Наследственные отдельных видов имущества

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследственные отдельных видов имущества». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Если объектом является предприятие, необходимо учесть факт его неделимости. Получить предприятие в собственность физическое лицо не может. Для реализации этого процесса необходимо пройти зарегистрироваться в качестве ИП или, как вариант, управление фирмой придется передать третьим лицам.

Основные правила регулируются ст. 1170 ГК РФ.

В качестве собственности при наследовании предприятия переходят следующие объекты:

  • имущество, имеющее материальную ценность;
  • нематериальные ценности (права, обязанности и т.п.).

Юридические лица имеют право получить предприятие в наследство только по завещанию. А государство может претендовать только на выморочное имущество.

Наследование отдельных видов имущества: порядок и нюансы

Если наследодатель являлся участником потребительского кооператива, то он оставляет своим наследникам членский пай.

Правила передачи регламентируются в данном случае ст. 1177 ГК РФ.

Лицу, имеющему право принять наследство, никто не может отказать в требовании о вступлении в кооператив. Если законных наследников несколько, то членом становится один из них в порядке основной очередности. Остальным выплачивается материальная компенсация.

Основные условия определяются Уставом кооператива, его учредительными документами и Законом о потребительском кооперативе.

Есть такие предметы и имущественные правовые основания, преемство которых имеет несколько отличий от общего регламентированного порядка.

Часть 3 положений главы 65 Гражданского законодательства закрепляет понятия и виды, раскрывает нюансы правопреемства отдельных разновидностей владений покойного и прав на таковое.

К основному перечню относятся:

  • часть внутрихозяйственного товарищества, производственного, либо потребительского кооператива;
  • организация;
  • собственность участника крестьянского хозяйства;
  • предметы временно ограниченного оборота;
  • земельные наделы;
  • транспортные средства;
  • неделимое имущество;
  • вещи для обихода, домашней обстановки;
  • награды от государства;
  • денежные средства.

Согласно положения 1168 ГК РФ правопреемник, разделявший основания собственности на неделимое имущество с самим наследодателем при жизни последнего, будет иметь преимущество на обретение владений перед прочими наследователями. Данный нюанс распространяется при наличии иных наследников, ранее не являвшихся совладельцами общего предмета наследования.

Если для преемства оставлено жилье, деление которого в натуре невозможно, то проживающие на момент смерти наследодателя там лица будут располагать преимущественным правом приобретения долей собственности.

Сам процесс принятия наследства по отельным видам выглядит следующим образом:

  1. За установленный законом полугодичный срок необходимо передать нотариусу заявление, свидетельство о кончине родственника.
  2. Подтвердить степень родства или предоставить завещание.
  3. Сотрудник нотариальной конторы принимает, регистрирует документы, открывает дело о наследовании.
  4. Рассматривается обращение, проверяются документы.
  5. Специалист выдает свидетельство о праве преемства.
  6. Регистрация права наследия и собственности на обретаемое имущество.

Когда осуществляется наследование земельного надела, то данный тип владения подлежит преемству только если:

  • покойный является полноправным владельцем;
  • наследодатель располагал правом пожизненной наследуемой собственности.

Невозможно унаследовать по завещанию территории садового, огородного, дачного, целевого назначения. Такие виды земель обретаются только законными правопреемниками.

Предприятие передается наследователям полностью, при этом продолжая функционировать и приносить прибыль. Нельзя выделить какие-то части данного типа наследства, организация переходит новому собственнику только целиком. Преемник обязательно должен иметь оформленное ИП заранее, или зарегистрировать его в ближайшее время.

Когда в наследство передаются неприватизированные формы недвижимости, может быть два варианта исхода:

  1. Первым вариантом является ситуация, когда наследодатель успел подать документы на приватизацию, но не успел до конца все оформить. Преемникам понадобится отстоять права наследия, довести процедуру оформления бумаг до конца и получить право собственности. Нужно быть готовыми к тому, что орган муниципалитета попробует оспорить желание наследователя включить жилье в наследственную массу. Тогда придется решать вопрос через суд.
  2. Если не было подано документации на приватизацию, то наследователям нужно подать заявление территориальному административному органу на внесение изменение в договор. При проживании наследодателя в одиночестве, без подключения каких-либо родственников к контракту, то оснований для преемства не будет. Такое соглашение расторгается по факту кончины арендатора помещения, а само жилье останется собственностью муниципалитета.

Преемство данного типа владений регламентируется статьей 1185 ГК РФ.

При выдаче наград, порядок эксплуатации которых регулируется положениями о государственных наградах страны, не являются частью наследственной массы. К таковым причисляют:

  • Герой Российской Федерации;
  • орден, медаль, знак отличия РФ;
  • почетное звание.

Чтобы не возникло неприятной ситуации, рекомендуется сразу узнать, относится ли награда наследователя к перечню предметов, подлежащих унаследованию.

Наследственная масса способна приобщать выигрыши ныне покойного гражданина. Унаследовать данный тип имущества возможно на основании последней воли завещателя или в равных долях с другими наследниками. Выигрыш не относится к наследуемым вещам, поэтому не зачитывается к расчету обязательной доли, погашению финансовых обязательств усопшего, правопреемника.

Владения наследодателя распределяется среди преемников согласно завещанию, либо по закону. Унаследовать можно только те вещи покойного, которые причислены в состав наследственного имущества.

Если покойный указал конкретных получателей, то наследники по закону смогут обрести наследие только при отказе, смерти правопреемника или после оспаривания последней воли завещателя.

Лишаются права наследования лица, признанные судом или указанные ныне умершим в качестве недостойных.

При законной очередности наследство выдается равными долями каждому преемнику.

Если наследник предыдущего порядка отказывается принять собственность усопшего, очередь переходит к родственникам следующего порядка. Но при его кончине основания правопреемства переходят его потомкам.

Когда имущество унаследовали лица, признанные недостойными, наследство допускается к оспариванию.

Деньги наравне с квартирами и домами являются распространенным предметом завещания. Не всегда после умершего финансы остаются в виде наличности. Чаще накопления лежат на открытом депозитном счете в банке.

Наследование вкладов происходит двумя способами:

  • как и обычное имущество, через завещание;
  • через завещательное распоряжение, составленное в банке.

Довольно часто люди преклонного возраста, думая о судьбе своих близких, не только открывают вклад в банке, но оформляют завещательное распоряжение относительно накопленных активов. Воля, удостоверенная сотрудником банка, приравнивается к распоряжению, удостоверенному нотариально.

Если гражданин не составил распоряжение в банке, то, оформляя у нотариуса письменное волеизъявление, он вправе завещать средства по вкладу детям, родственникам или другим лицам.

Наследование отдельных видов имущества

В соответствии со ст. 1181 ГК РФ, земельный участок может стать предметом наследства, если завещатель:

  1. Был его полноправным собственником.
  2. Владел правом пожизненного наследуемого владения.

Относительного второго пункта уточним, что участки садового, огородного и дачного целевого предназначения могут наследоваться только по закону. Распорядиться ими по завещанию нельзя.

Правила наследования имущества крестьянского (фермерского) хозяйства предполагают сохранение имущества коллективного хозяйства в случае смерти одного из его участков.

Первоочередная задача – не выдел в натуре, а определение доли наследника.

Лицо, которое становится собственником в порядке наследования, имеет право вступить в фермерское хозяйство (стать правопреемником умершего) либо получить финансовую компенсацию соразмерно своей доле.

Корпоративные права можно передать по наследству согласно ст. 1177 ГК РФ. Объектом наследования является пай члена потребительского кооператива. Так, наследнику не может быть отказано в праве быть принятым в число членов жилищного, дачного или иного потребительского кооператива.

Когда наследников несколько, то только один из них может стать участником кооператива. Иные лица взамен получают материальную компенсацию.

Происходит в порядке ст. 1176 ГК РФ. Если остальные участники не дали согласия на включение наследника в список участников хозяйственного/производственного объединения, то он имеет право получить настоящую цену за унаследованную долю (пай).

Если в наследственную массу входят права акционера, то наследник имеет право на принадлежащие завещателю акции или их номинальную стоимость.

Для того чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять. Для того чтобы приобрести выморочное имущество, принятие наследства не требуется.

Если наследник принимает часть наследства, это значит, что он принимает все наследство, которое ему причитается, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Принятие наследства — это односторонняя сделка.

Порядок наследования отдельных видов имущества в 2021 году

Оформление наследства осуществляют в границах ведения производства по наследственному делу, в ходе которого составляют документы определённой формы, подтверждающие право наследника на имущество, возникшее у него после того, как он принял наследство. Нотариус или уполномоченное в соответствии с законом на совершение нотариальных действий должностное лицо по месту открытия наследства выдает свидетельство о праве на наследство, подтверждающее переход прав наследникам на наследственное имущество; определяет их имущественные права и обязанности.

Для того чтобы защитить права наследников, отказополучателей и прочих заинтересованных лиц, исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимает необходимые меры по охране и управлению наследством (п. 1 ст. 1171 ГК РФ).

Принятие мер по охране и управлению наследством нотариус совершает только после согласования всех вопросов с исполнителем завещания. Напротив, исполнитель завещания имеет право независимо принять меры по охране и управлению наследством. Подобные меры принимаются по месту открытия наследства также должностными лицами органов местного самоуправления (п. 7 ст. 1171 ГК РФ, ст. 37 ОЗН); должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации (п. 7 ст. 1171 ГК РФ, ст. 38 ОЗН).

Основанием для охраны наследства и управления им нотариусом выступает заявление, которое может подать наследник (один или несколько), исполнитель завещания, орган местного самоуправления, орган опеки и попечительства или другое лицо, действующие в интересах сохранения наследственного имущества (п. 2 ст. 1171 ГК РФ).

В соответствии с п. 4 ст. 1171 ГК РФ и ст. 68 ОЗН срок осуществления мер по охране и управлению наследственным имуществом определяет нотариус, принимая во внимание характер и ценность наследства, время, которое необходимо наследникам для вступления во владение наследством. Максимальный предел для этого срока — не больше 6 месяцев с момента открытия наследства.

В качестве исключения указанный предельный срок может быть продлен до 9 месяцев, если нотариус получит заявление о согласии принять наследство от лиц, чье право наследования появляется в результате отказа наследника от наследства или отстранения наследника как недостойного; непринятия наследства наследником; наследственной трансмиссии.

Для охраны наследственного имущества нотариус вправе принять следующие меры:

  • установить место открытия наследства, наличие имущества, его состав и местонахождение;
  • описать наследственное имущество в присутствии двух свидетелей, исполнителя завещания, наследников и в надлежащих случаях представителей органов опеки и попечительства (п. 1 ст. 1172 ГК РФ), акт описи составляют не менее чем в 3 экземплярах;
  • внести в свой депозит наличные деньги, которые входят в состав наследства, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и ценные бумаги, которые не требуют управления, передать банку на хранение по договору;
  • уведомить о входящем в состав наследства оружии Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия (п. 3 ст. 1172 ГК РФ).

Производство описи наследственного имущества

Опись производится нотариусом незамедлительно после проведения неотложных мер по организации работы по принятию мер к охране имущества умершего с выездом на место нахождения имущества для составления акта описи. При осуществлении производства описи обязательно должны присутствовать приглашенные нотариусом свидетели (двое и более); также может присутствовать исполнитель завещания, наследники и в необходимых случаях представители органа опеки и попечительства.

Если по окончании производства описи нотариус установит, что наследственное дело им не заводилось, он должен зарегистрировать заявление, в соответствии с которым принимались меры по охране наследственного имущества в алфавитной книге учета наследственных дел и завести соответствующее наследственное дело.

Управление наследственным имуществом

Самыми распространенными способами управления наследством являются хранение и доверительное управление наследственным имуществом.

Наследственное имущество, которое не требует управления, нотариус передает на ответственное хранение на основании договора хранения, существенные условия которого определяются нормами гл. 47 ГК РФ:

  • одному из известных ему наследников, имеющих возможность принять имущество на хранение;
  • лицу (или лицам), которые не относятся к числу наследников, если названное имущество нет возможности передать наследникам по усмотрению нотариуса.

Назначая хранителя, нотариус должен вынести соответствующее постановление. Если наследодатель в завещании назначил исполнителя завещания, хранение его имущества такой исполнитель завещания обеспечивает независимо или заключает договор хранения с одним из наследников или иным лицом по собственному усмотрению.

Наличные денежные средства, которые будут обнаружены при производстве описи, нотариус обязан по отдельному акту сдать на хранение не позднее следующего дня вслед за описью в банк или другую кредитную организацию для того, чтобы они были размещены на его депозитном счете (государственной нотариальной конторы) на то время, пока наследники или государство не получат свидетельство о праве на наследство. Опись денежных знаков производят с указанием их номера, серии и номинала.

При характеристике наследования отдельных видов имущества ГК РФ (ст. 1176-1182) выделяет прежде всего наследование жилых помещений, наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативов, а также наследование предприятия, фермерского хозяйства, вещей, ограниченно оборотоспособных, и земельных участков.

Что касается наследования жилых помещений (квартир, домов и т.д.), то оно регулируется не только ГК РФ, но и другими нормативными правовыми актами: гл. 10 Семейного кодекса РФ, ст. 33, 130, 131 и др. ЖК РФ, Федеральным законом «О введении в действие ЖК РФ», Законом РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда РФ» (с изм. от 15 июня 2006 г.).

Так, согласно ст. 33 ЖК РФ, гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением (домом, дачей и др.) на указанный в соответствующем завещании срок, пользуется этим помещением наравне с собственником указанного помещения. По истечении установленного завещательным отказом срока право пользования помещением у соответствующего гражданина прекращается, за исключением случаев, когда право пользования жилым помещением у гражданина возникло на ином законном основании.

Дееспособный гражданин, который проживает в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несет солидарную с собственником жилого помещения ответственность по обязательствам, которые вытекают из пользования таким помещением, если иное не предусмотрено договором между собственником и гражданином. Гражданин, проживающий в жилом помещении, может потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа.

Если же имеет место кооператив, то наследники имеют право на вступление в члены данного жилищного кооператива по решению общего собрания членов кооператива (ст. 130 ЖК РФ). В отношении наследования пая в жилищном кооперативе ЖК РФ регулирует вопросы преимущественного права на вступление в члены жилищного кооператива наследников.

В случае смерти члена указанного кооператива преимущественное право на вступление в члены кооператива имеет супруг (супруга) при условии, что он имеет право на часть пая.

Наследник члена кооператива, имеющего право на часть пая, который проживает совместно с наследодателем, имеет преимущественное право на вступление в члены кооператива в случае, если супруг (супруга) наследодателя или наследники члена кооператива, имеющие право на часть пая и проживавшие вместе с наследодателем, отсутствуют или отказались от своего имущественного права на вступление в члены данного кооператива.

Член семьи, который проживает совместно с наследодателем и не является его наследником, имеет преимущественное право на вступление в члены жилищного кооператива в случаях: внесения им паевого взноса; отсутствия супруга (супруги) или проживавших совместно с наследодателем других наследников: если супруг (супруга) или проживавшие совместно с наследодателем другие наследники члена указанного кооператива не имеют преимущественного права на вступление в члены кооператива либо откажутся от вступления в члены кооператива (ст. 131 ЖК РФ).

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах, регулируется ст. 1176 ГК РФ.

В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива (ст. 1176 ГК РФ).

Если для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества необходимо получить согласие остальных участников товарищества (общества) или членов кооператива, и в таком согласии наследнику отказано, он может получить от хозяйственного товарищества (общества) или производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества.

В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале товарищества. Наследник, к которому перешла доля, становится вкладчиком товарищества.

В состав наследства вкладчика акционерного общества входят принадлежавшие ему акции. При переходе к наследнику акций он становится участником общества.

Согласно ст. 1177 ГК РФ в состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай.

Наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива. Такому наследнику не может быть отказано в приеме в члены кооператива.

Решение вопроса о том, кто из наследников может быть принят в члены данного кооператива в случае, когда пай наследодателя перешел к нескольким наследникам, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива.

Наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследст��енной доли входящего в состав наследства предприятия (ст. 132 ГК РФ).

ЮРПаПЧЕСКПЕ НАУКИ

НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

Дзыба Залина Анзоровна

студентка 2 курса Северо-Кавказского федерального университета Юридического института г. Ставрополь

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается значение, особенности и проблемы наследования отдельных видов имущественных прав. Делается ряд предложений по совершенствованию российского законодательства, направленных на обеспечения гарантий прав граждан при наследовании. ABSTRACT

The article discusses the importance, characteristics and problems of inheritance of separate kinds of property rights. A number of proposals to improve Russian legislation to guarantee the rights of citizens in the inheritance. Ключевые слова

Наследование, виды имущественных прав. Keywords

Inheritance, types of property rights.

Право наследования является одним из центральных институтов всех правовых систем современности, что свидетельствует о его важности в сфере обеспечения прав и законных интересов не только определенных лиц, но и общества в целом.

В гл. 65 части третьей ГК определяется порядок наследования отдельных видов имущества и имущественных прав:

1) стоимости доли в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах;

2) наследования предприятия;

3) стоимости имущества члена крестьянского хозяйства;

4) стоимости вещей, ограниченно оборотоспо-собных;

5) стоимости земельных участков.

Наиболее древним из дошедших до нас памятников отечественного права, содержащих нормы о наследовании, является заключенный киевским князем Олегом Договор с Византией (911 г.), которым предусматривалось положение о том, что если русский умрет в Византии, не оставив распоряжений о своем имуществе и не имея родственников в Византии, имущество его должно быть отправлено в Россию родственникам; в том случае, если умерший отдал распоряжения, касательно своего имущества, то в этом случае оно должно было передавать лицу, которому оно предназначено по завещанию[1] . Таким образом, в договоре отражены два признававшихся в древнем русском государстве способа наследования — по закону и по завещанию, причем завещание являлось письменным актом.

Положения о порядке наследования можно найти и в Русской Правде, допускавшей наследование как по закону, так и по завещанию[2] . Отметим, что завещание («ряд») вплоть до ХIV в. выражалось исключительно в устной форме[3] . Согласно действующему законодательству, наследовать по завещанию могли только лица, являвшиеся наследниками по закону, поэтому воля завещателя ограничивалась исключительно возможностью перераспределить наследство между наследниками. Важно подчеркнуть, что наследниками по закону являлись только дети умершего, при этом братья устраняли от наследования сестер, которые призывались наследницами только в случае отсутствия у наследодателя сыновей; на получивших наследство братьев возлагалась обязанность выделить своим сестрам приданое[4] . Родственники по боковой и восходящей линиям не имели права наследовать. Из наследственной массы в обязательном порядке часть выделялась на церковь, часть — вдове наследодателя, все остальное имущество делилось поровну между его детьми, при этом к младшему сыну переходили дом и двор отца[5] .

Псковская судная грамота (1467 г.) также различала наследование по завещанию (приказное) и по закону. Отметим, что допускалось наследование не только движимого, но и недвижимого имущества. Завещание могло быть составлено не только в пользу наследников по закону, но и в пользу иных лиц, не являющихся родственниками наследодателя[6] .

Для наследственного права Московского государства, получившего закрепление в Судебнике Ивана III (1497 г.), Судебнике Ивана IV (1550 г.) и Соборном уложении (1649 г.), характерны постепенное расширение круга наследников по закону за счет родственников по боковой линии до пятой степени родства и ограничение правомочий наследодателя за счет изъятия из свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества, составлявшего, как правило, основную ценность наследства. Завещание, помимо указания главного наследника, могло содержать распоряжения относительно различных выделов в пользу отказополучателей — легатариев. При этом наследниками по завещанию, как правило, назначались законные наследники или родственники до пятой степени родства либо церковь, а легатариями — посторонние лица. Завещать имущество можно было и кому-либо одному из наследников, лишив, таким образом, наследства жену и ближайших родственников, запреты касались лишь нескольких частных случаев (например, в 1580 г. было запрещено завещать все имущество церкви, обойдя жену и ближайших родственников)[7] .

В 1679 г. свобода завещательных распоряжений была ограничена запретом завещания родовых и выслуженных вотчин. Завещание в письменной форме должно было быть подписано завещателем либо свидетелями и утверждено церковными властями. Словесное завещание допускалось вплоть до конца ХVII в.[8]

Значительные изменения в порядок наследования были внесены Указом о единонаследии (1714 г.), изданным Петром I. Этот Указ основывался не на началах, выработанных предыдущей историей русского права, а на примерах западноевропейского, и прежде всего англосаксонского, права[9] . Введение единонаследия означало, что в отношении недвижимого имущества к наследованию как по закону, так и по завещанию призывался только один, главный наследник. Однако Указ о единонаследии был отменен в 1731 г. императрицей Анной Иоанновной, причиной этому послужил тот факт, что на практике не удавалось достичь экономически оправданного сохранения в неприкосновенности крупных имений, поскольку родители, стремясь равным образом обеспечить своих детей, прибегали к различного рода подложным сделкам, обязывали детей передать полученное по наследству своим братьям, что порождало между наследниками ссоры, ненависть и убийства[10] . Указом 1731 г. были установлены новые правила наследования по закону: так, имущество, как движимое, так и недвижимое, переходило в равных долях ко всем сыновьям наследодателя; внуки призывались к наследованию по праву представления и получали долю своего отца, умершего до открытия наследства. При этом родовое недвижимое имущество подлежало наследованию только по закону[11] .

Особо отметим, что Указ Анны Иоанновны совершенно не затронул завещательное право, что означало восстановление действия правил Соборного уложения 1649 г. и принятых в его развитие узаконений, так называемых новоуказных статей. Наряду с этим наследование по завещанию вплоть до первой трети ХIХ в. регламентировалось случайными и казуистичными положениями отдельных указов, относящихся к частным случаям[12] .

Данная глава посвящена исследованию и анализу особенностей наследования отдельных видов имущества. Однако прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению такого наследования, полагаем целесообразным изучить вопрос о включении имущества в состав наследования, поскольку такая необходимость возникает в случае, когда у наследодателя право собственности оформлено ненадлежащим образом.

Итак, по общему правилу дела, связанные с рассмотрением вопроса о включении имущества в состав наследства, рассматриваются судами в общеисковом порядке. Особо хотим обратить внимание на тот факт, что такие дела следует отличать от установления факта владения и пользования имуществом, который устанавливается в случаях, когда у наследодателя имелся документ о праве собственности на принадлежащее ему недвижимое имущество, но был утерян (им самим или наследниками), и указанный факт не может быть подтвержден в другой порядке, кроме как в судебном.

Впервые вопрос о возможности включения имущества в состав наследства, права на которые не были оформлены или были оформлены ненадлежащим образом сформулированы Верховным Судом Российской Федерации в Постановлении Пленума «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»[61] , в котором, в частности, указывалось, что в случае смерти гражданина, подавшего заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу в собственность жилого помещения или до регистрации этого договора, то в случае возникновения спора по поводу включения этого помещения в наследственную массу, следует иметь в виду, что такое обстоятельство не может служить основанием для отказа в удовлетворении требований наследника, если наследодатель не отозвал свое заявление, поскольку он по независимым от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила, предусмотренные для оформления документов на приватизацию, в которой ему не может быть отказано.

На протяжении значительного периода времени Верховный Суд РФ последовательно придерживался такой практики. Примером тому является ряд постановлений. Приведем пример.

Так, в Определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21.12.2004 г. № 5-ВО4-95 сделан вывод, что смерть гражданина в период совершения им действий по оформлению документов на передачу жилого помещения в собственность не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований о признании права собственности на такое имущество в порядке наследования. Обстоятельства рассматриваемого дела состояли в следующем. Так, гражданка Р. Проживала в однокомнатной квартире в г. Москве. Желая ее приватизировать, она 21 марта 2—1 г. обратилась в районную управу «Хорошево-Мнемники» СЗАО г. Москвы, однако решение этого вопроса было отложено до оформления в установленном правовыми нормами порядке перепланировки квартиры, произведенной без соответствующего разрешения. Распоряжение о перепланировке квартиры было принято главой районной управы 25 мая 2001 г., а 28 июня 2001 г. гражданка Р. умерла.

Сын Р. – С. Обратился в суд с иском к районной управе, департаменту муниципального жилья и жилищной политики г. Москвы о признании права собственности на указанную квартиру, ссылаясь на то, что Р. при жизни выразила желание ее приватизировать в связи с чем квартира после ее смерти должна перейти в порядке наследования к нему.

Решением Хорошевского районного суда г. Москвы от 11 марта 2002 г. (оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда 22 ноября 2002 г. и президиумом Московского городского суда 1 апреля 2004 г.) в иске было отказано.

В надзорной жалобе адвокат, представлявший интересы С., просил отменить судебные постановления, считая их незаконными, и вынести новое решение об удовлетворении иска.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 21 декабря 2004 г. своим постановлением отменила предыдущие решения по следующим основаниям. Отказывая в иске, суд исходил из того, что Р. не подавала заявления о приватизации квартиры и необходимые для этого документы. Президиум городского суда, оставляя надзорную жалобу без удовлетворения указал, что не имеет правового значения то обстоятельство, что Р. при жизни выразила волю на приватизацию квартиры, поскольку необходимым условием волеизъявления на приватизацию является подача заявления.

Однако с этими выводами трудно согласиться, т.к. судебные инстанции неправильно истолковали закон. Так, в соответствии со ст. 23 закона о приватизации жилищного фонда в РФ, граждане РФ, занимающие жилые помещения, в частности, в государственном и муниципальном жилищном фонде на условиях социального найма, вправе приобрести эти помещения в собственность на условиях, предусмотренных законом. Согласно ст. 8 указанного закона решение о вопросе приватизации принимается по заявлению граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов.

Пленум ВС РФ в п. 8 постановления о некоторых вопросах применения судами закона о приватизации разъяснил, что гражданам не может быть отказано в приватизации, если они обратились с таким требованием. При этом следует учитывать, что соблюдение этого правила относится и к гражданам и к должностным лицам.

Как видно из материалов дела, 21 марта 2001 г. Р. была на приеме у должностного лица районной управы по вопросу приватизации. По сложившемуся порядке она должна была во время приема получить бланк заявления о приватизации, заполнить его и передать в районную управу.

Все государственные награды делятся на две категории. К первой относятся ордена и медали, которые подпадают под действия закона о наградах. Вторая категория под этот закон не подпадает. К ней относятся различные памятные знаки и юбилейные медали.

Награды второй категории наследуются в общем порядке. Награды первой категории наследованию не подлежат. Их передают на хранение родителям, супругам или детям.

Пример

Иван Сергеевич был ветераном ВОВ и имел большое количество государственных наград. Особо ценная награда — Орден Славы стала предметом спора между сыном ветерана и его внуком от дочери.

Внук заявил, что имеет право получить часть стоимости этого ордена, так как его мать умерла после открытия наследства.

Он глубоко заблуждался. Награды такого уровня наследованию и оценке не подлежат и передаются только прямым потомкам на хранение. Ближайшим потомком оказался не внук, а сын, который и принял награду как память об отце и его подвиге. Попади орден внуку, он оказался бы проданным.

Наследование денежных вкладов возможно не только с завещанием и без него, но еще и по завещательному распоряжению. Его составляют в банке еще при жизни наследодателя. Этот документ не требует заверения у нотариуса и предписывает передать вклад конкретному лицу после смерти его владельца.

При законном наследовании такого вида имущества половина совместно нажитого вклада передается супругу, а остальное делится между наследниками согласно очередности.

Дети смогут воспользоваться средствами только после достижения 18 лет. Невостребованные вклады переходят в доход государства. Налог на доходы физических лиц при наследовании отдельных видов имущества, включая вклады, не взимается.

Еще особенности:

  • не нужно свидетельство от нотариуса на получение вклада, если он открыт до 01.03.2002;
  • до 40 тыс. рублей выплачивают на организацию похорон;
  • деньги можно снять или оставить на счете.

При наследовании отдельных видов движимого и недвижимого имущества предусмотрена та же процедура оформления у нотариуса, что и в общем случае.

Рассмотрим ее поэтапно на примере банковского депозита.

До истечения 6 месяцев надо пойти к нотариусу и написать заявление о желании получить наследство или его часть. Учтите, что заявляя себя, вы соглашаетесь принять не только вклад, имущество, но и возможные обязательства по кредитам и другим договорам. Наследство открывается у того нотариуса, который обслуживает участок, где проживал усопший.

С готовым свидетельством идите в банк и пишите заявление на получение денег. Если вы не знаете, а только предполагаете, что в том или ином банке есть счет у умершего, попросите нотариуса сделать запрос. Он обязан выполнить вашу просьбу, а банк должен ответить.

Когда не знаете вообще ничего о наличии счетов — наймите специализированную организацию, сотрудники которой занимаются розыском вкладов в финансовых организациях.

Имущество отдельных видов при наследовании оказывается неделимым. К нему относятся некоторые земельные участки, вещи, оценка которых невозможна, и многое другое. В таких случаях для раздела наследства обязательно нужна профессиональная помощь, чтобы не рассориться со своими родственниками.

Вот обзор нескольких известных юридических компаний, которые помогут законно урегулировать любой спор, возникший при наследовании отдельных видов имущества.

Нередки случаи, когда принадлежащее человеку имущество после его смерти переходит государству. В этом случае его называют выморочным.

Основания считать имущество выморочным:

  • наследников нет;
  • они отказались наследовать;
  • их лишили наследства или признали недостойными;
  • наследство не принял никто.

Каким же образом производится оприходование государством выморочного имущества отдельного вида при отказе от наследства?

Когда выясняется, что у умершего человека имеется какое-то ценное имущество, требующее передачи по наследству, а наследники отказались его принять, за дело берется нотариус. Он выясняет все обстоятельства и готовит опись всего добра.

Если за полгода никто больше не заявил свои права, он направляет в налоговую инспекцию свидетельство, подтверждающее право собственности государства на выявленное наследство.

В сравнении с передачей по наследству недвижимости (жилье, земельный участок, гараж) или движимого имущества (вещи, деньги, автомобиль), при наследовании предприятия, пая в кооперативе и других специфических видов собственности наследники получают только сам статус, связанный с имущественными правами, а не имущество как таковое или компенсацию за него.

Еще одной особенностью является порядок оформления собственности: зачастую для перерегистрации имущественных прав после получения свидетельства о наследстве необходимо обращаться в Росреестр или ЕГРЮЛ.

Имущество ИП (индивидуального предпринимателя) неотделимо от его личной собственности. Оно передается по наследству на общих основаниях, то есть наследникам по закону и завещанию.

Наследники получают не статус предпринимателя, а лишь имущество и деньги. Чтобы продолжить предпринимательскую деятельность, одному из них необходимо будет зарегистрироваться в качестве ИП в районной налоговой.

Комплекс имущества передается по наследству в виде неделимого объекта. Преемники получают возможность им владеть на правах общей долевой собственности в равных долях. Иное распределение может указываться в завещании или соглашении о разделе наследства, но отступление от неделимости объекта не допускается.

Определение 1

Имущество – это объект либо комплекс объектов и права, связанного с владением каким-либо имуществом.

Наследовать можно как вещи и имущественные права, так и неимущественные права (права, которые относятся к категории нематериальных благ). Определенные объекты имеют некоторые особенности наследования отдельных видов имущества. К их числу относятся:

  • денационализированные жилые дома;
  • инвестиции;
  • бизнес;
  • неделимые вещи, либо те, которые ограничены в обороте;
  • земельные наделы;
  • финансы, которые не были выплачены наследодателю;
  • страховые возмещения;
  • государственное или муниципальное владение, предоставленное наследодателю на льготных условиях;
  • ордена, медали, почетные и памятные знаки и другие государственные вознаграждения;

В ч. 3 ГК РФ указаны особенности наследования вышеуказанных имуществ. Однако, рассмотрены они в разных главах. Но все же в гл. 65 ГК РФ рассмотрен перечень особенностей наследования большинства из указанных объектов. Особенности наследования инвестиций, банковских вкладов и неделимых объектов рассмотрены в других главах. Исключением являются особенности наследования страховых выплат и приватизированного жилья (в ч. 3 ГК РФ они не упомянуты).

Разновидность прав, имеющих особенности наследования:

  • субъективные права наследодателей – членов коммерческих и некоммерческих организаций, участников фермерских хозяйств и авторов художественных произведений, произведений искусства, науки, полезной модели и пр.;
  • индивидуальные неимущественные права наследодателя на художественные произведения, произведения искусства, науки, образцы интеллектуальных прав, полезные модели и пр.

В ч. 3 ГК РФ рассмотрены только особенности наследования тех прав, которые указаны в первом виде из перечисленных.

Замечание 1

В Закон РСФСР «О приватизации жилищного фонда в РСФСР», ГК РФ и СК РФ 23 декабря 1992 г. были внесены некоторые дополнения и изменения. Закон РФ № 4199-1 регулирует наследование приватизированного жилья.

В зависимости от вида собственности на жилье лица, приватизировавшего его, расцениваются и особенности наследования приватизированных жилых помещений.

Существует два вида собственности: индивидуальная и совместная. Разница в наследовании тоже имеет место.

Если рассматривать приватизацию объекта недвижимости в общую долевую собственность, то в данном случае, все лица, которые являются участниками приватизации, имеют равные части этого объекта. Исключением являются те случаи, когда в договоре о приватизации указано другое. Это является основанием наследования его доли на общих условиях, в случае смерти одного из собственников долевой собственности.

Если собственность была приватизирована супругами, то в случае смерти одного из них, его доля должна быть определена, при условии согласия второго супруга (который оформлен либо путем надлежащего заявления нотариусу, либо путем выполнения надлежащей пометки на заявлении наследников). При этом, на договоре о приватизации нотариусом делается запись об определении долей в собственности (указывается, что они определены). Далее Федеральная служба гос. регистрации производит обязательную процедуру (саму регистрацию). И только после этого нотариусом на руки наследникам выдается свидетельство о праве на наследство.

В случае смерти одного из супругов, который является участником совместной собственности, наследником становится то лицо, которое указано в завещании. Если завещание не было составлено, то имущество, которое единолично принадлежало наследодателю, а также право на долю этой совместной собственности переходят наследникам первой очереди.

Замечание 2

Наследование приватизированного жилья на основании соглашения об общей долевой собственности приватизаторов на жилье заметно отличается от наследования приватизированного жилья на основании соглашения об общей совместной собственности приватизаторов после завершения общей собственности. Эти отличия состоят в следующем:

  • лицо, которое считается участником долевой собственности, являющееся наследником, может выделить долю в натуре;
  • лицо, которое считается участником совместной собственности, также являющееся наследником, первым делом должен определить долю, которая причитается ему и только после этого выделить ее.

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

  • вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);
  • имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);
  • имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

В соответствии со ст. 128 ГК РФ объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Как видно из определения ст. 128 ГК РФ, такие объекты гражданских прав как безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги относятся к иному имуществу и, соответственно, могут также наследоваться.

На основании ст. 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте.

Законом могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности, могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В абзаце 3 статьи 1112 ГК РФ указано то, что не могут входить в состав наследства принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, такие нематериальные блага, как:

  • жизнь и здоровье,
  • достоинство личности,
  • личная неприкосновенность,
  • честь и доброе имя,
  • деловая репутация,
  • неприкосновенность частной жизни,
  • неприкосновенность жилища,
  • личная и семейная тайна,
  • свобода передвижения,
  • свобода выбора места пребывания и жительства,
  • имя гражданина,
  • авторство,
  • иные нематериальные блага.

Перечисленные в статье 150 ГК РФ нематериальные блага являются неотчуждаемыми и непередаваемыми любым способом.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности:

  • право на алименты,
  • право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина,
  • права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами.

Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» в состав наследства также не входят «права и обязанности, возникшие из договоров:

  • безвозмездного пользования (статья 701 ГК РФ),
  • поручения (пункт 1 статьи 977 ГК РФ),
  • комиссии (часть первая статьи 1002 ГК РФ),
  • агентского договора (статья 1010 ГК РФ)».

Право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, не входит в состав наследства; в состав наследства входят требования о взыскании фактически начисленных в счет возмещения вреда сумм, но не выплаченных ему при жизни.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 26 января 2010 г. N 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» указал следующее:

«Поскольку в силу ч. 2 ст. 1112 ГК РФ право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, не входит в состав наследства, его наследники вправе обращаться с самостоятельными исками в суд либо вступать в процесс в порядке процессуального правопреемства (ст. 44 ГПК РФ) лишь по требованиям о взыскании фактически начисленных потерпевшему в счет возмещения вреда, но не выплаченных ему при жизни сумм».

В состав наследства входит присужденная реабилитированному лицу, но не полученная им при жизни денежная компенсация морального вреда

Право требовать возмещения имущественного вреда, причиненного реабилитированному, в случае его смерти имеют его наследники.

Учитывая, что право на компенсацию морального вреда в денежном выражении неразрывно связано с личностью реабилитированного, оно в соответствии со статьей 1112 ГК РФ не входит в состав наследства и не может переходить в порядке наследования. Поэтому в случае смерти реабилитированного до разрешения поданного им в суд иска о компенсации морального вреда производство по делу подлежит прекращению на основании абзаца седьмого статьи 220 ГПК РФ.

Судам необходимо иметь в виду, что присужденная реабилитированному лицу, но не полученная им при жизни денежная компенсация морального вреда входит в состав наследства (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 N 17 (ред. от 02.04.2013) «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве»).

Наследование отдельных видов имущества и имущественных прав

Обязанности продавца по договору купли-продажи переходят к его наследникам

На основании статей 58, 1110 и 1112 ГК РФ обязанности продавца по договору купли-продажи переходят к его универсальным правопреемникам. Поэтому покупатель недвижимого имущества вправе обратиться с иском о государственной регистрации перехода права собственности (статья 551 ГК РФ) к наследникам или иным универсальным правопреемникам продавца (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 (в ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»).

Включение в наследственную массу квартиры, которую наследодатель не успел приватизировать

По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их получения. Так, в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда» указано следующее:

«Если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права собственности, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано».

Включение жилого помещения в наследственную массу в том случае, когда наследодатель подал заявление о приватизации, но умер до оформления договора

Включение жилого помещения в наследственную массу по требованию наследника допускается в том случае, когда гражданин (наследодатель), желавший приватизировать жилое помещение, подал заявление о приватизации и все необходимые для этого документы, не отозвал его, но умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность (до государственной регистрации права собственности).

Само по себе желание гражданина приватизировать жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, в отсутствие с его стороны обязательных действий (обращение при жизни лично или через представителя с соответствующим заявлением и необходимыми документами в уполномоченный орган) в силу положений ст. 2, 7, 8 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» и разъяснений по их применению, содержащихся в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8, не может служить правовым основанием для включения жилого помещения после смерти гражданина в наследственную массу и признания за наследником права собственности на это жилое помещение (п. 10 «Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2017)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017 года) (в ред. от 26.04.2017 года)

Не входит в состав наследства недвижимость, которой наследодатель успел распорядиться, но умер до госрегистрации сделки

Не входит в состав наследства имущество, в отношении которого наследодатель выразил свою волю относительно его юридической судьбы, то есть распорядился им. Так, например, рассматривая дело по иску о признании договора дарения и зарегистрированного права собственности недействительными, признании права собственности в порядке наследования суд указал следующее:

«Поскольку даритель Коротич А.М. лично участвовала в заключении договора дарения и оформлении доверенности для регистрации данного договора, чем выразила свою волю на заключение и государственную регистрацию указанной сделки, заявление о регистрации было подано по доверенности при жизни дарителя и ею отозвано не было, то сам по себе факт смерти дарителя в процессе государственной регистрации права не является основанием для признания недействительными договора дарения и зарегистрированного на его основании за одаряемым права собственности на спорное имущество» (Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2011 N 24-В11-2).

Проценты за пользование суммой займа подлежат уплате наследниками заемщика с момента открытия наследства

В отличие от процентов за просрочку исполнения денежного обязательства проценты за пользование суммой займа подлежат уплате наследниками заемщика с момента открытия наследства.

Обязательства, возникшие из кредитного договора, смертью должника не прекращаются и входят в состав наследства.

Задолженность по транспортному налогу может быть взыскана с наследника налогоплательщика лишь в судебном порядке в порядке гражданского судопроизводства

Требования налогового органа о взыскании с наследника гражданина-налогоплательщика задолженности по транспортному налогу подлежат рассмотрению судом в порядке гражданского судопроизводства, поскольку переход данной обязанности к наследникам не является безусловным и требует соблюдения порядка, установленного гражданским законодательством.

В силу п. 3 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается со смертью физического лица — налогоплательщика или с объявлением его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. Задолженность по налогам, указанным в п. 3 ст. 14 (транспортный налог) и ст. 15 НК РФ, умершего лица либо лица, объявленного умершим, погашается наследниками в пределах стоимости наследственного имущества в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации для оплаты наследниками долгов наследодателя.

Согласно п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Из приведенных выше норм права следует, что для возложения на наследника умершего лица обязанности исполнить его налоговые обязательства в порядке универсального правопреемства необходимо установить наличие обстоятельств, связанных с наследованием имущества. К таким обстоятельствам, имеющим значение для правильного разрешения спора, в частности, относятся: факт открытия наследства, состав наследства, круг наследников, принятие наследниками наследственного имущества, его стоимость. Данный спор, возникший из гражданских правоотношений, подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства (извлечение из п. 13 «Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 5 (2017)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017 года).

Право на возмещение судебных издержек переходит к наследнику

Переход права, защищаемого в суде, в порядке универсального или сингулярного правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица, переход права собственности на вещь, уступка права требования и пр.) влечет переход права на возмещение судебных издержек, поскольку право на такое возмещение не связано неразрывно с личностью участника процесса (статьи 58, 382, 383, 1112 ГК РФ). В указанном случае суд производит замену лица, участвующего в деле, его правопреемником (статья 44 ГПК РФ, статья 44 КАС РФ, статья 48 АПК РФ) (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»).

Вознаграждение арбитражного управляющего в случае его смерти переходит по наследству

Арбитражный управляющий вправе уступить свое требование об уплате вознаграждения другому лицу; данное требование переходит по наследству в случае смерти управляющего (статья 1112 ГК РФ) (п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве»).

Условия наследования доли в уставном капитале общества, организационных прав участника общества

Поскольку личные неимущественные права в состав наследства не входят (ч. 3 ст. 1112 ГК РФ), то неимущественные (организационные) права участника (прежде всего, право участия в управлении делами общества) не наследуются, но могут переходить к его наследникам с переходом к ним имущественной составляющей доли в уставном капитале общества безусловно либо при условии согласия остальных участников общества, если получение такого согласия в соответствии с п. 8 ст. 21 ФЗ «Об ООО» предусмотрено уставом общества (п. 1.4 «Методических рекомендаций по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью»).

Александр Отрохов, 04.10.2018г.

Если в наследственном деле фигурирует в качестве основания наследования завещание, то перечень наследственной массы указывается в нем. Или же к нему дополнительно составляется опись нотариусом при наличии двух свидетелей и в присутствии наследников.

В описи указывается информация следующего характера:

  • Перечень наследуемого имущества;
  • Документы, удостоверяющие право собственности на него наследодателя;
  • Подробное описание этих вещей;
  • Их стоимостная характеристика.

Одно дело получить наследованное имущество по закону, совсем другое – правильно им далее распоряжаться. Много вопросов у потенциальных наследников всегда вызывает проблема налогообложения такого имущества.

Все граждане вне зависимости от того, из чего состоит общая наследственная масса, степени родства и иных особенностей освобождаются от уплаты налогов. Однако, из этого правила тоже есть исключения.

В частности, налог на доходы в размере 13% от стоимости имущества должны заплатить наследники по следующим объектам наследования:

Наследование иных видов имущества

Наследственная масса – это переходящая к наследникам по закону или по завещанию совокупность прав и обязанностей наследодателя, которые касаются принадлежащего ему имущества.

Активом наследства являются права умершего гражданина и все принадлежащие ему имущественные объекты. Что касается пассива, то его составляют обязанности.

Унаследованию подлежат права, которые вытекают из заключенных при жизни наследодателя договоров. Так, согласно действующему законодательству, наследственная масса формируется с учетом права требования:

  • полагающейся умершему заработной платы или пенсии;
  • возврата денежных сумм, данных наследодателем взаймы;
  • возмещения вреда, который был причинен движимому или недвижимому имуществу наследодателя.

При принятии наследства к родственникам переходит не только имущество и права, но и обязательства наследодателя.

По закону, если умерший не успел при жизни выполнить свои обязанности, наследники должны:

  • выплатить деньги, взятые в кредит в банке;
  • вернуть задолженности по расписке или по договору займа.

Что касается выплаты задолженностей умершего наследодателя, то закон защищает наследников и исключает возврат долгов сверх суммы, полученной в наследство. Если оценочная стоимость наследства составляет 400 000 рублей, а размер долга – 600 000 рублей, наследник обязан выплатить кредитору не больше, но и не меньше 400 000 рублей.

Объектом наследственного правопреемства выступает наследство. Список наследуемого имущества определяется представителем нотариата.

По наследству может переходить все то, что нажито наследодателем при жизни и принадлежало ему по праву собственности. В наследственную массу входит:

  • недвижимость:
    • частный дом,
    • квартира,
    • нежилые помещения различного назначения,
    • земельные участки со всеми хозяйственными постройками,
    • гараж и другие;
  • движимые объекты:
    • автотранспорт,
    • предметы меблировки,
    • бытовая техника,
    • драгоценности;
  • деньги, акции и другие ценные бумаги, дивиденды и так далее.

Если интересно, как нотариус определяет наследственную массу, то ответ следующий: для включения чего-либо в состав наследства специалист проверяет документы, подтверждающие право собственности умершего гражданина на те или иные объекты.

При этом важно, чтобы на все имущество были правильно оформленные документы. Ознакомьтесь в деталях с тем, какими бывают объекты наследственного правопреемства.

Не все имущество, которое находилось в собственности наследодателя, может быть унаследовано. К примеру, если умерший жил в доме и являлся его хозяином, но этому нет документального подтверждения, наследники не смогут получить права на данный объект наследства.

Также по закону РФ в состав наследственной массы не входят:

  • помещения и здания, построенные наследодателем без разрешительных документов, то есть самовольно. Так, нельзя унаследовать неоформленную пристройку к частному дому;
  • права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью умершего: алиментные, возникшие на основе договора поручительства, в связи с нанесением вреда здоровью наследодателя;
  • занимаемые умершим должности, его авторство, звания и другие нематериальные блага, указанные в ст. 150 Гражданского кодекса РФ;
  • часть имущества, которое было нажито в браке и принадлежит супругу наследодателя.

Случается, что нотариус из-за недостаточной проработки документов включает в наследство объекты, которые не принадлежали умершему гражданину. В подобной ситуации без обращения в суд не обойтись.

Гражданин, который пережил своего супруга/супругу, имеет право на часть совместно нажитого движимого и недвижимого имущества. Эта часть называется супружеской долей и предполагает выделение личного имущества из наследственной массы.

Согласно законодательству, из наследства первым делом должна быть выделена супружеская доля, а оставшеется имущество может распределяться между наследниками.

Доля, причитающаяся супругу, определяется представителем нотариата по месту открытия наследства.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *