наследства как по закону, так и по завещанию одинаков.

В РФ для подтверждения факта наличия права на наследство и оформления прав на него, нотариусу предоставляются следующие документы:

  • заявление о принятии наследства;
  • справка с места проживания наследодателя, если наследственное дело не было ранее открыто другими наследниками;
  • документы, которые удостоверяют личность наследника;
  • свидетельство о смерти, если наследственное дело не было ранее открыто другими наследниками;
  • документы, подтверждающие права наследодателя на имущество.

После подачи заявления о вступлении в наследство, подаётся заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Документы предоставляются в оригинале.
Из всего вышесказанного следует вывод, что открытие наследства происходит в момент смерти гражданина. Надлежащим образом установленный факт смерти признается основанием для открытия наследства. Факт признания гражданина умершим в судебном порядке влечет те же правовые последствия, что и факт смерти, установленный врачом.

Понятие наследования состоит в передаче наследственного имущества.

Юридически значимые факты смерти, принятия наследства, наличие документально подтвержденных прав на имущество наследодателя в юридической практике признается основанием для осуществления передачи прав.

90. Легаты и фидеикомиссы

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Вопросы и ответы юристов

В момент, когда смерть гражданина юридически оформлена соответствующими документами, происходит открытие наследства. Существует только два основания для его открытия:

  • Смерть гражданина (когда выдано соответствующее свидетельство);
  • Постановление суда о признании наследодателя умершим.

Для дальнейшего документооборота и для успешного разрешения возможных спорных ситуаций по факту открытия наследства важно точно определить время открытия наследства и место его открытия. Наследники имеют возможность прийти к нотариусу ради получения свидетельства о праве на наследство, либо ради отказа от него только туда, где наследство открыто, то есть по месту открытия наследства.

В ГК РФ определено: место открытия наследства это последнее место жительства усопшего. Таким местом может оказаться адрес постоянного или преимущественного проживания. Если речь идет о несовершеннолетнем младше 14 лет, либо о гражданине, находившемся под опекой, тогда таким местом будет признан адрес родителей или опекунов.

В ситуации, когда место жительства умершего неизвестно, или же он постоянно проживал за границей, но владел имуществом в России, тогда местом открытия наследства в РФ будет признано место нахождения этого имущества. Если же речь идет о нескольких местах нахождения имущества в РФ, тогда местом открытия наследства будет признан адрес недвижимого имущества. Если же неизвестно, какое имущество наследодателя более ценное, тогда местом открытия наследства будет признано по решению суда место проживания наследника.

Принятие наследства это необходимое условие его приобретения. Исключением из этого правила является переход выморочного имущества в собственность государства. По сути, принятие наследства это односторонняя сделка, суть которой исполнение последней воли покойного и волеизъявление наследника, заключающееся в принятии наследства или в отказе от него.

Примечательно, что в ст. 1152 ГК РФ содержится запрет принимать наследство с какими-либо условиями или оговорками со стороны наследника. То есть наследник может принять наследство безусловно и безоговорочно, а в противном случае, если какие-то оговорки или условия в текст заявления все-таки будут включены, тогда и оно будет признано недействительным, и выданные впоследствии свидетельства о праве на наследство.

Существует два способа принятия наследства:

  • Способ первый. Считается самым надежным и заключается в подаче наследником нотариусу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление подается по месту открытия наследства. Такое заявление можно подать лично или послать по почте, но тогда подпись заявителя должна быть заверена нотариально.
  • Способ второй. Второй способ заключается в выражении однозначным способом своего намерения принять наследство. Например, это может быть оплата долгов покойного. Однако, данный способ ненадежен, так как заинтересованные лица смогу при желании опровергнуть такую презумпцию в судебном порядке.

Помимо фактического принятия, наследство должно быть юридически оформлено за наследником. Для этого необходимо, чтобы нотариус выдал наследнику свидетельство о праве наследство на имущество наследодателя.

Закон не ограничивает срок, в течение которого наследник, фактически принявший наследство, может обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство. Это можно сделать в любое время.

Свидетельство о праве на наследство требуется, когда в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество (дом, квартира, земля, транспортные средства, денежные вклады, акции и векселя и иные ценные бумаги, гаражи, доля в бизнесе, и т.д.), право на которое должно быть зарегистрировано (оформлено) в установленном законом порядке.

Переход по наследству предметов домашнего обихода, техники, личных вещей и прочего подобного имущества наследодателя не требует какого-то оформления.

Процедура оформления наследства по мотиву его фактического принятия не так сложна, как судебное восстановление срока вступления в наследство, но и в этом случае может потребоваться обращение в суд.

Установить факт принятия наследства нотариус вправе самостоятельно.

Для этого наследнику следует обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, с документами, подтверждающими факт принятия наследства. Если наследственное дело вовсе не заводилось, по заявлению наследника нотариус заведет его.

Нотариус наделен правом самостоятельно оценить действия наследника, направленные на фактическое принятия наследства, исследовать все представленные в качестве подтверждения документы, и решить, можно ли считать наследника фактически принявшим наследство.

Процедура установления факта принятия наследства по завещанию не отличается какими-то особенностями.

Не важно, каким способом наследует наследник – по закону или по завещанию, такой способ принятия наследства, как фактическое владение и управление имуществом наследодателя, возможно в обоих случаях.

Пропуск срока вступления в наследство будет иметь одинаковые последствия как для наследника по закону, так и для наследника по завещанию.

С правовой точки зрения особой сложностью дела данной категории не обладают, все зависит от представленных заявителем доказательств. Суд может установить факт принятия наследства, если наследник представит необходимые документы, а при их отсутствии докажет свои доводы иными доказательствами, в том числе с помощью свидетельских показаний. Но, как правило, суды оценивают все представленные по делу письменные и устные доказательства в их совокупности.

Заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается судом в порядке особого производства (статья 264 ГПК РФ).

Однако, если заинтересованные лица по делу (другие наследники) будут возражать против установления данного юридического факта, суд обязан оставить заявление без рассмотрения, поскольку между наследниками имеет место спор о праве.

В этом случае суд разъясняет заявителю его право обращения в суд в исковом порядке.

Соответственно, необходимо будет подавать исковое заявление об установлении факта принятия наследства, также в нем можно заявить второе требование – о признании права собственности на долю в наследстве.

Помните, что требование о признании права собственности на наследственное имущество в любом случае рассматривается судом исключительно в порядке искового производства.

Наследники, принявшие наследство, будут ответчиками по делу, и могут представлять свои возражения по делу и доказательства в их обоснование.

Решение суда об установлении факта принятия наследства будет основанием для выдачи нотариусом заявителю свидетельства о праве на наследство, а если суд признает за фактическим наследником право собственности на наследство (или его часть), право собственности будет зарегистрировано Росреестром на основании судебного акта, необходимости в получении свидетельства о праве наследство в этом случае не будет.

Нередки случаи, когда наследники по тем или иным причинам все же пропускают законный срок обращения к нотариусу для вступления в наследство. Как правило, эта проблема становится предметом рассмотрения в суде.

Принять наследство в судебном порядке по истечении срока его принятия можно двумя способами (в зависимости от обстоятельств):

  • Путем восстановления срока принятия наследства
  • Путем установления факта принятия наследства

Однако в законе есть оговорка о том, что принятие наследства по истечении 6-месячного срока после смерти наследодателя возможно и во внесудебном порядке, но при одном условии – остальные наследники, которые уже приняли наследство, должны дать на это свое письменное согласие (статья 1155 Гражданского кодекса РФ).

В этом случае судебное восстановление пропущенного срока вступления в наследство не потребуется.

Согласие остальных наследников в обязательном порядке должно быть оформлено в письменном виде в присутствии нотариуса, который ведет наследственное дело. А если письменные согласия наследников направляются нотариусу почтой или передаются через представителя, то подписи этих наследников должны быть заверены другим нотариусом.

При соблюдении указанных условий лицо, пропустившее срок принятия наследства, может наследовать наравне с другими наследниками.

В этом случае, нотариус аннулирует ранее выданные свидетельства о праве на наследство, перераспределяет доли в наследстве с учетом вновь вступившего наследника, и выдает новые свидетельства о праве на наследство.

Что такое получение чужой собственности путем наследования? Это процедура, предполагающая переход прав на владения от наследодателя к наследнику, при условии выполнения статей закона о наследовании.

Порядок вступления человека в наследственные права, предполагает действие от собственного имени, с возможностью согласиться, принимая имущественные права, пришедшие со смертью родственника, или отказаться от них.

Важно! Преемство наследственной массы происходит только полностью, человек получает сбережения, иные ценности, долговые обязательства, оставшиеся невыполненными завещателем.

Законодательные нормы определяют правомочия человека на получение ценностей. При желании, субъект отказывается от получения правопреемства (если он не согласен оплачивать долги скончавшегося родственника). Преемник просто не посещает нотариуса за полгода, положенные для получения подобных прав, вследствие чего ценности переходят иным правопреемникам, согласно очереди, установленной законом.

Приобретение ценностей с любыми условиями запрещено, человек получает абсолютные права, на все объекты, либо ничего.

Получение возможности обладания собственностью умершего родственника возможно, после приобретения субъектом действий, предусмотренных законодательной базой.

Способы принятия наследства различаются:

  • нотариальный, при наличии завещания, либо согласно установленным законом способам;
  • путем фактического управления и владения ценностями.

Когда правопреемников несколько, каждый из них обладает правом самостоятельного осуществления своей воли: согласиться оформлять преемство, отказаться от этого правомочия. Человек получает собственность, а также долги, при их наличии.

Сроки принятия наследства. Восстановление сроков. Фактическое принятие.

Гражданский кодекс оставляет право на разделение имущества умершего человека между нескольких наследников, согласно закону, при наличии условий:

  • умерший человек не написал завещания;
  • документ, оставленный наследодателем, был признан недействительным;
  • бумага содержит распоряжения лишь по части собственности покойного;
  • наследник, указанный по тексту, не согласен получать такие права;
  • наследник по завещанию умер до обретения наследственных правомочий.

Законодательство РФ определяет совокупность лиц, имеющих наследственные правомочия:

  1. Первая очередь: дети, родные или прошедшие процедуру усыновления, а также родившиеся после смерти наследодателя, супруги, родители или усыновители завещателя. Управление ценностями, доставшимися несовершеннолетним преемникам, производится их законным представителем.
  2. Братья, сестры умершего субъекта, бабушки и дедушки. Эта очередь получает правомочия при условии, что из первой никто не смог получить права, отказался от них, был лишен согласно законным основаниям.
  3. Дяди и тети, прабабушки и прадедушки. Каждое лицо имеет одинаковые права, приобретает равные доли наследуемого имущества. За исключением получения наследия супругом умершего человека, когда первоначально устанавливается его доля, затем остаток разделяется долевым образом между иными правопреемниками.

Порядок и сроки принятия наследства указаны законодательными актами, они могут устанавливаться завещательным распоряжением. Процедура имеет минимальные различия, заключающиеся в представляемых документах:

  • наследники, получающие права согласно завещанию, должны предоставить эту бумагу;
  • законные правопреемники – подтвердить наличие родственных связей, эти основания определяющие.

Первым делом, субъект, изъявивший желание получить имущественные права, должен обратиться к работнику нотариальной конторы. Это будет учреждение, относящееся к месту жительства покойного субъекта или область нахождения его имущества.

Заявление о принятии владений должно оформляться простой письменной формой и содержать сведения:

  • название нотариального учреждения;
  • фамилия, имя, отчество наследника, завещателя, а также места их проживания;
  • даты рождения и смерти наследодателя;
  • место и дата открытия наследственного дела;
  • описание имущества, составляющего наследственную массу, его оценочные параметры, характеристики (при условии, что они известны правопреемнику);
  • намерение отчуждения владений, прав собственности на имущество;
  • обозначение способов (законного или завещательного) наследования ценностей;
  • время, дата, когда подается документ;
  • подпись преемника.

Заявление можно подавать не только лично, путем непосредственного обращения к нотариусу, но, посредством отправки заказного письма (когда контора находится в ином городе) или передачи прав представлять себя доверенному лицу (с нотариальным заверением).

Факт принятия наследства не обязательно оформляется законодательно, некоторые случаи позволяют подтвердить факт наследования при помощи совершения действий, распознаваемых как фактическое принятие наследства.

Законодательная практика позволяет получать правомочия двумя путями:

  • юридическая сделка: гражданин совершает действия, необходимые для приобретения соответствующего свидетельства у нотариуса, после чего он получает правомочия по владению имуществом;
  • фактическими действиями субъект подтверждает, что он владеет, управляет имуществом, перешедшим к нему после смерти первоначального собственника. Путь предполагает приобретение судебного решения с предоставлением справок, счетов, подтверждающих его действия по управлению собственностью.

При возникновении случая, когда существующие сроки приобретения наследственной массы уже прошли, субъект все равно имеет подобное право. Главное, представить документы, подтверждающие, что упущение сроков произошло по уважительным причинам:

  • за полугодовой срок, после смерти наследодателя, преемник должен осуществить действия, подтверждающие его желание стать наследником. Это заселение в квартиру покойного родственника, погашение кредитных обязательств умершего, ремонт гаража и другое. Осуществлять такие действия может субъект, а также третьи лица;
  • сохранить любую документацию, подтверждающую деятельность по фактическому получению наследства (договоры, оплаченные счета, справки);
  • представить документы нотариусу, подать заявление о желании получить свидетельство наследования;
  • оплатить государственную пошлину;
  • получить документ.

Важно! Просроченный срок вступления можно продлить согласно судебному решению, для получения последнего требуется подавать исковое заявление и представлять необходимую документацию.

Также немаловажно определить, что такое день открытия наследства, когда человек признан умершим по решению суда. По общим правилам, решение суда вступает в законную силу с момента окончания срока на апелляционное обжалование или с момента вынесения определения апелляционным судом об оставлении в силе решения суда первой инстанции.

Срок на апелляционное обжалование составляет один месяц с момента окончательного вынесения решения судом.

Днем открытия наследства может быть также дата вступления в силу решения суда о признании человека умершим по причинам длительного отсутствия по месту проживания, наличия сведений о его пребывании в опасности, что могло повлечь за собой смерть.

Как мы уже говорили, в судебном порядке может быть определен день гибели человека, который устанавливается как день смерти.

Факт гибели гражданина в судебном порядке устанавливается как констатация свершившегося действия при определенных обстоятельствах и не может рассматриваться как предположение.

Однако объявление лица умершим в судебном порядке является всего лишь предположением возможной гибели, и в случае объявления человека живым решение суда по его заявлению отменяется, а сохранившееся имущество возвращается.

Выше мы упоминали о том, что день открытия наследства совпадает с датой смерти человека или вступления в силу решения суда о признании его умершим. Так, если место пребывания человека неизвестно и он в течении пяти лет не появляется по основному месту жительства, по заявлению заинтересованного лица такой человек может быть признан умершим в судебном порядке.

В последние дни своей жизни человек может пребывать абсолютно в разных местах, таких, как больница, санаторий, командировка или даже в местах лишения свободы, поэтому очень важно правильно определить место, где будет открываться наследственное дело.

Российское законодательство определяет несколько существенных моментов, касающихся решения вопроса о том, в каком месте осуществляется открытие наследственного дела. От места открытия зависит, к какому нотариусу необходимо обратиться, и даже в какой стране и по какому законодательству будет происходить оформление наследства.

Существует мнение, что место открытия наследства определяется по месту составления завещания. Однако это не всегда соответствует действительности, поскольку завещание может быть составлено задолго до смерти, а место жительства гражданина может измениться.

Местом открытия наследства по общему правилу является последнее постоянное место жительства человека, подтвержденное документально:

  • сведения из домовой книги;
  • справка от управляющей компании или от работодателя;
  • сведения из военкомата или органов социальной защиты;
  • решение суда об установлении места, где будет открываться наследство.

Открытие и принятие наследства

Если невозможно определить последнее место жительства или нет сведений о регистрации человека на момент его смерти, для открытия наследства необходимо установить наличие у него в собственности какого-либо имущества, которое будет составлять наследственную массу.

Кроме того, если наследодатель не был зарегистрирован по месту жительства, но находился там длительный период времени, возможно признание этого места жительства фактическим в судебном порядке.

Каждый наследник вправе отказаться от имущества наследодателя.

Для того, чтобы оформить отказ, необходимо:

  1. Обратиться к нотариусу, который открывал дело.
  2. Написать заявление об отказе.
  3. Оплатить госпошлину за удостоверение своей воли.

В тексте заявления причина отказа не указывается.

Законодательство допускает отказ от наследство в пользу другого лица из числа близких родственников.

Наследственный договор — это новое основание наследования (введено законом от 19.07.2018 года). В отличие от завещания он является двусторонней сделкой (заключается между наследодателем и наследниками). Наследодатель может заключить один или несколько таких договоров с наследниками. Наследственный договор, как и завещание, должен быть нотариально удостоверен.

Несмотря на ряд особенностей, отличающих наследственный договор от завещания, способы принятия такого наследства остаются такими же, как и при наследовании имущества по завещанию либо закону. Наследник по наследственному договору также может принять наследство фактическими действиями либо у нотариуса.

В рамках настоящей статьи мы постарались рассмотреть основные моменты, связанные с порядком вступления в наследство по закону и по завещанию. Надеемся, что это было информативно для вас, но не забывайте, что мы готовы в любое время ответить на интересующие вас вопросы.

При отсутствии подобных сведений, то все регистрационные действия, связанные с открытием будут проводиться по адресу нахождения основной части имущественной массы. Если имущество в равных частях находится в разных местностях, то открытие будет производиться там, где находится наиболее ценный объект.

Пример: Гражданин иммигрировал за пределы России, оставив своим родственникам во временное пользование квартиру. Спустя какое-то время поступает информация, что указанный гражданин скончался. Независимо от обстоятельств наступления смерти, открываться дело будет по месту нахождения квартиры, как крупнейшего и наиболее ценного объекта из всей имущественной массы.

Существует несколько вариантов, каждый из каких по-своему действенный.

  1. Первый – обращение в территориальный ЗАГС с официальным запросом. Информация о смерти субъекта, а также о месте его последнего проживания является открытой, поэтому подтверждать родство, либо предоставлять какие-либо документы не потребуется. Это касается случаев, когда известен регион (город) проживания.
  2. Второй вариант – поиск по информации, указанной в документах на имущество. Как правило, поиском занимаются потенциальные наследники, в надежде получить какое-либо имущество. Если есть информация об объекте, значит можно получить данные и о месте предполагаемого проживания.
  3. Третий вариант – направление установленного запроса в отделение по захоронениям граждан, при местном учреждении социальной поддержки. В этом случае придется доказывать факт родства, и ждать примерно 10 дней. За это время специалисты отдела уточнят подробности погребения субъекта, и дадут письменный ответ заявителю.

Как определяется время и место открытия наследства

Естественно, что знать место открытия крайне недостаточно. Еще нужно знать и наименование нотариального органа, в который нужно обращаться. Делается это следующим образом:

  • первичное обращение всегда поступает в местную Нотариальную палату;
  • после этого специалистам предоставляются данные (ФИО) усопшего субъекта и любая другая информация, относящаяся к описываемому процессу;
  • если дело уже открыто, то установить место будет крайне легко – в Палате все открытые дела хранятся в алфавитном порядке (по фамилии наследодателя);
  • после предоставления подтверждающих документов и уплаты фиксированной пошлины (300 рублей), заявитель получает ответ на запрос.

Справка! Уже после этого можно обращаться непосредственно к тому специалисту, в ведении которого находится текущее дело. Если дело еще не открывалось, и обращение будет начальным (первичным), то поступать оно должно в контору, соответствующую участку проживания субъекта (нотариальному участку).

Уточнить точную дату можно в территориальном отделении ЗАГСа, который предоставляет информацию в общедоступном виде. Если известен нотариальный участок (место проживания усопшего), то дату смерти можно уточнить и здесь. Отсутствие сведений о кончине условного наследодателя входит в список объективных причин, указывающих на продление / восстановление сроков общей процедуры наследования.

Наследованием называется переход имущества умершего лица к (одному или нескольким) другим лицам.

Подобно тому как собственность (в экономическом смысле) существовала и до образования государства и права, а право собственности появилось только с образованием государства, так и наследственное право в качестве завершения права собственности появилось только с возникновением государства.

Наследование (в собственном смысле) есть преемство универсальное . Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследователя (или — при наличии нескольких наследников — определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, что к наследнику переходят сразу и права и обязанности, входящие в состав наследства (наследственная масса), в том, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он и не знал, и т.п.

Наряду с этим римскому праву известно и так называемое сингулярное преемство после умершего лица, т.е. предоставление лицу отдельных прав — так называемые легаты или отказы.

Понятие наследования по закону было введено еще в римском праве. Юристам древности необходимо было понять, как может влиять смерть гражданина на правоотношения, в которых он участвовал еще при жизни. Гражданско-правовой оборот должен быть устойчивым и, по сути, не должен зависеть от смерти. Во избежание неблагоприятных юридических последствий были выработаны специальные нормы. Рассмотрим кратко наследование по закону в римском праве .


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *